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范國際法論文篇一
對于國際法淵源的內(nèi)涵,即什么是國際法的淵源,學(xué)界存在不同的觀點(diǎn)。歸納起來,主要有以下兩個(gè)派別。
(一)單一內(nèi)涵學(xué)派。
大部分學(xué)者認(rèn)為,國際法淵源的內(nèi)涵是單一的,其中主要流派有三個(gè)。其一,起源說,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的起源地。例如王鐵崖教授認(rèn)為:“法律淵源是法律原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)的地方?!眲谔嘏商匦抻喌摹秺W本海國際法》也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。其二,形式說,即認(rèn)為國際法淵源就是現(xiàn)行國際法律規(guī)范得以顯現(xiàn)的表現(xiàn)形式。例如蘇聯(lián)學(xué)者伊格納欽科和奧斯塔頻科認(rèn)為:“國際法的淵源乃是協(xié)調(diào)國家意志的形式,是在互相接受的基礎(chǔ)上把國家(以及其他主體)達(dá)成的協(xié)議固定下來的形式?!逼淙?,程序說,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的造法程序。例如周鯁生教授認(rèn)為:國際法淵源是指國際法作為有效的法律規(guī)范所以形成的方式或程序。
(二)復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派。
另一部分學(xué)者主張國際法淵源可以有多重內(nèi)涵,其中最主要的流派是主張國際法淵源為“實(shí)質(zhì)淵源+形式淵源”。例如李浩培教授認(rèn)為:“國際法淵源,正如國內(nèi)法淵源一樣,主要區(qū)分為實(shí)質(zhì)淵源和形式淵源兩類。國際法的實(shí)質(zhì)淵源指國際法規(guī)則產(chǎn)生過程中影響這種規(guī)則的內(nèi)容的一些因素,如法律意識、正義觀念、連帶關(guān)系、國際互賴、社會輿論、階級關(guān)系,等。國際法的形式淵源是指國際法規(guī)則由以產(chǎn)生或出現(xiàn)的一些外部形式或程序,如條約、國際習(xí)慣、一般法律原則?!闭矊幩?、瓦茨修訂的《奧本海國際法》也持類似觀點(diǎn)。除上述觀點(diǎn)外,復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派中還有一些其他意見。例如梁西教授認(rèn)為:對國際法淵源的多種解釋中,一種是指國際法作為有效法律規(guī)范所由形成的方式,另一種是指國際法淵源第一次出現(xiàn)的地方。兩者各有側(cè)重,可以兼采其長。
二、國際法的形式獨(dú)立于國際法的淵源。
國際法學(xué)作為法學(xué)的具體分支,其許多概念和理論植根于法理學(xué),淵源問題也是如此。對國際法淵源的內(nèi)涵之所以眾說紛紜,很大程度上是因?yàn)榉ɡ韺W(xué)作為法學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科,自己也沒有在“法的淵源”問題上達(dá)成一致。翻閱中外法理學(xué)著作,對“法的淵源”的解釋同樣是五花八門。由此,凱爾森不禁感慨:法的淵源是個(gè)被學(xué)界搞得“極端模糊不明”且賦予其種種涵義的概念。博登海默也說:“法的淵源這個(gè)術(shù)語迄今尚未在英美法理學(xué)中獲得一致的涵義。法理學(xué)的研究滯后拖累了國際法對自身部門法淵源的探究。從法理學(xué)角度考察,筆者認(rèn)為,產(chǎn)生分歧的重要原因之一是很多學(xué)者要么把法的淵源和法的形式等同起來,要么認(rèn)為法的淵源已經(jīng)包含法的形式,可事實(shí)上兩者不但互不等同,而且相互獨(dú)立。
(一)從法理學(xué)的角度分析法的淵源不等同于法的形式。
在法理學(xué)上提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的觀點(diǎn),最早可追溯至克拉克在1883年出版的《實(shí)用法理學(xué)》一書。一些國外學(xué)者的著作,如高柳賢三的《英美法源理論》、龐德的《法學(xué)肄言》等,也都有某些類似的意思。在我國,明確提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的代表人物是周旺生教授。他認(rèn)為:“法的淵源與法的形式有密切關(guān)聯(lián),但它不是法的形式。法的淵源有可能被選擇和提煉為法,或有可能形成為法,對法而言,它是一個(gè)可能性的概念;而法的形式則是已然的法所采取的表現(xiàn)形式,它表明不同的法具有各自不同的效力等級,對法的淵源而言,法的形式在很大程度上是法的淵源發(fā)展的結(jié)果?!眹鴥?nèi)其他學(xué)者也有類似觀點(diǎn)。例如王勇飛先生也認(rèn)為:“法的.淵源與法的形式,是既相互聯(lián)系又有區(qū)別的兩個(gè)概念,不能混淆?!毙问秸f將法的形式和法的淵源人為地畫上等號,顯然是一廂情愿的。
三、國際法形式的內(nèi)涵界定。
既然法的形式獨(dú)立于法的淵源,那么在界定國際法淵源的內(nèi)涵時(shí),就必須首先剝離國際法的形式。那么國際法的形式又如何界定呢?首先,按照法理學(xué)的一般觀點(diǎn),法是由三大要素組成的,即法律概念、法律原則和法律規(guī)則。這三大要素的組合就構(gòu)成了法的形式。國際法也不例外。其次,國內(nèi)法是由國家制定或認(rèn)可,并保證實(shí)施的。但由于世界上不存在“超國家”機(jī)構(gòu),因此,國際法只能由國際社會制定或認(rèn)可,并“由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施”。再次,國際法的形式具有一定約束力。法的本質(zhì)特征之一無疑是具有約束力,否則就不能稱其為法。國際法也是如此。但筆者想強(qiáng)調(diào)的是,國際法形式所具備的只是“一定”的約束力,也就是說:。
(1)并非只有全部國際法主體都遵守的法律規(guī)范才是國際法的形式。例如國際條約分為造法性條約和契約性條約兩種。有人認(rèn)為只有造法性條約才是國際法的形式,契約性條約由于約束不了第三國,所以不是國際法的形式。這種觀點(diǎn)顯然是不對的。因?yàn)樘囟ǖ姆ǖ男问剿s束的對象是有限的,但是這種有限性并不妨礙它作為法的形式的根本屬性。例如上海的地方立法一般無法約束北京市民,但這并不影響它是法的形式這一屬性。國內(nèi)法況且如此,我們就沒有理由去苛求國際法的所有形式都必須具有普遍的、絕對的約束力。
(2)國際法的形式具有“一定的”約束力并不意味著國際法主體在違反國際法后必須實(shí)際得到懲罰?!凹s束力”是一個(gè)“應(yīng)然”概念,“制裁”是一個(gè)“實(shí)然”概念,“有約束力”不等于“制裁”,“不制裁”并不等于“沒有約束力”,更不能說“不是法”。而且正如李浩培先生所說:“各國遵守國際法的事例,較之違反國際法的事例,在數(shù)量上要大得多。實(shí)際上,遵守國際法是原則,違反國際法是例外?!奔词故菄鴥?nèi)法也很難做到完全的“違法必究”。綜上分析,國際法的形式是指由國際社會制定或認(rèn)可,并由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施的,具有一定約束力的法律概念、法律原則和法律規(guī)則。
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范國際法論文篇二
摘要:
時(shí)效是國際法中有爭議的理論問題之一。對公法學(xué)家的主張、國家實(shí)踐以及司法裁決的研究表明:國際法上存在著時(shí)效,其構(gòu)成要件有兩個(gè):援引時(shí)效的國家以主權(quán)者所有意思表示對所涉領(lǐng)土連續(xù)、平穩(wěn)地行使國家主權(quán);其他國家的默認(rèn)。
關(guān)鍵詞:
一、關(guān)于時(shí)效在國際法中地位和含義的爭論。
時(shí)效原是國內(nèi)法的概念,是各主要法系共有的一項(xiàng)法律制度。在國內(nèi)法中,時(shí)效的目的在于保護(hù)現(xiàn)存的持續(xù)狀態(tài),以免法律關(guān)系處于不確定、不穩(wěn)定的狀態(tài),從而起到保護(hù)社會秩序的作用。它的實(shí)質(zhì)是“事實(shí)勝于權(quán)利”,與法律上奉行的“權(quán)利勝于事實(shí)”原則恰恰相反。與國內(nèi)法相比,國際法律秩序尚不發(fā)達(dá),以有效性為基礎(chǔ)的事實(shí)狀態(tài)常常持續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間。因此,大多數(shù)國際法學(xué)家認(rèn)為,國際法上也應(yīng)該有時(shí)效制度。
被尊稱為國際法鼻祖的格老秀斯最早提出了時(shí)效在國際法中的地位問題。最初,他否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效,后來又限定了他先前做出的論斷,認(rèn)為國際法中不存在類似于羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效,但采用了遠(yuǎn)古占有概念。應(yīng)該說,格老秀斯在國際時(shí)效問題上的觀點(diǎn)并不十分明確。一方面,他否認(rèn)國際法上存在著類似于羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效,另一方面,又將羅馬法時(shí)效制度中的遠(yuǎn)古占有概念引入到國際法,而且,在適用遠(yuǎn)古占有時(shí),他又建議了1的時(shí)間期間。格氏在國際時(shí)效問題上的模棱兩可態(tài)度,給國際法學(xué)界埋下了紛爭的因子。
圍繞國際法上是否存在著時(shí)效,形成了格老秀斯學(xué)派和法泰爾學(xué)派。而且,來自大陸法系國家的學(xué)者基本上屬于格老秀斯學(xué)派,來自普通法法系國家的公法學(xué)家基本上屬于法泰爾學(xué)派。
格老秀斯否認(rèn)物權(quán)取得時(shí)效,引入了遠(yuǎn)古占有。但后來的格老秀斯學(xué)派并不總是遵循這種區(qū)分,他們否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。理由是,國際法沒有規(guī)定時(shí)效期間,而且不要求善意占有。另一方面,該學(xué)派承認(rèn)國際法上存在著遠(yuǎn)古占有,并且認(rèn)為,遠(yuǎn)古占有不是作為時(shí)效存在的,而是國際法的一項(xiàng)獨(dú)立制度。
法泰爾學(xué)派認(rèn)為,國際法上存在著時(shí)效,有兩種形式,即遠(yuǎn)古占有時(shí)效和類似于羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效(稱為國際物權(quán)取得時(shí)效)。例如,法泰爾認(rèn)為,“遠(yuǎn)古占有時(shí)效…是建立在遠(yuǎn)古占有基礎(chǔ)之上的”,取得時(shí)效是“建立在既沒有間斷也沒有被提出異議的長期占有之上的領(lǐng)土取得”,時(shí)效是自然法的一部分,因此是國際法的一部分。在他們看來,國際物權(quán)取得時(shí)效與遠(yuǎn)古占有時(shí)效的理論根據(jù)是不同的。在遠(yuǎn)古占有時(shí)效中,假定存在著最初不確定的狀態(tài),不可能證明這種最初狀態(tài)是合法或非法,就推定它是合法的。國際法庭將它界定為一種持續(xù)如此長的時(shí)間以至于“不可能提供證明存在著不同情勢的占有……”因此,一直有人爭辯說,遠(yuǎn)古占有不創(chuàng)設(shè)或產(chǎn)生新的權(quán)利,僅限于認(rèn)可其最初狀態(tài)不可能查明并且因此被視為是按照法律要求產(chǎn)生的某種事實(shí)狀態(tài)。換句話說,它不賦予一個(gè)新的所有權(quán),只是使事實(shí)上已經(jīng)存在的所有權(quán)成為神圣。國際物權(quán)取得時(shí)效的理論根據(jù)是,所有權(quán)最初是有瑕疵的,但據(jù)說占有治愈了這一缺陷,即通過時(shí)效取得了先前根本不享有的所有權(quán)。與羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效不同的是,國際物權(quán)取得時(shí)效不是根據(jù)法定期間的經(jīng)過,而是根據(jù)并非時(shí)間因素的某種標(biāo)準(zhǔn)取得所有權(quán),但理論根據(jù)是一樣的,即這種時(shí)效源于不當(dāng)占有。因此,有的學(xué)者干脆將國際物權(quán)取得時(shí)效稱為“不當(dāng)占有”。
盡管格老秀斯學(xué)派和法泰爾學(xué)派在國際時(shí)效問題上的觀點(diǎn)針鋒相對,但它們都承認(rèn)遠(yuǎn)古占有,當(dāng)然,他們在遠(yuǎn)古占有的性質(zhì)上存在分歧。更為有趣的是,由于不可能嚴(yán)格按照字面意義適用遠(yuǎn)古占有,兩派在具體適用遠(yuǎn)古占有制度時(shí)均根據(jù)個(gè)案具體情況確定是否滿足了遠(yuǎn)古占有的要件。正如維荷格斯指出的,遠(yuǎn)古時(shí)效與嚴(yán)格意義上時(shí)效的唯一的真正差別在于前者比后者要求更長的時(shí)間期間,但這是程度上的而不是性質(zhì)上的不同。換句話說,國際法上只有一種時(shí)效(如果存在的.話),該制度在適用時(shí)因不同情況而發(fā)生變化。因此,對視遠(yuǎn)古占有為時(shí)效的學(xué)者來說,遠(yuǎn)古占有只是要求更長時(shí)間期間的取得時(shí)效;對否認(rèn)國際時(shí)效的學(xué)者來說,在具體適用遠(yuǎn)古占有時(shí)實(shí)際上等于承認(rèn)了國際物權(quán)取得時(shí)效。而且,應(yīng)該看到的是,遠(yuǎn)古占有制度的適用范圍太窄,不足以滿足穩(wěn)定國際秩序的需要。因?yàn)椤翱梢哉f,所有權(quán)已經(jīng)持續(xù)如此長時(shí)間的情況非常少見;同時(shí),遠(yuǎn)古占有的前提條件也很難滿足?!币虼?,遠(yuǎn)古占有在國際法中并不占有重要地位。正如約翰遜教授所說,從國際法上看,關(guān)鍵問題不在于遠(yuǎn)古占有是否是一種取得時(shí)效,而在于類似國內(nèi)法中的物權(quán)取得時(shí)效是否被承認(rèn)為國際法的一項(xiàng)制度。因此,兩派分歧的關(guān)鍵是時(shí)效在國際法中的地位和含義。
關(guān)于時(shí)效在國際法中的地位,基本上表現(xiàn)為格老修斯學(xué)派和法泰爾學(xué)派之間的持久論爭。按照布盧姆教授的分析,造成這種分歧的原因有兩個(gè),一個(gè)是一般性質(zhì)的,另一個(gè)尤其與時(shí)效制度有關(guān)。
關(guān)于國際時(shí)效的爭論,從大的方面看,是與私法概念在國際法中地位這一更基本的爭論有關(guān)。正如勞特派特指出的,起源于幾個(gè)世紀(jì)前的爭論,本質(zhì)上是國際法中的實(shí)在法學(xué)派與自然法學(xué)派之間的沖突?!皩?shí)在法學(xué)派的基本要求用一個(gè)字表述就是:自給自足。它拒絕從除國際習(xí)慣或條約之外的任何淵源吸收規(guī)則和格言。”因此,它對任何求助于私法類比最不信任。另一方面,實(shí)在法學(xué)派的反對者——自然法學(xué)派——?jiǎng)t將羅馬法視為活的淵源,以填充它的無數(shù)空隙??偟膩碚f,來自大陸法系國家的國際法學(xué)者大都是實(shí)在法學(xué)派,而來自英美法系國家的國際法學(xué)家一般屬于自然法學(xué)派。因此,實(shí)在法學(xué)派和自然法學(xué)派各自對私法概念在國際法領(lǐng)域中的適用和類比問題上的一般看法,在很大程度上決定了他們在國際時(shí)效問題上的態(tài)度。
更具體地說,源于大陸法系和英美法系對時(shí)效的不同界定。在大陸法系中,時(shí)間因素是時(shí)效的一個(gè)構(gòu)成性因素,適用時(shí)效主要是根據(jù)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),因此,時(shí)間因素在大陸法系中具有根本重要性。在英美法系中,適用時(shí)效本質(zhì)上是推定原所有者已經(jīng)放棄了所有權(quán),時(shí)間因素也只是有助于這種推定的因素之一,或者說是這種推定的簡化而已,因此,時(shí)間因素在普通法中不具有重要性。既然不同法系對時(shí)效制度有不同界定,那么,具有不同法系背景的國際法學(xué)家在談到時(shí)效時(shí),實(shí)際上是以國內(nèi)法的時(shí)效概念為標(biāo)準(zhǔn)的。這毫無疑問會加劇他們在國際時(shí)效問題上的分歧。
總之,時(shí)效制度本身具有的政策合理性以及國際社會的特點(diǎn),是國際法上存在時(shí)效有說服力的理由,正因?yàn)槿绱耍^大多數(shù)國際法學(xué)家都贊同國際法上存在著時(shí)效,沒有幾個(gè)學(xué)者反對國際時(shí)效,甚至在反對國際時(shí)效的少數(shù)學(xué)者中,如馬藤斯、里維埃表面上否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效,但實(shí)際上也承認(rèn)國際法上存在時(shí)效制度。
二、時(shí)效在國際法中的地位和含義。
下面著重從司法裁決和少數(shù)國家的國內(nèi)實(shí)踐來考察與時(shí)效有關(guān)的國際實(shí)踐。
(一)司法裁決。
在白令海仲裁案中,雖然當(dāng)事方的書面和口頭辯論以及法庭的正式判決中都沒有提到時(shí)效術(shù)語和理論,但英國籍的仲裁員漢農(nóng)勛爵曾不經(jīng)意提到過時(shí)效,并且否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。勞特派特通過對該案的研究發(fā)現(xiàn):“從美國籍仲裁員以及口頭辯論中,似乎清楚地表明,美國的一個(gè)主要論點(diǎn)正是以時(shí)效為根據(jù)的……美國代理人在其最后報(bào)告中也承認(rèn),在準(zhǔn)備該案的早期,曾得出結(jié)論:援引時(shí)效將是困難的?!睆脑摪傅贸鋈缦陆Y(jié)論:組成仲裁庭的法官對時(shí)效在國際法中的地位是有爭議的;美國曾設(shè)想援引時(shí)效理論,但最后沒有援引,美國沒有援引時(shí)效,并不意味著它否認(rèn)國際時(shí)效,而是因?yàn)椤霸龝r(shí)效將是困難的”的顧慮,因此,似乎可以推斷,美國是承認(rèn)國際時(shí)效的。
在格里斯巴丹那仲裁案中,當(dāng)事方在訴狀中均援引了時(shí)效,然而,裁決卻沒有提到時(shí)效。關(guān)于該裁決,學(xué)者們有不同觀點(diǎn)。勞特派特認(rèn)為:“在格里斯巴丹那案中,該裁決的理由實(shí)際上等于承認(rèn)國際法中存在著時(shí)效,盡管該裁決沒有提到時(shí)效這一術(shù)語?!辈急R姆認(rèn)為該裁決是以遠(yuǎn)古占有為根據(jù)的。實(shí)際上,如果將遠(yuǎn)古占有視為時(shí)效,那么可以認(rèn)為裁決承認(rèn)了時(shí)效。
在查米扎勒仲裁案中,美國以時(shí)效為根據(jù),即不受干擾、沒有間斷地占有,并且自規(guī)定里奧格蘭德河作為兩國邊界的1848年條約以來墨西哥從來沒有對其占有該領(lǐng)土提出異議為由,主張它對舊河床和現(xiàn)在河床之間查米扎勒地區(qū)享有所有權(quán)。仲裁庭指出:“用作時(shí)效根據(jù)的占有的另一個(gè)特征是,它應(yīng)該是平穩(wěn)的?!倍绹恼加胁⒎瞧椒€(wěn),因?yàn)槟鞲绯瞬粫r(shí)地提出外交抗議外,還曾計(jì)劃在本案爭議地區(qū)設(shè)立海關(guān)門拄。盡管沒有實(shí)際設(shè)立,但在仲裁庭看來,由于該行為可能導(dǎo)致武力沖突,因此,不能指責(zé)墨西哥只采取了較為克制的抗議行為。而且,外交抗議在那時(shí)是能夠阻止一個(gè)時(shí)效所有權(quán)產(chǎn)生的通常措施。因此,在這種情況下,就不能認(rèn)為美國的占有是平穩(wěn)的。仲裁庭最后得出結(jié)論說:“沒有必要探討美國援引的時(shí)效權(quán)利這一有爭議的問題,是否已被接受為國際法原則,在沒有任何公約規(guī)定完成時(shí)效期間的情況下,仲裁員們得出如下結(jié)論:美國的占有不具有確立一個(gè)時(shí)效所有權(quán)的特征?!币恢抡J(rèn)為,美國的占有并不是“不受干擾、沒有間斷和沒有異議的”,因此,其權(quán)利要求不予支持。關(guān)于該裁決,學(xué)者們有不同看法,布盧姆認(rèn)為,該裁決與時(shí)效無關(guān),而不是贊同國際法中存在著時(shí)效。其他學(xué)者如勞特派特、約翰遜以及維荷格斯則認(rèn)為,該裁決承認(rèn)國際法中存在著時(shí)效。筆者認(rèn)為,仲裁庭雖然意識到時(shí)效在國際法上的地位存在爭議,但它實(shí)際上贊同國際法上存在著時(shí)效,并以美國的占有不能滿足時(shí)效要件為根據(jù)駁回了美國的權(quán)利要求。
在帕爾瑪斯島案中,荷蘭主張國際法中存在著時(shí)效原則,而美國則反對荷蘭援引時(shí)效。胡伯法官拒絕接受美國的權(quán)利要求,并以荷蘭對該島連續(xù)、平穩(wěn)地行使主權(quán)以及得到了其他國家的默認(rèn)為根據(jù),做出了對荷蘭有利的裁決。雖然仲裁員沒有明確提到時(shí)效理論,但該案被視為所有與時(shí)效有關(guān)的案件中最著名的。胡伯闡述了適用于本案的實(shí)體法規(guī)則,即“連續(xù)、平穩(wěn)地行使領(lǐng)土主權(quán)(在與其他國家的關(guān)系中是平穩(wěn)的)實(shí)際上就是所有權(quán)”。同時(shí)指出:“盡管國內(nèi)法,由于其完備的司法制度,在沒有實(shí)際行使權(quán)利的情況下仍然能夠承認(rèn)抽象財(cái)產(chǎn)權(quán)利的存在,但決不限制時(shí)效和保護(hù)占有原則的效果。國際法,其結(jié)構(gòu)不是建立在超國家組織的基礎(chǔ)之上,不能認(rèn)可國際法將如幾乎與所有國際關(guān)系有關(guān)的領(lǐng)土主權(quán)那樣的權(quán)利,降低到?jīng)]有實(shí)際行使主權(quán)的抽象權(quán)利。”言下之意是,國際法中更不應(yīng)該限制時(shí)效等原則的效果。另外,胡伯法官暗示,連續(xù)、平穩(wěn)地行使國家權(quán)力就是時(shí)效。并且認(rèn)為,該原則一直在不只一個(gè)聯(lián)邦國家中得到承認(rèn),指出:“從美國最高法院幾個(gè)類似裁決中只需援引印地安那州訴肯塔基州裁決就足夠了,在該案中,羅德島州訴馬薩諸塞州這一判例是以援引法泰爾和惠頓的著作得到支持的,這兩位學(xué)者都承認(rèn)以長時(shí)間占有為根據(jù)的時(shí)效就是有效、不可反駁的所有權(quán)?!笨傊?,胡伯法官在本案中雖然沒有明確援引時(shí)效,但分析裁決上下文可以得出結(jié)論,即該裁決不僅承認(rèn)國際時(shí)效,而且闡述了國際時(shí)效的含義和要件。正如索倫森所說:“在帕爾馬斯島案中,時(shí)效已經(jīng)得到承認(rèn)?!碑?dāng)然,也有學(xué)者不無遺憾地指出:“遺憾的是,胡伯法官沒有充分地闡述時(shí)效問題,只是滿足于宣稱,美國最高法院已經(jīng)將該理論適用于聯(lián)邦成員國,并且以法泰爾和惠頓的學(xué)說為根據(jù)?!?BR> 在漁業(yè)案中,當(dāng)事方在口頭和書面辯論中都曾提到時(shí)效理論,并詳細(xì)探討了這一問題。英國在答辯中指出,以背離普遍適用的國際法規(guī)則的方式取得對海域領(lǐng)土的權(quán)利,只能是以時(shí)效的方式完成的。挪威在反駁中對時(shí)效在國際法中的地位提出異議。法院沒有就雙方的觀點(diǎn)發(fā)表意見,而是以下述理由做出了有利于挪威的判決,即“外國對挪威實(shí)踐的普遍默認(rèn)是一個(gè)不爭的事實(shí)。在長達(dá)60多年的時(shí)間里,英國沒有以任何方式對此提出異議。”學(xué)者們對該案有不同看法。布盧姆認(rèn)為,在當(dāng)事方明確提到時(shí)效理論的情況下,法院卻沒有提到這一問題,只能解釋為法院對該理論在國際法中的適用持懷疑態(tài)度。筆者認(rèn)為,這種解釋未免過于武斷。仔細(xì)分析可以看出,法院判決理由有兩點(diǎn):挪威一貫劃定領(lǐng)海方法的國家實(shí)踐;其他國家尤其是英國的默認(rèn),這兩個(gè)理由正是適用國際時(shí)效的兩個(gè)要件。因此,本案暗含地承認(rèn)了國際時(shí)效。實(shí)際上,阿拉法茲法官在個(gè)別意見中明確提到了時(shí)效,而且在這位智利法學(xué)家看來,時(shí)效理論與歷史性權(quán)利是同一的。
在敏基埃群島和??死锖伤谷簫u案中,當(dāng)事方都主張各自已經(jīng)長期占有了有爭議的群島,并已經(jīng)取得了對它們的最初所有權(quán),并且傾向于認(rèn)為,只有在其最初所有權(quán)不能成立時(shí)、因而他們援引的占有是不當(dāng)占有的情況下才援引時(shí)效,因此,雙方純粹將時(shí)效作為其權(quán)利要求的替代性理由。在約翰遜教授看來,當(dāng)事方不愿意明確援引時(shí)效,是由于“存在著純粹將時(shí)效視為通過不當(dāng)占有取得所有權(quán)的手段的傾向?!狈ㄔ阂罁?jù)當(dāng)事方提出的第一個(gè)理由做出了有利于英國的判決,即英國對有爭議的群島已經(jīng)確立了最初所有權(quán),從來沒有放棄。因此,法院沒有對當(dāng)事方提出的替代性理由發(fā)表意見。從約翰遜的分析可以看出,當(dāng)事方?jīng)]有明確援引時(shí)效,是處于訴訟策略的考慮,即時(shí)效有“不當(dāng)占有”的惡名。
在某些邊界領(lǐng)土主權(quán)案中,比利時(shí)以劃界條約和其他文件根據(jù),認(rèn)為爭議中的領(lǐng)土屬于它。荷蘭爭辯說,即使根據(jù)1843年的邊界專約,可以認(rèn)為爭議領(lǐng)土的主權(quán)授予了比利時(shí),但荷蘭自那時(shí)起對這些地區(qū)行使的主權(quán)行為,已經(jīng)牢固地確立了荷蘭主權(quán)。法院沒有援引時(shí)效理論,而是查明比利時(shí)的默認(rèn)是否成立,即“比利時(shí)是否由于沒有主張其權(quán)利并且對荷蘭行使主權(quán)行為的默認(rèn)而失掉了主權(quán)?!痹诓槊鞅壤麜r(shí)的態(tài)度不能解釋為默認(rèn)后,法院做出了有利于比利時(shí)的判決。阿曼德一烏戈法官的異議意見和少數(shù)法官意見均認(rèn)為本案可以適用時(shí)效原則。
通過對國際司法裁決的考察可以得出如下結(jié)論:在早期的司法裁決中,法庭不承認(rèn)時(shí)效在國際法中的地位,或者組成法庭的法官們對時(shí)效在國際法中的地位是有爭議的。在后來的案件中,尤其是在查米扎勒仲裁案、帕爾瑪斯島案和漁業(yè)案中,當(dāng)事方明確提到或援引時(shí)效理論,但法庭仍盡量避免提到或援引時(shí)效,但裁決一般是同時(shí)強(qiáng)調(diào)兩個(gè)方面:一是權(quán)利主張國行使領(lǐng)土主權(quán)的事實(shí),另一方面則是對方的默認(rèn),尤其是強(qiáng)調(diào)后者,而這兩個(gè)方面正是適用國際時(shí)效的要件。因此,可以得出結(jié)論說,雖然法庭沒有明確援引時(shí)效理論,但它們實(shí)際上適用的正是時(shí)效理論;法庭沒有明確提到或援引時(shí)效,或許是為了避免不必要的爭論。
2少數(shù)國家的國內(nèi)法院裁決。
按照《國際法院規(guī)約》的規(guī)定,國內(nèi)法院判決,不僅能夠表達(dá)該國的國際法觀點(diǎn),而且可以作為確定國際法的輔助性資料。
總的來說,美國聯(lián)邦最高法院的判決尤其是早期判決,的確承認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。后來的判決似乎提到默認(rèn)理論,或者交替性地提到它們。在印第安那州訴肯塔基州案中,最高法院援引了法泰爾和惠頓關(guān)于國際時(shí)效的論述。而且法院在闡述時(shí)效時(shí)特別強(qiáng)調(diào)默認(rèn)的作用。在后來對路易斯安那州訴密西西比州案、阿肯色州訴密西西比州案、密西根州訴威斯康星州案等一系列案件的判決中,法院遵循了同樣思路。
在美國直接電報(bào)有限公司訴英美電報(bào)有限公司案中,當(dāng)事方請求英國樞密院司法委員會從國際法的觀點(diǎn)說明康塞普灣(coneeptionbay)的法律地位。法院援引時(shí)效,并且在援引時(shí)效理論時(shí),非常強(qiáng)調(diào)其他國家默認(rèn)的作用,而不是關(guān)注時(shí)效期間。
總之,英美等國的司法機(jī)構(gòu)不僅明確承認(rèn)國際時(shí)效,并且在援引時(shí)效理論時(shí)特別強(qiáng)調(diào)原所有者的默認(rèn)。
(二)少數(shù)國家的國內(nèi)實(shí)踐。
與國際時(shí)效有關(guān)的國家實(shí)踐,表現(xiàn)為有權(quán)代表國家的機(jī)關(guān)和代表所做出的行為以及口頭和書面聲明。這些實(shí)踐表明了這些國家對國際時(shí)效的態(tài)度。
雖然意識到不存在時(shí)效期間,但美國國務(wù)卿奧爾尼186月22在致英國駐美大使的信件中明確提到了國際時(shí)效。規(guī)定將英屬圭亞那一委內(nèi)瑞拉之間的邊界爭端提交仲裁的18《英美條約》,明確承認(rèn)取得時(shí)效是國際法的一部分。該條約第4條(a)規(guī)定:“在50年期間的不當(dāng)占有或時(shí)效應(yīng)該產(chǎn)生所有權(quán)。仲裁員可以將對一個(gè)地區(qū)的專屬政治控制及實(shí)際定居視為足以構(gòu)成不當(dāng)占有或根據(jù)時(shí)效取得所有權(quán)?!睅缀蹩梢钥隙ǖ卣f,這是唯一承認(rèn)國際時(shí)效的國際條約。如上所述,一些國家在具體案件中也曾提到或援引時(shí)效。例如,荷蘭在帕爾瑪斯島案的答辯狀中堅(jiān)定主張國際法中存在著時(shí)效原則,并援引了該理論,但美國卻強(qiáng)烈地反對荷蘭援引該原則。挪威和瑞典在格里斯巴丹那案中均援引了時(shí)效。在查米扎勒仲裁案中,美國援引了時(shí)效理論,但沒有成功。挪威在東格陵蘭法律地位案中提到了時(shí)效理論,指出丹麥對有爭議領(lǐng)土的權(quán)利是以時(shí)效原則為根據(jù)的。在漁業(yè)案中,英國認(rèn)為挪威的權(quán)利主張是以時(shí)效為根據(jù)的。
可以看出,這方面的國家實(shí)踐比較少,而且某些國家在國際時(shí)效問題上的立場不一致,如挪威;一些國家(如美、英)在國際時(shí)效問題上的立場是一致的,即認(rèn)為國際法上存在著時(shí)效。尤其值得注意的是,當(dāng)一方指出另一方的權(quán)利主張是以時(shí)效為根據(jù)時(shí),總是遭到對方的反對,并強(qiáng)烈地否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。有些學(xué)者因此得出結(jié)論說:“如此稀少的這種國家實(shí)踐幾乎不能得出國際社會或者某一特定國家已經(jīng)最后地使自己承擔(dān)贊同一個(gè)觀點(diǎn)或另一個(gè)觀點(diǎn)的結(jié)論。不同國家在這方面的實(shí)踐的確不具有確定的一貫性,并且顯然取決于——如在其他問題上一樣——所涉國家真正或想象的利益?!闭\然,國家實(shí)踐都是某種動機(jī)下完成的,但其法律性質(zhì)并不取決于這種動機(jī)。同樣,也不應(yīng)根據(jù)這方面國家實(shí)踐的多少斷定時(shí)效在國際法上的地位,而應(yīng)該具體問題具體分析。實(shí)際上,正如持上述觀點(diǎn)的學(xué)者自己分析的,“這方面的國家實(shí)踐相對稀少的主要原因之一是由于下述事實(shí),即國家援引時(shí)效理論,意味著承認(rèn)了對方最初曾享有所有權(quán),它對爭議中領(lǐng)土的權(quán)利是不當(dāng)權(quán)利。顯而易見,各國并不傾向于做出這種認(rèn)可。因此,它們盡可能地不主張時(shí)效權(quán)利。同樣,各國也不愿意援引遠(yuǎn)古占有理論,因?yàn)樵摾碚摽赡鼙唤忉尀?,它們承認(rèn)其對該領(lǐng)土的最初所有權(quán)是不確定的。因此,為了避免任何可能誤解,各國總是盡可能地避免援引國際時(shí)效和遠(yuǎn)古占有。”其實(shí),除了因時(shí)效具有“不當(dāng)占有”惡名的疑慮外,還有一個(gè)更深層的原因,即各國不援引時(shí)效理論是出于訴訟策略上的考慮:如果時(shí)效國不援引時(shí)效理論,那么,原主權(quán)者不僅要證明其最初就享有所有權(quán),而且必須證明它從來沒有放棄所有權(quán)或默認(rèn)時(shí)效國的所有權(quán);反之,時(shí)效國明確援引時(shí),則對方只須證明,它沒有放棄所有權(quán)或默認(rèn)時(shí)效國的所有權(quán),因此,在時(shí)效國看來,它沒有必要減輕對方的舉證責(zé)任。
總之,關(guān)于時(shí)效在國際法上的地位可以得出如下結(jié)論:時(shí)效沒有得到普遍性國際條約的承認(rèn),即使明確承認(rèn)國際時(shí)效的雙邊條約也相當(dāng)少。在國家實(shí)踐方面,只有英、美等少數(shù)國家的國家實(shí)踐可以說已經(jīng)形成了承認(rèn)國際時(shí)效的習(xí)慣,而其他國家出于時(shí)效“不當(dāng)占有”的惡名或訴訟策略的考慮不愿意援引時(shí)效理論。然而,應(yīng)該看到的是,時(shí)效作為“文明各國公認(rèn)的一般法律原則”無論如何是沒有問題的,根據(jù)《國際法院規(guī)約》第38條的規(guī)定,時(shí)效因而是國際法的一部分。從這個(gè)意義上講,時(shí)效是國際法的一部分。這一結(jié)論能否成立,取決于“作為確定法律原則之補(bǔ)助資料者”的“司法裁決和各國權(quán)威最高之公法學(xué)家學(xué)說”。
就公法學(xué)家學(xué)說而言,絕大多數(shù)公法學(xué)家都承認(rèn)國際時(shí)效,只有少數(shù)學(xué)者否認(rèn)國際時(shí)效,甚至在反對國際時(shí)效的少數(shù)學(xué)者中,如馬藤斯、里維埃等表面上否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效,但他們闡述的理論實(shí)際上等于承認(rèn)了國際時(shí)效。因此,總的看來,公法學(xué)家是承認(rèn)國際時(shí)效的。就司法裁決而言,存在著相當(dāng)多的與國際時(shí)效有關(guān)的司法裁決。早期的國際裁決明確否認(rèn)國際時(shí)效,或者組成國際法庭的法官在時(shí)效問題上存在著分歧。在后來的國際裁決中,即使在當(dāng)事方明確援引時(shí)效理論的情況下,這些司法裁決也是竭力避免提到或援引時(shí)效,相反,它們不明確指明理由,而是同時(shí)強(qiáng)調(diào)兩個(gè)要素,權(quán)利主張國的國家實(shí)踐以及對方的默認(rèn),而這兩個(gè)要件也正是公法學(xué)家在引入時(shí)效概念時(shí)特別強(qiáng)調(diào)的與國內(nèi)法時(shí)效相區(qū)別的本質(zhì)特征。因此,國際司法裁決實(shí)際上暗含地承認(rèn)了國際時(shí)效。總之,時(shí)效作為“文明各國公認(rèn)的一般法律原則”,因而是國際法的一部分,這一論斷得到了公法學(xué)家和司法裁決的證明。
三、結(jié)論。
由上所述,可得出以下結(jié)論:
1國際法上存在著時(shí)效,稱為國際時(shí)效,包括遠(yuǎn)古占有時(shí)效和國際物權(quán)取得時(shí)效兩種形式。
2國際時(shí)效不同于大陸法系中的時(shí)效概念,更類似于英國法上的普通法時(shí)效,其作用的效果是有助于推定占有者享有所有權(quán)即各國對這種情勢的一般承認(rèn),正因?yàn)槿绱?,適用國際時(shí)效特別強(qiáng)調(diào)對方的默認(rèn),而不是取決于法律規(guī)定的時(shí)效期間。
3可以將國際時(shí)效界定為:國家事實(shí)上在足夠長的時(shí)間里以連續(xù)、沒有間斷的平穩(wěn)方式對所涉區(qū)域行使國家主權(quán),并且得到所有其他受到影響的國家的默認(rèn)的情況下,根據(jù)國際法就該國對所涉領(lǐng)土行使主權(quán)的法律承認(rèn)。
范國際法論文篇三
摘要:國際法學(xué)界對個(gè)人是否屬于國際法主體有很大爭議,傳統(tǒng)的國際法主體只有國家,但近年來由于人權(quán)觀念的普及,個(gè)人在國際法上的地位空前提高,與此同時(shí),個(gè)人在國際法上的法律地位的討論也由此產(chǎn)生。雖然個(gè)人在國際法上的主體地位是不存在的,但應(yīng)該認(rèn)識到個(gè)人在國際法上的重要作用。
作者簡介:王一達(dá)(1994-),男,漢族,江蘇人,華北水利水電大學(xué)法學(xué)與公共管理學(xué)院,法學(xué)專業(yè)。
目前,因?yàn)閭€(gè)人在國際舞臺上活動頻繁,特別是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,個(gè)人的國際地位也越來越突出,很多學(xué)者都提出要把個(gè)人作為國際法主體來看待的觀點(diǎn)。筆者也認(rèn)為既然國際法學(xué)界存在如此大的爭議,我們有必要對其進(jìn)行探討。如此也將幫助我們更加準(zhǔn)確地了解并解決國際法上的問題。
(一)從不區(qū)分國家個(gè)人到國家成為唯一主體。
國際法的基本理論來源于歐洲,法學(xué)界公認(rèn)的國際法起源于羅馬時(shí)期的“萬民法”,在此階段,由于沒有系統(tǒng)的理論支撐,在主體上對國家和個(gè)人并不進(jìn)行區(qū)分,更不會出現(xiàn)所謂的主體之爭。威斯特伐利亞和約簽訂后,國家開始成為國際社會的主要單位。與此同時(shí),歐洲的中央集權(quán)制度開始確立,國家的國際法地位更加鞏固,成為國際法上的唯一主體。
(二)國際組織和正在爭取獨(dú)立的民族成為國際法主體。
隨著國際社會濟(jì)政治的不斷發(fā)展,國際組織在國際社會上的作用也越來越重要。眾多國際法學(xué)家逐漸認(rèn)可了國際組織的國際法主體地位,而且聯(lián)合國也適時(shí)的承認(rèn)了國際組織的國際法主體資格。但是,國家依據(jù)的是主權(quán)而成為的國際法主體,而國際組織依據(jù)的是條約,其國際法主體地位是有限的。正在爭取獨(dú)立的民族雖然在事實(shí)上并沒有取得事實(shí)上的獨(dú)立,但基于承認(rèn)其民族自決權(quán),應(yīng)予以支持。正由于缺少完整的主權(quán),其國際法地位也是不完全的。
對于個(gè)人的國際法主體地位,學(xué)者提出了不同的觀點(diǎn),除了不承認(rèn)的觀點(diǎn)外,還有兩種觀點(diǎn)比較突出:一種認(rèn)為個(gè)人是唯一主體,一種認(rèn)為個(gè)人是有限主體。下文筆者對這兩種觀點(diǎn)進(jìn)行分析:
該觀點(diǎn)認(rèn)為個(gè)人是國際法上的唯一主體,該觀點(diǎn)跟傳統(tǒng)觀點(diǎn)截然不同。并且認(rèn)為在國際法上只有個(gè)人能夠享有權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)義務(wù),國家卻必須借助一定的'機(jī)關(guān)才能參與到國際社會,而這些機(jī)關(guān)又是由個(gè)人組成的,因此既然國家是由個(gè)人組成的,國家的各項(xiàng)活動也具體到個(gè)人來完成,那么個(gè)人就應(yīng)當(dāng)且是唯一的國際法的主體。
該觀點(diǎn)認(rèn)為國家作為國際法主體的事實(shí)應(yīng)該予以認(rèn)可,與此同時(shí),還應(yīng)該認(rèn)識到個(gè)人也同樣在一定程度上可以作為國際法主體。很多西方的國際法學(xué)者認(rèn)可這個(gè)觀點(diǎn),他們認(rèn)為在一定的條件下,個(gè)人可以享有國際法權(quán)利,承擔(dān)國際法上的義務(wù)。同時(shí)該觀點(diǎn)認(rèn)為國際組織、正在爭取獨(dú)立的民族是國際法上的派生主體,個(gè)人只能稱為國際法有限主體。
要想成為國際法主體需要具備兩個(gè)條件:第一,應(yīng)具有獨(dú)立參加國際關(guān)系的能力;第二,應(yīng)該具有直接承受國際法上權(quán)利和義務(wù)的能力。由此,筆者認(rèn)為個(gè)人不是國際法的主體:
(一)不能獨(dú)立地參加國際關(guān)系。
個(gè)人參與國際關(guān)系的方式都是依附在國家之上,并不能獨(dú)立參與到國際關(guān)系中,如果失去一國公民的身份,個(gè)人便不能再參與到國際關(guān)系中。其他國際法主體也并不承認(rèn)個(gè)人的地位,有認(rèn)可個(gè)人國際法主體地位的學(xué)者以國家可以對個(gè)人簽授權(quán)協(xié)議,由此個(gè)人可以獨(dú)立參加國際關(guān)系,證明個(gè)人的國際法主體地位。人權(quán)論這認(rèn)為個(gè)人作為國際法保護(hù)的對象,已經(jīng)證明個(gè)人是國際法的主體。以上觀點(diǎn)都更表明了個(gè)人對國家的依附關(guān)系。由此可見,個(gè)人并不能獨(dú)立的參與到國際關(guān)系之中。
(二)不能直接承受國際法上的權(quán)利和義務(wù)。
個(gè)人在國際法上的權(quán)利義務(wù)是派生出來的,就拿人權(quán)這個(gè)概念來說,這不是國際人權(quán)法規(guī)定的結(jié)果,而是在此之前就出現(xiàn)了,如果沒有國際人權(quán)法,人權(quán)仍然會在國內(nèi)法上存在,國際法上的權(quán)利義務(wù)的實(shí)施也一般都是通過國家制定國內(nèi)法的方式實(shí)施的。國際公約在轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法過程中賦予國家很大的裁量權(quán),因此個(gè)人因其國家不同,其權(quán)利義務(wù)也不盡相同。由此可見,個(gè)人的權(quán)利義務(wù)是國內(nèi)法規(guī)定的結(jié)果,而不是因?yàn)槠鋮⑴c了國際關(guān)系。
四、結(jié)語。
隨著國際經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,個(gè)人的作用肯定會越來越重要,但個(gè)人無論如何都很難成為國際法主體。此外,個(gè)人如果成為國際法主體,可能加重國際社會的負(fù)擔(dān),可以一直使國家成為個(gè)人參與到國際社會的橋梁。
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范國際法論文篇四
選題最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎(chǔ)上,寫論文主要是反映學(xué)生對問題的思考,詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
·有關(guān)釣魚島問題的國際法思考。
·談國際私法領(lǐng)域的法律規(guī)避問題。
·談美國有限合伙法中合伙人之信義義務(wù)。
·淺談國際刑事法院管轄權(quán)補(bǔ)充性原則初探。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(一)。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(三)。
·美國鋼鐵保障措施案專家組和上訴機(jī)構(gòu)報(bào)告特點(diǎn)。
·論國際航空貨物運(yùn)輸承運(yùn)人責(zé)任期間。
范國際法論文篇五
隨著全球化的步伐不斷加快,國家與國家之間的關(guān)系敏感而密切,整個(gè)國際社會是“牽一發(fā)而動全身”,國際法的作用也日益得成熟、重要。目前,我國高等院校國際法課程教學(xué)內(nèi)容的設(shè)置和學(xué)時(shí)的安排只能完成國際法的啟蒙教育,這種初級教育對于培養(yǎng)法學(xué)專門人才的要求來說差得很遠(yuǎn)。國際法是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科,國際條約、國際慣例是國際法的重要組成部分。國際條約、國際慣例是兼顧到不同法系、不同國家法律制度的特點(diǎn)而形成的。但現(xiàn)階段我國學(xué)生普遍缺乏鍛煉和實(shí)踐的機(jī)會,接觸國際實(shí)例很難,理論與實(shí)踐脫節(jié),嚴(yán)重影響了國際法的教學(xué)效果和本專業(yè)的發(fā)展。因此國際法教學(xué)的改革勢在必行。本人主要從國際法的實(shí)踐教學(xué)改革方面談一下自己的思路和想法,希望能為培養(yǎng)國際法專門人才做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
(一)在實(shí)踐教學(xué)過程中重視對學(xué)生進(jìn)行道德品質(zhì)的培養(yǎng)和教育。
大學(xué)是培養(yǎng)人才的地方教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,道德品質(zhì)也是衡量人才的一個(gè)重要指標(biāo)。現(xiàn)今世界幾乎所有的西方發(fā)達(dá)國家都非常重視公民教育,并同時(shí)把它作為學(xué)校教育與教學(xué)工作的重要任務(wù)和目的之一。因此無論在理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)的環(huán)節(jié)德育教育都不應(yīng)當(dāng)被忽視。
在歐洲一些崇尚紳士風(fēng)度的國家,民族的文明素養(yǎng)很高,但是在他們的學(xué)校教育課程中卻很難找到專門的德育科目,德育一般就滲透在各門教學(xué)工作中并同步進(jìn)行,也就是任何一門學(xué)科都兼有道德教育的任務(wù)。目前我國大學(xué)的課程,在各門科目上一般都設(shè)置有課堂教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)兩個(gè)部分。就實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)來說,我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的德育教育部分。在對學(xué)生的實(shí)踐學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)進(jìn)行考核打分時(shí)應(yīng)增加具體的道德品質(zhì)的考核成績。比如在實(shí)踐學(xué)習(xí)中是否注意環(huán)境保護(hù)、是否體現(xiàn)了人文關(guān)懷、是否從事了義工或志愿者的服務(wù)等等。總之,凡是能體現(xiàn)公平、正直、誠實(shí)、勇敢、仁愛、熱愛勞動、艱苦樸素、追求民主、樂觀向上、寬容團(tuán)結(jié)的精神品質(zhì)和行為都可以成為學(xué)生實(shí)踐成績中的一部分。
(二)案例教學(xué)是國際法教學(xué)實(shí)踐改革的重要手段。
案例教學(xué)是實(shí)踐教學(xué)的主要形式之一。案例教學(xué)法有助于學(xué)生理解掌握所學(xué)。
摘要內(nèi)容。但案例教學(xué)模式在實(shí)際操作中還存在許多不足。
1、案例教學(xué)教材的選擇要注意與當(dāng)代的國際實(shí)踐相聯(lián)系。
在案例的選擇上,應(yīng)根據(jù)教學(xué)目標(biāo)進(jìn)行。既要選擇一些典型性、代表性、綜合性的案例。將案例與與所講授的重點(diǎn)內(nèi)容有機(jī)結(jié)合,盡量涉及多個(gè)知識點(diǎn)或多個(gè)章節(jié)的內(nèi)容。同時(shí)也要注意調(diào)整,隨時(shí)加入一些具體生動,較受社會關(guān)注的案例。以保證教學(xué)內(nèi)容的前瞻性和與時(shí)俱進(jìn)。
目前各個(gè)高校教學(xué)用的案例教材雖然多,但觀其內(nèi)容,其中所編的案例卻大多相同。其中案例也大部分是幾十年甚至上百年前的,上世紀(jì)90年代的案例都屬于年輕案例。當(dāng)然這其中不乏一些十分典型的案例,所以經(jīng)常被采用。另一方面也由于國際社會、國際法的特點(diǎn)所決定的。案例材料陳舊影響學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,也不利于學(xué)生了解本學(xué)科的前沿知識論文開題報(bào)告中國。因此案例教學(xué)教材的選擇既要注重科學(xué)系統(tǒng)性,也要注意與當(dāng)代的國際實(shí)踐相聯(lián)系。在此一方面呼吁廣大專家學(xué)者能夠,即時(shí)對當(dāng)前的教材進(jìn)行修訂與增補(bǔ)。或者多編纂一些新的、與國際法的發(fā)展、與當(dāng)今社會的現(xiàn)狀聯(lián)系緊密的案例教材。一方面也要求廣大教師在實(shí)踐教學(xué)中對案例的選擇進(jìn)行甄別、更新。隨時(shí)關(guān)注本領(lǐng)域的最新動態(tài),及時(shí)采集新案例。過時(shí)的案例被淘汰,新的案例補(bǔ)充進(jìn)來。在完成某一課程內(nèi)容的學(xué)習(xí)后,就可以選取一些時(shí)事性、較有深度及廣度的案例討論。甚至直接制作、改編一些案例。以便及時(shí)提高教材、教法水平,增強(qiáng)教學(xué)效果。因此改編、更新國際法教材,把案例教學(xué)法貫穿其中,是我們當(dāng)前國際法實(shí)踐教學(xué)改革所首先要解決的問題。
2、案例教學(xué)的過程要把教師創(chuàng)新教學(xué)與學(xué)生主動學(xué)習(xí)結(jié)合在一起。
案例教學(xué)應(yīng)該以學(xué)生為主體教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,充分發(fā)揮學(xué)生的主導(dǎo)作用。教師加以適當(dāng)?shù)慕M織引導(dǎo)。具體操作中教師,可以先布置學(xué)生課前閱讀相關(guān)資料,并設(shè)計(jì)幾個(gè)有針對性的問題,讓學(xué)生提前進(jìn)行思考尋求解答。但注意不要給予過多的提示,以免限制了學(xué)生的思路。預(yù)習(xí)案例有助于學(xué)生將所學(xué)內(nèi)容融會貫通,多角度解決問題。
具體由學(xué)生完成的部分主要應(yīng)該有三個(gè)環(huán)節(jié)。首先案情介紹階段,這部分比較簡單,但需要學(xué)生事先預(yù)習(xí)。主要是學(xué)生對案例背景介紹,也可以對案例中的要點(diǎn)進(jìn)行總結(jié),為理解案例提供一個(gè)分析框架。第二部分是重點(diǎn)部分,由同學(xué)們對案例中所涉及的問題提出行動方案。在這個(gè)過程中同學(xué)們可以相互批評、反駁、辯論。這個(gè)過程要求學(xué)生們充分參與、發(fā)言。同學(xué)們可以反駁其他同學(xué)的發(fā)言,也可以闡述自己的觀點(diǎn)。但不能重復(fù)其他同學(xué)的論點(diǎn)。隨著辯論的進(jìn)行,對案例的分析也會愈加深入,學(xué)生對理論的理解也會愈加的透徹并且和有關(guān)法律事實(shí)密切的結(jié)合起來。此時(shí)老師只要對同學(xué)們遺漏的問題進(jìn)行提示引導(dǎo)就可以。最后一個(gè)環(huán)節(jié)是學(xué)生點(diǎn)評。點(diǎn)評中強(qiáng)調(diào)學(xué)生對相關(guān)案例的點(diǎn)評,這樣能夠調(diào)動學(xué)生的思維,促進(jìn)其對相關(guān)知識的理解和把握,堅(jiān)持學(xué)生自主學(xué)習(xí)為主,在學(xué)生點(diǎn)評的基礎(chǔ)上,教師結(jié)合本次討論內(nèi)容作總結(jié)性的點(diǎn)評,指出學(xué)生的不足同時(shí)肯定其成績。最后由教師對同學(xué)們之前的討論進(jìn)行評價(jià)打分。不論觀點(diǎn)是否正確客觀,充分參與就是得分標(biāo)準(zhǔn)的重要參考指標(biāo)。
在整個(gè)案例教學(xué)的過程中教師要給學(xué)生充分空間,真正讓學(xué)生自主的去分析思考、并提出解決方案。達(dá)到培養(yǎng)學(xué)生概括、歸納、分析推理能力;口頭表達(dá)、辯論能力;提出方案、解決問題的能力的目的。也有利于養(yǎng)成學(xué)生關(guān)心、了解我國國情和世界政治、經(jīng)濟(jì)、文化、法律動態(tài)的習(xí)慣。
案例是教學(xué)法中的最優(yōu)資源,也是實(shí)踐教學(xué)的最常用手段。它為師生提供了一個(gè)從感性知識到理性知識、從具體到抽象的自然有序的教學(xué)認(rèn)識過程。通過課前預(yù)習(xí)和課堂討論為學(xué)生營造了一個(gè)生動、靈活、深刻的學(xué)習(xí)氛圍。避免傳統(tǒng)教學(xué)中只講授空泛冗長的理論,卻不能就相關(guān)法律事實(shí)進(jìn)行立論分析,導(dǎo)致理論與實(shí)踐脫節(jié)的現(xiàn)象。案例教學(xué)的重點(diǎn)不是尋找某一確定的答案,而更加注重認(rèn)識問題和解答問題的過程。面對有挑戰(zhàn)的問題和各種可能性教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性將得到激發(fā),為尋求答案,學(xué)生將會主動分析法律上的爭議點(diǎn),搜尋相關(guān)法規(guī)和類似案例,得出自己的判斷,從而變被動學(xué)習(xí)為主動學(xué)習(xí)。
(三)將國外的一些實(shí)踐課程模式引入我國的國際法課堂。
作為實(shí)踐教學(xué)的一種創(chuàng)新,各院校都在探討如何將國外的實(shí)踐課程模式“診所式法律課程”(clinicallegaleducation)和“法庭辯論課”(trialadvoca2cy)引入各自的法學(xué)課堂教學(xué)。在英美等普通法系國家,它包括兩種形式:“模擬法庭”(mooting)和“辯論技巧”(advocacy)。模擬法庭一般是低年級學(xué)生的必修課,即所有法學(xué)院學(xué)生都要參加模擬法庭的訓(xùn)練。辯論技巧課,則是為那些有意成為出庭律師的法學(xué)院學(xué)生開設(shè)高級訓(xùn)練課程。
目前我國的大多數(shù)法學(xué)高校都建立了專門的模擬法庭。在教師的.指導(dǎo)下,學(xué)生可以把一些經(jīng)典的案例依照嚴(yán)格的法庭程序進(jìn)行重現(xiàn)和模擬。通過學(xué)生扮演具體的角色,即原告、被告、法官/仲裁員、雙方當(dāng)事人的代理人和有關(guān)證人,對案情發(fā)表自己的看法和意見,提高學(xué)生的分析問題的能力和實(shí)際處理問題的能力,使學(xué)生真正成為課堂的主角。對學(xué)生增強(qiáng)學(xué)習(xí)興趣、加深理解、學(xué)以致用是十分有效的。很好地提高了學(xué)生的專業(yè)技能和基本素質(zhì)。
但現(xiàn)在大多數(shù)的法學(xué)院校的“模擬法庭”還只是一種形式。利用效率低,有的學(xué)校甚至一學(xué)期都不能開展一次模擬法庭活動。案例的選擇也比較單一,主要集中在民法、刑法領(lǐng)域。國際法的相關(guān)案例十分少見。另外一些學(xué)校的模擬法庭的配套設(shè)施還不完善,一些學(xué)校開展的“模擬法庭”過于注重形式,沒有相關(guān)法學(xué)問題進(jìn)行深入的探討。這些都是急需改進(jìn)的地方。我們要充分認(rèn)識到開展“模擬法庭”,尤其是“模擬國際法庭”和“模擬國際仲裁法庭”活動對我們培養(yǎng)學(xué)生能力所起的作用,這種作用可能是隱性的,但卻是長遠(yuǎn)的和巨大的。
另外,各法學(xué)院校對“辯論技巧”等專業(yè)素質(zhì)的培養(yǎng)形式還在初級階段。這也是我們應(yīng)充分重視和積極探索的。
(四)通過分層教學(xué)法實(shí)現(xiàn)實(shí)踐教學(xué)中對學(xué)生主體性和差異性的關(guān)注。
這一改革措施主要是在實(shí)踐教學(xué)中更好地根據(jù)學(xué)生的個(gè)體能力、已有基礎(chǔ)及學(xué)習(xí)偏好等來進(jìn)行有效的教學(xué)?!胺謱咏虒W(xué)”的具體做法是,針對班級授課制下不同學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)格和多樣性的學(xué)習(xí)差異,如根據(jù)學(xué)生在學(xué)習(xí)時(shí)對視覺、聽覺和動手操作等不同學(xué)習(xí)類型的偏好和實(shí)際能力,而將學(xué)生的課程劃分為不同的層次。某一層次既和某一級的學(xué)習(xí)水平和深度有關(guān),也和學(xué)生的興趣愛好、特長有關(guān)論文開題報(bào)告中國。在這里我們要十分注意的是學(xué)生層次的劃分不是由教師主觀決定的教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,而是由教師提出劃分方案,而由學(xué)生自己選擇。
比如第一層的學(xué)生,在這一層的學(xué)生要培養(yǎng)他們對某一話題的基本理解能力。這一層的學(xué)生可能是興趣廣泛,動手能力強(qiáng)的學(xué)生,即操作型的學(xué)生。這一類的學(xué)生擅長通過操作實(shí)踐的方法來學(xué)習(xí)。那么教師就可以分配這一組的學(xué)生就某一國際法案件進(jìn)行調(diào)查研究,提供各種報(bào)告資料;為國際法的案例教學(xué)提供音像資料、制作多媒體課件;或者進(jìn)行“模擬國際法庭”“模擬沖裁法庭”活動的準(zhǔn)備工作。
第二層的學(xué)生主要是培養(yǎng)他們比較復(fù)雜的思維能力,其首先要求學(xué)生熟練運(yùn)用他們曾在第一層水平階段已經(jīng)學(xué)過的東西,懂得如何運(yùn)用選擇、引起或發(fā)現(xiàn)更多的體驗(yàn)、認(rèn)識和結(jié)論,同時(shí)要求學(xué)生自己設(shè)計(jì)方案并找出答案。這一層次的學(xué)生往往是學(xué)習(xí)比較認(rèn)真,理論基礎(chǔ)扎實(shí)的學(xué)生。教師要注意拓展這部分學(xué)生的思路、培養(yǎng)他們的創(chuàng)新能力。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學(xué)生在“模擬國際法庭”中充當(dāng)當(dāng)事人的角色,通過法庭辯論提高學(xué)生的思維能力和創(chuàng)造能力。在這里教師要注意給學(xué)生一個(gè)完全自由思考和創(chuàng)造的空間,不要過多的限制和說教。
第三層次主要是一些善于思考、見解獨(dú)立的學(xué)生。對這一層次的學(xué)生應(yīng)該著重培養(yǎng)他們更復(fù)雜和更具有批判性思考的能力。在這一層級中,學(xué)生要學(xué)習(xí)并運(yùn)用所學(xué)知識,圍繞一個(gè)現(xiàn)實(shí)世界中有爭論的主題進(jìn)行評議和分析。與此同時(shí)還要求學(xué)生進(jìn)行批判性地思考并把研究與個(gè)人的審美觀、價(jià)值觀和人生觀結(jié)合起來。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學(xué)生在“模擬國際法庭”中充當(dāng)大法官的角色,分層教學(xué)法主要適用在實(shí)踐教學(xué)模式中,在課堂教學(xué)和期末理論考試當(dāng)中則不適用。國外教育界的一些專家和實(shí)驗(yàn)教師對上述模式的總體評價(jià)一般都很高。通過學(xué)生的個(gè)性化指導(dǎo),充分發(fā)揮每名學(xué)生的特長,增強(qiáng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,樹立了學(xué)生的信心,幫助每一位學(xué)生達(dá)到他們的理想目標(biāo)教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,無疑,這對學(xué)生的發(fā)展和師生關(guān)系的融洽都是十分有益的。
(五)在實(shí)踐教學(xué)中采用小組學(xué)習(xí)的方法。
小組學(xué)習(xí)法就是讓學(xué)生自主組成若干個(gè)學(xué)習(xí)小組。學(xué)生們在課余時(shí)間可以進(jìn)行集中學(xué)習(xí)。包括討論、講座和進(jìn)行調(diào)研。
國際法的案例教學(xué)過程是一個(gè)充分鍛煉學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力的過程。在這個(gè)過程中可以貫穿小組學(xué)習(xí)的方法。通過小組學(xué)習(xí),學(xué)生們可以互相啟發(fā),彌補(bǔ)不足。一方面有利于在課堂討論中更加有針對性,不遺漏要點(diǎn);一方面可以使學(xué)生在比較輕松的環(huán)境中提出自己的觀點(diǎn)。既有利于學(xué)生表達(dá)能力的提高,也有助于學(xué)生進(jìn)行不受約束的思考。
對國際法的相關(guān)事件進(jìn)行調(diào)查研究也是實(shí)踐教學(xué)的一個(gè)有效途徑。通過調(diào)研能使學(xué)生掌握更加詳實(shí)資料,培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)謹(jǐn)求真的學(xué)習(xí)態(tài)度,使學(xué)生更加深入的了解社會,增強(qiáng)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)合作能力、與人交往的能力、解決問題的能力、快速反應(yīng)的能力等多種能力。有利于學(xué)生綜合素質(zhì)的提高。通過組成學(xué)習(xí)小組,學(xué)生們分工合作也可以促進(jìn)實(shí)踐活動的順利完成。
總之,學(xué)習(xí)小組對學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力、發(fā)散思維能力、團(tuán)隊(duì)合作能力的培養(yǎng)都有積極的影響。
綜上所述,國際法的實(shí)踐教學(xué)改革是一個(gè)長遠(yuǎn)的工作,學(xué)校在教學(xué)過程中要緊緊把握知識、素質(zhì)和能力三要素,突出培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)、提出、分析和解決問題的能力,特別是通過加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)提高動手能力和處理實(shí)際問題的能力。
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范國際法論文篇六
對于國際法淵源的內(nèi)涵,即什么是國際法的淵源,學(xué)界存在不同的觀點(diǎn)。歸納起來,主要有以下兩個(gè)派別。
(一)單一內(nèi)涵學(xué)派。
大部分學(xué)者認(rèn)為,國際法淵源的內(nèi)涵是單一的,其中主要流派有三個(gè)。其一,起源說,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的起源地。例如王鐵崖教授認(rèn)為:“法律淵源是法律原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)的地方。”勞特派特修訂的《奧本海國際法》也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。其二,形式說,即認(rèn)為國際法淵源就是現(xiàn)行國際法律規(guī)范得以顯現(xiàn)的表現(xiàn)形式。例如蘇聯(lián)學(xué)者伊格納欽科和奧斯塔頻科認(rèn)為:“國際法的淵源乃是協(xié)調(diào)國家意志的形式,是在互相接受的基礎(chǔ)上把國家(以及其他主體)達(dá)成的協(xié)議固定下來的形式?!逼淙绦蛘f,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的造法程序。例如周鯁生教授認(rèn)為:國際法淵源是指國際法作為有效的法律規(guī)范所以形成的方式或程序。
(二)復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派。
另一部分學(xué)者主張國際法淵源可以有多重內(nèi)涵,其中最主要的流派是主張國際法淵源為“實(shí)質(zhì)淵源+形式淵源”。例如李浩培教授認(rèn)為:“國際法淵源,正如國內(nèi)法淵源一樣,主要區(qū)分為實(shí)質(zhì)淵源和形式淵源兩類。國際法的實(shí)質(zhì)淵源指國際法規(guī)則產(chǎn)生過程中影響這種規(guī)則的內(nèi)容的一些因素,如法律意識、正義觀念、連帶關(guān)系、國際互賴、社會輿論、階級關(guān)系,等。國際法的形式淵源是指國際法規(guī)則由以產(chǎn)生或出現(xiàn)的一些外部形式或程序,如條約、國際習(xí)慣、一般法律原則?!闭矊幩?、瓦茨修訂的《奧本海國際法》也持類似觀點(diǎn)。除上述觀點(diǎn)外,復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派中還有一些其他意見。例如梁西教授認(rèn)為:對國際法淵源的多種解釋中,一種是指國際法作為有效法律規(guī)范所由形成的方式,另一種是指國際法淵源第一次出現(xiàn)的地方。兩者各有側(cè)重,可以兼采其長。
二、國際法的形式獨(dú)立于國際法的淵源。
國際法學(xué)作為法學(xué)的具體分支,其許多概念和理論植根于法理學(xué),淵源問題也是如此。對國際法淵源的內(nèi)涵之所以眾說紛紜,很大程度上是因?yàn)榉ɡ韺W(xué)作為法學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科,自己也沒有在“法的淵源”問題上達(dá)成一致。翻閱中外法理學(xué)著作,對“法的淵源”的解釋同樣是五花八門。由此,凱爾森不禁感慨:法的淵源是個(gè)被學(xué)界搞得“極端模糊不明”且賦予其種種涵義的概念。博登海默也說:“法的淵源這個(gè)術(shù)語迄今尚未在英美法理學(xué)中獲得一致的涵義。法理學(xué)的研究滯后拖累了國際法對自身部門法淵源的探究。從法理學(xué)角度考察,筆者認(rèn)為,產(chǎn)生分歧的重要原因之一是很多學(xué)者要么把法的淵源和法的形式等同起來,要么認(rèn)為法的淵源已經(jīng)包含法的形式,可事實(shí)上兩者不但互不等同,而且相互獨(dú)立。
(一)從法理學(xué)的角度分析法的淵源不等同于法的形式。
在法理學(xué)上提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的觀點(diǎn),最早可追溯至克拉克在1883年出版的《實(shí)用法理學(xué)》一書。一些國外學(xué)者的著作,如高柳賢三的《英美法源理論》、龐德的《法學(xué)肄言》等,也都有某些類似的意思。在我國,明確提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的代表人物是周旺生教授。他認(rèn)為:“法的淵源與法的形式有密切關(guān)聯(lián),但它不是法的形式。法的淵源有可能被選擇和提煉為法,或有可能形成為法,對法而言,它是一個(gè)可能性的概念;而法的形式則是已然的法所采取的表現(xiàn)形式,它表明不同的法具有各自不同的效力等級,對法的淵源而言,法的形式在很大程度上是法的淵源發(fā)展的結(jié)果。”國內(nèi)其他學(xué)者也有類似觀點(diǎn)。例如王勇飛先生也認(rèn)為:“法的.淵源與法的形式,是既相互聯(lián)系又有區(qū)別的兩個(gè)概念,不能混淆?!毙问秸f將法的形式和法的淵源人為地畫上等號,顯然是一廂情愿的。
三、國際法形式的內(nèi)涵界定。
既然法的形式獨(dú)立于法的淵源,那么在界定國際法淵源的內(nèi)涵時(shí),就必須首先剝離國際法的形式。那么國際法的形式又如何界定呢?首先,按照法理學(xué)的一般觀點(diǎn),法是由三大要素組成的,即法律概念、法律原則和法律規(guī)則。這三大要素的組合就構(gòu)成了法的形式。國際法也不例外。其次,國內(nèi)法是由國家制定或認(rèn)可,并保證實(shí)施的。但由于世界上不存在“超國家”機(jī)構(gòu),因此,國際法只能由國際社會制定或認(rèn)可,并“由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施”。再次,國際法的形式具有一定約束力。法的本質(zhì)特征之一無疑是具有約束力,否則就不能稱其為法。國際法也是如此。但筆者想強(qiáng)調(diào)的是,國際法形式所具備的只是“一定”的約束力,也就是說:。
(1)并非只有全部國際法主體都遵守的法律規(guī)范才是國際法的形式。例如國際條約分為造法性條約和契約性條約兩種。有人認(rèn)為只有造法性條約才是國際法的形式,契約性條約由于約束不了第三國,所以不是國際法的形式。這種觀點(diǎn)顯然是不對的。因?yàn)樘囟ǖ姆ǖ男问剿s束的對象是有限的,但是這種有限性并不妨礙它作為法的形式的根本屬性。例如上海的地方立法一般無法約束北京市民,但這并不影響它是法的形式這一屬性。國內(nèi)法況且如此,我們就沒有理由去苛求國際法的所有形式都必須具有普遍的、絕對的約束力。
(2)國際法的形式具有“一定的”約束力并不意味著國際法主體在違反國際法后必須實(shí)際得到懲罰?!凹s束力”是一個(gè)“應(yīng)然”概念,“制裁”是一個(gè)“實(shí)然”概念,“有約束力”不等于“制裁”,“不制裁”并不等于“沒有約束力”,更不能說“不是法”。而且正如李浩培先生所說:“各國遵守國際法的事例,較之違反國際法的事例,在數(shù)量上要大得多。實(shí)際上,遵守國際法是原則,違反國際法是例外?!奔词故菄鴥?nèi)法也很難做到完全的“違法必究”。綜上分析,國際法的形式是指由國際社會制定或認(rèn)可,并由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施的,具有一定約束力的法律概念、法律原則和法律規(guī)則。
范國際法論文篇七
個(gè)人隱私,就是不愿意公開,不希望外人了解或是打聽的個(gè)人秘密、私人事情。在國際交往中,人們普遍講究尊重個(gè)人隱私,并且把是不是尊重個(gè)人隱私,看成一個(gè)人在待人接物方面有沒有教養(yǎng)、能不能尊重和體諒交往對象的重要標(biāo)志。
在國際交往中,個(gè)人收入的.多少,一向被外國人看作自己的臉面,十分忌諱他人進(jìn)行直接或間接地打聽。除去工資外,那些反映個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況的問題,例如,納稅數(shù)額、銀行存款、股票收益、住房面積、汽車型號、度假地點(diǎn)、服飾品牌、娛樂方式等,因?yàn)楹蛡€(gè)人收人相關(guān),都不適合提到。
在國外,普遍把實(shí)際年齡當(dāng)作“核心機(jī)密”,而對于“老”字很忌諱。對親友、晚輩的戀愛、婚姻、家庭生活不以為然。在一些國家里,跟異性談?wù)摯祟悊栴},極有可能被對方視為無聊致極,甚至還會認(rèn)為是“性騷擾”。閑聊時(shí),一般都反感別人對自己的健康狀況關(guān)注過多。
外國人大都把自己的私人住所看成是私生活領(lǐng)地。他們都不喜歡輕易地把個(gè)人住址、住宅電話號碼等純私人資訊“泄密”。我們對于別人打聽諸如“是哪里的人”、“什么學(xué)校畢業(yè)的”、“以前干過什么”等問題,認(rèn)為是正常的。然而外國人卻把這些內(nèi)容看做是“商業(yè)秘密”,反對詢問交往對象的既往經(jīng)歷,隨隨便便地擅自查對方的“戶口”。
在國際交往中對信仰和政見避而不談。在國外詢問一下對方:“最近忙什么呢”、“怎么好久沒見到你”外國人對于這一類的問題卻非常忌諱,認(rèn)為向別人探聽這一類問題的人,不是好奇心過盛,不懂得尊重別人,就是“別有用心”。
我們以上提到的這些問題,都屬于個(gè)人隱私問題。要尊重外國友人的個(gè)人隱私權(quán),就必須避免涉及這些問題。
范國際法論文篇八
論文摘要:國際合作原則是國際環(huán)境法的一項(xiàng)基本原則,它對于國際環(huán)境保護(hù)事業(yè)而言,具有特別重要的意義。該原則以國際宣言為依據(jù),具有廣泛的內(nèi)容,是人類應(yīng)對環(huán)境危機(jī)的必然、理性的選擇。但其實(shí)施現(xiàn)狀并不樂觀。國際社會分而治之的政治格局與生態(tài)系統(tǒng)的整體性存在矛盾,為促進(jìn)國際環(huán)境合作的發(fā)展,各國需以人類共同利益為出發(fā)點(diǎn),讓渡主權(quán),堅(jiān)守合作的承諾,以求實(shí)現(xiàn)保護(hù)地球環(huán)境的最終目標(biāo)。
論文關(guān)鍵詞:國際合作原則;國際環(huán)境合作;途徑;主權(quán)。
一、國際合作原則的依據(jù)及有關(guān)規(guī)定。
國際合作原則的依據(jù)是《聯(lián)合國憲章》、《人類環(huán)境宣言》和《里約宣言》。
《聯(lián)合國憲章》的序言宣布各成員國為促成社會進(jìn)步和改善民生,要“力行寬恕,彼此以善鄰之道,和睦相處”。第一條死三款規(guī)定聯(lián)合國的宗旨為“促成國際合作,以解決國際間屬于經(jīng)濟(jì)、社會、文化及人類福利性質(zhì)之國際問題”。
《人類環(huán)境宣言》第7條規(guī)定:“種類越來越多的環(huán)境問題,因?yàn)樗鼈冊诜秶鲜堑貐^(qū)性或全球性的,或者因?yàn)樗鼈冇绊懝餐膰H領(lǐng)域,將要求國與國之間廣泛合作和國際組織采取行動以謀求共同的利益?!贝藯l款尤其強(qiáng)調(diào)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的,需要共同的努力,即“為籌措資金以支援發(fā)展中國家完成它們這方面的責(zé)任所需要進(jìn)行的國際合作”。第22、24、25條都有關(guān)于這一原則的規(guī)定。
《里約宣言》中,有9項(xiàng)原則規(guī)定了加強(qiáng)磋商、合作的內(nèi)容。其中有的是重申《人類環(huán)境宣言》的有關(guān)內(nèi)容,是它的具體化。如原則24,關(guān)于戰(zhàn)爭破壞問題,規(guī)定各國“應(yīng)遵守國際法關(guān)于在武裝沖突期間保護(hù)環(huán)境的規(guī)定,并按必要情況合作”最后一項(xiàng)原則明確規(guī)定:“各國和人民應(yīng)誠意地本著伙伴精神合作”,將這一基本原則概括升華到一個(gè)新的水平。
二、國際合作原則的必然性。
首先,國際環(huán)境問題的特點(diǎn)決定了各國必須合作,國際環(huán)境問題的特點(diǎn)包括全方位,全因子,整體問題與局部問題交叉和互相促進(jìn),既有當(dāng)前癥狀又有滯后效應(yīng)等。環(huán)境問題的這些特點(diǎn)決定了它的解決不是世界上任何一個(gè)國家所能單獨(dú)勝任的。
其次,國際社會由于在政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)等方面存在巨大差異的不同國家所組成這一基本事實(shí)決定了各國必須合作。這些差異導(dǎo)致了各國之間存在很多利益沖突,尤其是經(jīng)濟(jì)和正式利益的沖突,這就反感了各國在國際環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域中的協(xié)調(diào)行動。各國唯有加強(qiáng)國際合作才能克服這些利益上的沖突,共同致力于國際環(huán)境的保護(hù)。
最后,國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實(shí)施要求各國進(jìn)行合作。國際合作是國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實(shí)施的必要條件。唯有通過國際合作,各國才能克服利益沖突,制定表現(xiàn)為各國之間的協(xié)調(diào)意志的國際環(huán)境法規(guī)則。所有國際環(huán)境法律文件的形成過程都是國際合作或經(jīng)過斗爭達(dá)到合作的過程。在合作的前提下,各國才能克服利益沖突和政治、司法制度等方面的差異,有效的實(shí)施國際環(huán)境法。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,世界正在變得越來越小。在這一背景下,國際關(guān)系呈現(xiàn)兩種趨勢。一方面,由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及越來越多的國家參與國際事務(wù)的能力增強(qiáng),加之危機(jī)意識的增強(qiáng)、安全概念的擴(kuò)展,使國家間的利益沖突、權(quán)利分配問題敏感而又復(fù)雜,體現(xiàn)出一種無法形成“合力”的“離心”傾向,各國均有意強(qiáng)化政府職能,捍衛(wèi)主權(quán)獨(dú)立;另一方面,全球化導(dǎo)致國家間的聯(lián)系日益增多,而由此引發(fā)的公共問題——無論是金融危機(jī)、跨國犯罪、瘟疫流行、環(huán)境問題,都使國界形同虛設(shè)。這些問題單憑一個(gè)國家或幾個(gè)國家的努力是不能解決的,無論他們有多么強(qiáng)的實(shí)力。為了生存,國家之間需要聯(lián)合起來,共同應(yīng)對這些問題,他們由此產(chǎn)生一種“合力”。
三、國際合作原則的實(shí)施現(xiàn)狀。
(一)在環(huán)境問題上采取自掃門前雪的態(tài)度。
許多國家和地區(qū)不關(guān)心其他區(qū)域或其他國家的環(huán)境整治只關(guān)心自己領(lǐng)域范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)。由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡規(guī)律的作用,經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的國家和地區(qū)有可能將更多的資金投入到環(huán)境治理上來,這樣就導(dǎo)致了在一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益緩和的同時(shí),另一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益尖銳。這樣全球和地區(qū)性的環(huán)境問題與矛盾也就往往通過發(fā)達(dá)和不發(fā)達(dá)區(qū)域顯示出來。
(二)南北雙方在承擔(dān)環(huán)境保護(hù)責(zé)任方面存在重大分歧。
長期以來,發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,一直是控制與被控制、剝削與被剝削的關(guān)系,是一種不公正、不平等和不合理的關(guān)系。發(fā)展中國家同發(fā)達(dá)國家在國際生產(chǎn)體系分工、國際金融貿(mào)易等方面的斗爭,特別是關(guān)于環(huán)境權(quán)益的斗爭非常激烈。發(fā)達(dá)國家出于自身利益的考慮,片面強(qiáng)調(diào)環(huán)境保護(hù)的重要性,將環(huán)境與發(fā)展割裂開來;利用環(huán)境保護(hù)干涉別國內(nèi)政,要求各自放棄一些主權(quán),尤其是在國家對本國自然資源的主權(quán)問題上表現(xiàn)得尤為突出;在國際環(huán)境合作上缺乏誠意。發(fā)達(dá)國家在上述問題上采取的立場觀點(diǎn)是與發(fā)展中國家對立的,不符合發(fā)展中國家的根本利益。對此,發(fā)展中國家從促進(jìn)發(fā)展、推動建立公正合理的國際秩序以及有效解決全球環(huán)境問題出發(fā),在一系列原則性問題上始終堅(jiān)持自己的原則立場。
四、推進(jìn)國際合作原則實(shí)施的途徑。
(一)推動全球環(huán)境法制化。
環(huán)境問題對國際關(guān)系和國際安全的影響正在逐步加深,環(huán)境問題將會引起越來越多的國際沖突。面對環(huán)境安全對國際政治的深刻影響,國際社會已認(rèn)識到環(huán)境問題不能停留在各種論壇上的一般性討論,必須尋求制定有法律約束力的國際公約,確保各國加強(qiáng)合作,采取切實(shí)有效的行動。國際立法是一種強(qiáng)制性手段,無論哪一國家加入國際環(huán)境保護(hù)公約,他就在法律上承擔(dān)了相關(guān)的義務(wù)與責(zé)任;否則,就要在政治上外交上蒙受國際社會的壓力,或在國際貿(mào)易上處于不利地位。近年來,新的全球性、區(qū)域性和雙邊環(huán)境保護(hù)條約不斷出臺,領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。國際環(huán)境法的迅速發(fā)展增強(qiáng)了國際環(huán)境保護(hù)措施的有效性和強(qiáng)制性,同時(shí)也對各國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展進(jìn)程產(chǎn)生深刻影響。
(二)開展環(huán)境問題上的南北對話和東西協(xié)商。
我們共享同一個(gè)地球,任何一個(gè)局部地區(qū)的環(huán)境惡化都會對全球環(huán)境產(chǎn)生重大影響。因而,不發(fā)達(dá)國家在改善環(huán)境時(shí)遭遇到資金、技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的障礙時(shí),發(fā)達(dá)國家基于歷史和未來的考慮,應(yīng)給予大力幫助。比較發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家,由于環(huán)境治理基點(diǎn)的不同,在發(fā)展中國家環(huán)境投資的邊際成本明顯高于發(fā)達(dá)國家??梢?,從全球來看,環(huán)境保護(hù)和投資的重點(diǎn)應(yīng)放在生態(tài)環(huán)境脆弱的發(fā)展中國家,發(fā)達(dá)國家應(yīng)支持發(fā)展中國家改善環(huán)境的各種努力。盡管在環(huán)境問題產(chǎn)生的原因上,發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家之間始終存在爭議,但“共同但有區(qū)別的責(zé)任”這一環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域特有原則的最終確立,使國際環(huán)境合作具有了更加靈活的實(shí)現(xiàn)方式。這一原則號召各國積極應(yīng)對環(huán)境危機(jī),克服環(huán)境合作中的分歧與困難以達(dá)成共識。
(三)建立可持續(xù)發(fā)展指導(dǎo)下的國際環(huán)境保護(hù)合作關(guān)系。
可持續(xù)發(fā)展作為一種全面的發(fā)展觀,深刻影響和改變著人類的經(jīng)濟(jì)行為和生活方式,調(diào)整人類經(jīng)濟(jì)社會活動與自然之間的相互關(guān)系。環(huán)境與發(fā)展大會以后,可持續(xù)發(fā)展的觀點(diǎn)逐步從理論走向?qū)嵺`。為確保持續(xù)發(fā)展,各國將在制定經(jīng)濟(jì)、社會、財(cái)政、能源、交通、農(nóng)業(yè)、貿(mào)易及其他政策時(shí),進(jìn)行環(huán)境與發(fā)展綜合決策,并尋求更大范圍的國際參與。國際社會也必須在政策、措施上實(shí)行更大范圍的協(xié)調(diào)配合,以解決任何可能影響整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)平衡的環(huán)境與發(fā)展問題。可以相信,未來世界對環(huán)境問題的關(guān)注將超過以往任何時(shí)候,人類在追求與自然和諧相處的道路上將最終走到一起。
從全球主義者角度看,生態(tài)環(huán)境危機(jī)造成的一個(gè)國際結(jié)構(gòu)性的變化是,國家的傳統(tǒng)權(quán)利及權(quán)力在淡化,而國際社會的共同職責(zé)在加強(qiáng),影響在擴(kuò)大;變化的特點(diǎn)是,從最低限度的合作目標(biāo),朝建立國際規(guī)則和承擔(dān)更大責(zé)任的方向前進(jìn),朝改善及改造國家內(nèi)部的組織功能的方向演進(jìn),朝形成共同的星球意識的方向演進(jìn)。這是一個(gè)前所未有的主權(quán)弱化的時(shí)代。國際環(huán)境合作的成功與否依賴各合作主體的合作誠意及采取的實(shí)質(zhì)措施,需要主權(quán)國家更多地站在人類共同利益的角度,更多地讓渡主權(quán),以長遠(yuǎn)利益為重,同心協(xié)力,保護(hù)人類賴以生存的地球環(huán)境。
范國際法論文篇九
不過,從國際法的歷史發(fā)展來看,古代國際法(或國際法的遺跡)為近現(xiàn)代國際法提供了早期的實(shí)踐、理念、術(shù)語及其概念等。在國際法的歷史發(fā)展中,基督教因素動態(tài)地影響了其發(fā)展。從起初《圣經(jīng)》有關(guān)人權(quán)、戰(zhàn)爭的經(jīng)文、教父神學(xué)對戰(zhàn)爭觀的闡釋,中世紀(jì)教廷有關(guān)戰(zhàn)爭、使節(jié)、仲裁等的實(shí)踐,到近現(xiàn)代社會教廷參與國際條約、參加國際組織、基督教非政府組織參與和影響國際法的實(shí)踐。可以看出,基督教歷史發(fā)展起伏對國際法產(chǎn)生了在不同歷史階段具有不同歷史特征的影響。
基督教對國際法的影響是以《圣經(jīng)》為基礎(chǔ)和核心,以神學(xué)為紐帶和動力推動國家法發(fā)展,進(jìn)而在國家法的實(shí)踐和發(fā)展中影響國際法發(fā)展的。與國家法發(fā)展的同時(shí),浸透著基督教因素的國際關(guān)系現(xiàn)實(shí)也需要相應(yīng)的國際法。面對不同歷史時(shí)代的世俗問題,實(shí)踐中需要信仰通過神學(xué)予以有力回應(yīng)。道德神學(xué)全面、系統(tǒng)闡述基督教對于國際關(guān)系、國際法的信仰主張,是影響國際法的基礎(chǔ)性神學(xué)因素?;谏駥W(xué)基調(diào),神學(xué)家建構(gòu)并發(fā)展了神學(xué)主義法學(xué)律,其中有關(guān)國際關(guān)系、國際法的思想主張豐富了國際法的思想寶庫。教廷和基督教非政府組織立足其信仰主張,作為非國家行為體,一方面增加了國際法主體的多元性,另一方面顯出傳統(tǒng)國際法的內(nèi)部缺陷并為國際法的發(fā)展提供了場域和新資源。
國際法在歷史演進(jìn)中主要是歐洲基督教文明的產(chǎn)物。不過,從基督教的歷史發(fā)展看,基督教在初期延續(xù)并發(fā)展了猶太教對國際法的影響。猶太教對國際法的影響是持續(xù)性的。
早期的國際法學(xué)者有很多受益于猶太教及其法律理念、制度。國際法形成之后,基督教因世俗性的廣泛進(jìn)取對其的影響日漸式微,但延續(xù)了此前的基本范疇,并在全球宗教復(fù)興的大背景下對國際法的影響呈現(xiàn)新景象。
從國際法史可以看出,最先有意識、系統(tǒng)化地闡釋國際法理論的嘗試由15-16世紀(jì)西班牙學(xué)派的天主教學(xué)者和神學(xué)家開啟,這項(xiàng)工作接著被許多新教的學(xué)者,尤其是由荷蘭、英國和德國的新教學(xué)者接續(xù)。法國大革命及其民族國家鞏固后,在民族國家與世俗基礎(chǔ)上對國際法的系統(tǒng)闡述才變得常見。自然而然地,歐洲基督教文明施與法律的印記使其發(fā)展為一般國際法——基于此可以認(rèn)為,美洲是構(gòu)成整體的歐洲文明之一部分。而這種智識的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)現(xiàn)在正處在混亂和被瓦解的過程中。總體來看,這種影響表現(xiàn)為全面廣泛、日漸衰減、宗教回歸三種形態(tài)。從國際法史的角度看,基督教對于國際法的影響可分為1648年之前、1648-1945年、1945年至今三個(gè)階段。
1648年之前,歐洲歷經(jīng)中世紀(jì)、文藝復(fù)興、啟蒙運(yùn)動等歷史時(shí)期。基督教進(jìn)入法律領(lǐng)域是從羅馬帝國定其為國教開始的?;浇虒H法的影響,起先是從羅馬帝國的國內(nèi)法開始的,最初表現(xiàn)為對當(dāng)時(shí)國家政治、法律的影響,在法律觀念和國家關(guān)系的實(shí)踐中逐步形成具有影響力的因素,包括在羅馬法中的對外法律規(guī)范,是國際法發(fā)展的最初淵源之一。
范國際法論文篇十
摘要:國際法,是調(diào)整國家間關(guān)系的法律原則和規(guī)則,涉及國家間政治、經(jīng)濟(jì)、法律各個(gè)領(lǐng)域,是國家間進(jìn)行交往的行為規(guī)范和維護(hù)國際社會正常秩序的法律標(biāo)準(zhǔn)。只有做好國際法的研究工作才能保證國家交往與合作的正常進(jìn)行,更好地保護(hù)各國的自身權(quán)益和維護(hù)與發(fā)展全人類的共同利益。
關(guān)鍵詞:國際法國內(nèi)法發(fā)展。
1.全球化與國家主權(quán)。
國內(nèi)外的學(xué)者們認(rèn)為,國家主權(quán)作為當(dāng)代國際關(guān)系的基石是毋庸置疑的,但不能絕對化,主權(quán)的行使也要受到某些限制,這是為了解決世界各國所面臨的共同問題所必需的。但如何限制,限制多少,學(xué)者們見解各不相同。有學(xué)者指出,國家主權(quán)包括經(jīng)濟(jì)主權(quán)。對主權(quán)的限制是基于國家的認(rèn)可,是主權(quán)權(quán)力行使的表現(xiàn)而不是剝奪。盡管主權(quán)在經(jīng)濟(jì)全球化中不會消亡,但主權(quán)的行使必定受到來自國際社會和國家內(nèi)部的限制。有學(xué)者認(rèn)為,主權(quán)與全球環(huán)境保護(hù)之間存在矛盾,這也決定了主權(quán)行使的限制。還有的學(xué)者提出,在全球化的條件下,應(yīng)把主權(quán)的功能界定為一種對話的實(shí)踐,使國際法律體制由強(qiáng)制性模式向管理性模式轉(zhuǎn)化。多數(shù)學(xué)者贊同從現(xiàn)實(shí)來看,主權(quán)不會消亡,將是現(xiàn)代社會的基石,但全球化帶來的許多重大影響值得細(xì)化研究。
2.國際法與國內(nèi)法。
法的內(nèi)在特質(zhì)的'普遍性與形式特征的共同性以及法治社會對法律體系融合協(xié)調(diào)的基本要求,決定了國際法與國內(nèi)法必須且只能在法律規(guī)范的統(tǒng)領(lǐng)下和諧共生、協(xié)調(diào)一致。從規(guī)范上看,既可以是單個(gè)規(guī)范之間的一致,也可以是由個(gè)體規(guī)范組成的規(guī)范群的調(diào)適,還可以是規(guī)范性法律文件間的妥協(xié)。從方式上講,國際法律規(guī)范與國內(nèi)法律的協(xié)調(diào)既可以是直接的,也可以是間接的。不在于國內(nèi)法與國際法孰先孰后或平行對待,關(guān)鍵在于法的本身是否為良法,而正義與秩序才是衡量法律之善的尺度。
有學(xué)者提出,傳統(tǒng)法理以維護(hù)民族國家的主權(quán)為核心,因而國際法不能以限制締約國的主權(quán)來對締約國產(chǎn)生法律效力,而只能在締約國主權(quán)限制下對締約國產(chǎn)生一定程度的義務(wù)約束。但二戰(zhàn)后及聯(lián)合國成立以來,締約國在履行國際法的義務(wù)時(shí),其本國的主權(quán)不可能完全不受影響,國家主權(quán)學(xué)說不得不面對國際法領(lǐng)域出現(xiàn)的新問題作適應(yīng)性的調(diào)整。影響國際法與國內(nèi)法關(guān)系的新問題有許多,獨(dú)立的國際組織如聯(lián)合國、歐盟法院、世界貿(mào)易組織等在監(jiān)督國際法實(shí)施中的影響、國際人權(quán)公約給傳統(tǒng)法理帶來的影響等。研究國際法與國內(nèi)法之間的關(guān)系不能抽象地、無針對性地議論,而要就國際法與國內(nèi)法發(fā)生聯(lián)系的具體情況和條件區(qū)別論證。
我國參加的國際條約在國內(nèi)如何適用的問題,由于憲法沒有明文規(guī)定,學(xué)者眾說紛紜。比較一致的意見是修改憲法或在憲法性法律如立法法、締結(jié)條約程序法等中加入有關(guān)國際條約與國內(nèi)法關(guān)系的規(guī)定,使國際條約具有高于一般國內(nèi)法的地位,二者并用,在二者發(fā)生沖突時(shí),優(yōu)先適用前者。因?yàn)樵谖覈鷾?zhǔn)參加的國際條約和制定法律的兩種議案要經(jīng)過同樣的審批程序,并且經(jīng)同一立法機(jī)關(guān)審議進(jìn)行,二者不會發(fā)生矛盾。
有學(xué)者認(rèn)為國際條約和國內(nèi)立法是兩個(gè)不同的法律領(lǐng)域,國內(nèi)法院直接適用國際條約不僅將導(dǎo)致國家主權(quán)對內(nèi)職能的削弱,而且也不利于國家履行條約的國際義務(wù)。我國應(yīng)修改原有的國內(nèi)立法或者制定新的法律法規(guī),使其符合我國所締結(jié)的國際條約的要求,即要以執(zhí)行國內(nèi)法的方式適用國際條約。
國際法和國內(nèi)法是不同的法律體系,但由于國內(nèi)法的制定者和國際法的制定者都是國家,這兩個(gè)體系之間有著密切的聯(lián)系,彼此不得互相對立而是互相緊密聯(lián)系的,互相滲透和互相補(bǔ)充的,國家在制定國內(nèi)法時(shí),應(yīng)考慮國際法的原則和規(guī)則,不應(yīng)違背所承擔(dān)的國際義務(wù),國家在參與制定國際法時(shí)應(yīng)考慮到國內(nèi)法的立場不能干預(yù)國內(nèi)法,國際法的原則和規(guī)則可以從各國的國內(nèi)法得到補(bǔ)充和具體化,國內(nèi)法可以從國際法的原則和規(guī)則得到充實(shí)和發(fā)展。兩者互相補(bǔ)充、互相滲透、但不是互相干擾和排斥的:國際法不得干預(yù)國內(nèi)法,國內(nèi)法不得改變國際法,兩者的關(guān)系應(yīng)該是協(xié)調(diào)一致的。
3.國際法的未來發(fā)展與制約因素。
首先,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了社會生產(chǎn)力的發(fā)展,不斷為人類活動開辟新領(lǐng)域。世界的范圍相對地縮小了,人類的關(guān)系空前地密切了??茖W(xué)技術(shù)對國際關(guān)系的深刻影響,也必然會反映在國際法的發(fā)展上,從而使國際法伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步而不斷變化。近現(xiàn)代國際法是如此,當(dāng)代國際法亦然。今天,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步對人和社會的深遠(yuǎn)影響尤為明顯,它也深刻地影響國際關(guān)系的發(fā)展,推動了國際法各個(gè)分支的演進(jìn)。
回顧國際法的演進(jìn),我們能夠找到許多反映科學(xué)技術(shù)對國際法規(guī)則的產(chǎn)生和發(fā)展有影響的例證。然而,國際法的發(fā)展經(jīng)常滯后于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,不能很好地適應(yīng)國際社會的需要。這在很大程度上是由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展所帶來的嚴(yán)重的利益沖突所導(dǎo)致的。這幾乎體現(xiàn)在國際法的各個(gè)領(lǐng)域。例如,發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家在外層空間的探索和利用、國際海底開發(fā)制度、知識產(chǎn)權(quán)以及如何彌補(bǔ)南北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的鴻溝等問題上存在很大分歧??茖W(xué)技術(shù)本身當(dāng)然不能為自己制定規(guī)則,人類也同樣不能成為科學(xué)技術(shù)的奴隸。唯一的選擇是伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,不斷制定新的國際法規(guī)范以適應(yīng)國際社會的需要。
其次,國際法不可能是一種孤立的存在,它深受國際社會各個(gè)方面,特別是國際政治的制約。事實(shí)證明,公正、合理的國際關(guān)系有助于國際法的發(fā)展,而國際強(qiáng)權(quán)政治會窒息國際法的生機(jī),因?yàn)樗鼮閲H法劃定了一個(gè)非常狹窄的天地。人們從國際法的歷史演進(jìn)中可以發(fā)現(xiàn),國際法對國際政治有一種畸形的從屬性。中世紀(jì)和近、現(xiàn)代國際法,都是如此。
參考文獻(xiàn):。
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范國際法論文篇十一
國際法是各國公認(rèn)的調(diào)整國家關(guān)系的有約束力的原則、規(guī)則和制度的總稱。簡單地說,國際法就是調(diào)整國家之間關(guān)系的法律。它是隨著國際關(guān)系的形成和發(fā)展而逐漸產(chǎn)生和發(fā)展起來的。
(1)國際法的主體主要是國家,調(diào)整的主要是國家之間的關(guān)系。
(2)國際法是國家之間以協(xié)議的方式制定的。
(3)國際法的強(qiáng)制實(shí)施,主要依靠國家本身的行動。
國際法的淵源是指國際法的原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)、確立并獲得法律效力的地方或事實(shí)。國際條約和國際習(xí)慣是國際法的主要淵源。
國際條約是國家之間的協(xié)議,是現(xiàn)代國際法的主要淵源。國際條約一般應(yīng)以書面形式存在,從內(nèi)容講可分為造法性條約和契約性條約。但是,并不是所有的國際條約都是一般國際法的淵源。造法性條約的主體涉及到世界性的內(nèi)容,它的締約者是開放性的,各國都可以參與批準(zhǔn)、制定,這樣的條約可以長久性地存在,它有普遍的意義,是直接的國際法淵源。契約性條約一般指兩個(gè)或少數(shù)幾個(gè)國家只為他們之間特定的事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議,沒有世界性的意義,不直接產(chǎn)生一般國際法規(guī)范,并不直接成為國際法淵源。只有經(jīng)過發(fā)展,該條約所載規(guī)則被反復(fù)采用并得到公認(rèn),或構(gòu)成國際習(xí)慣后才能成為國際法的淵源。
國際習(xí)慣是各國在反復(fù)實(shí)踐中形成的,具有法律約束力的不成文的行為規(guī)則。它是指被各國接受為法律的國際實(shí)踐或通例,也就是在國際實(shí)踐中形成的國際法原則和規(guī)則,如外交特權(quán)與豁免、國家責(zé)任等。
構(gòu)成國際習(xí)慣必須具備兩個(gè)主要因素:一是有通例存在,即國家間長期的、反復(fù)的、廣泛的、一致的作為或不作為,就是所謂的“物質(zhì)因素”;二是通例被各國確認(rèn)具有法律約束力,即國家把通例認(rèn)為是法律規(guī)范,就是所謂的“心理因素”。
三、國際法與國內(nèi)法的關(guān)系。
國際法與國內(nèi)法是兩個(gè)不同的法律體系,但彼此不是完全對立的,它們既相互區(qū)別又相互聯(lián)系。
(1)立法方式不同。
每一個(gè)主權(quán)國家都是國際社會平等的一員,在它們之上沒有一個(gè)超越國家統(tǒng)一的最高立法機(jī)關(guān),因此,國際法的原則、規(guī)則和制度主要由各國家在平等的基礎(chǔ)上以協(xié)議的方式制定(國際條約),或由主權(quán)國家明示或默示承認(rèn)而確立(國際習(xí)慣)。而國內(nèi)法則由國家立法機(jī)關(guān)制定。
(2)生效條件不同。
國際法必須得到國家的承認(rèn)方能生效,得到國家的承認(rèn)就意味著得到該國國內(nèi)法的承認(rèn),它是體現(xiàn)各國家的集體意志的.。而國內(nèi)法則是由該國家的立法機(jī)關(guān)制定,經(jīng)過該國一定人數(shù)的公民通過即發(fā)生效力,它體現(xiàn)的是該國的國家意志。
(3)適用范圍不同。
國際法一旦生效,其適用范圍是世界上明確承認(rèn)國際法的所有國家;而國內(nèi)法則只適用于該國國內(nèi)的法人和自然人。國際法是國際社會的法,它只調(diào)整國際關(guān)系,包括國家與國家之間、國家與政府間的國際組織之間,或者其他國際法主體之間的關(guān)系。國內(nèi)法是調(diào)整一國權(quán)力下的國內(nèi)成員之間關(guān)系即自然人之間、法人間、自然人與法人或其他實(shí)體間的關(guān)系。
(4)強(qiáng)制方式不同。
國際法的強(qiáng)制執(zhí)行只能依靠國家采取單獨(dú)的強(qiáng)制措施來保證。一旦有人破壞國際法,某個(gè)或者幾個(gè)國家,甚至也可能是整個(gè)國際社會就會遭到非法侵害,這時(shí)就需要整個(gè)國際社會聯(lián)合起來,制止打擊違法行為,使國際法得到維護(hù)和執(zhí)行,使違法者回到國際法的立場上來。國際上雖然有國際法院,但它沒有強(qiáng)制管轄權(quán),因此國際法的實(shí)施除依靠各國自覺遵守外,主要依靠國家本身的力量。國內(nèi)法依靠國家權(quán)力之下的司法機(jī)關(guān)、其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和國內(nèi)的軍隊(duì)來保證遵守和執(zhí)行。
國內(nèi)法有時(shí)也可以變成國際法,其成立的條件是該國內(nèi)法要得到多數(shù)國家的承認(rèn);同時(shí),國際法可以根據(jù)自身的性能滲透到國內(nèi)法當(dāng)中,成為該國內(nèi)法的一部分。根據(jù)我國憲法和一般法律的規(guī)定,國際條約是我國法律的組成部分,它們低于憲法,不得與憲法相抵觸,但與一般法律沖突時(shí),優(yōu)先執(zhí)行國際法。如果不遵守、執(zhí)行國際法,就要承擔(dān)國際法律責(zé)任。
1.確立辨明國際問題是非曲直的標(biāo)準(zhǔn)和法律依據(jù)。一方面,國際法作為行為規(guī)范,為各國間互相交往提供了行為標(biāo)準(zhǔn),各國應(yīng)該以國際法為依據(jù)規(guī)范和約束自身的行為,以國際法為標(biāo)準(zhǔn)評判自身行為的對與錯(cuò)。另一方面,國際法作為審判規(guī)范,是裁決是否脫離和違反國際法的審判標(biāo)準(zhǔn)。國際法要求各國予以遵守,但違反甚至破壞國際法的行為并非就是否定了國際法存在的價(jià)值;相反,國際法的作用之一,就是對這種違法行為進(jìn)行制裁,使有關(guān)的國家承擔(dān)法律責(zé)任,從而更好地保證國際法的實(shí)施。
2.規(guī)定國際社會的基本行為準(zhǔn)則,減少國際糾紛。國際法是主權(quán)國家通過一致協(xié)商制定的法律,任何國家不論大小強(qiáng)弱、發(fā)達(dá)程度如何,都必須遵守國際法,不允許有超越國際法的特權(quán)國家存在。一方面,國際法是各國家參與制定的,遵守國際法意味著國家遵守自己所制定的法律,從維護(hù)國家自身的意志和利益出發(fā),國家愿意自覺地用國際法對其行為進(jìn)行自我約束。另一方面,單個(gè)的國家不可能制定國際法,國際法是世界各國協(xié)商一致的結(jié)果,因此,如果一個(gè)國家破壞了這種由各國協(xié)商制定的國際法,其他國家為維護(hù)自身或國際社會的整體利益,就要單獨(dú)或集體采取行動制裁違法者,以相互約束的方式確保國際法的實(shí)施。
3.在國際交往過程中建立各種權(quán)利與義務(wù)的關(guān)系,以便明確國際責(zé)任。國際法是國際關(guān)系的法律表現(xiàn)形式,確立世界各國在國際交往過程中的行為規(guī)則。在國際法中,特別是在一些造法性的國際條約中,直接為國家規(guī)定了權(quán)利與義務(wù),國家享受權(quán)利的同時(shí),必須承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。國際法的一些基本原則,如尊重國家主權(quán)和領(lǐng)土完整、不干涉國家內(nèi)政等,既是國家的權(quán)利,同時(shí)又是國家的義務(wù)。享受國際權(quán)利和承擔(dān)國際義務(wù)是國家的重要屬性,國際法將國家間的具體權(quán)利與義務(wù)以法律的形式確立下來,賦予法律上的約束力,由各國予以遵守,有利于防止戰(zhàn)爭與沖突,保障和平與發(fā)展,有利于建立正常的國際秩序,促進(jìn)世界各國的友好關(guān)系。
范國際法論文篇十二
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實(shí)踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個(gè)方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個(gè)術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言?!蹦壳皣鴥?nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實(shí)際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實(shí)法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時(shí)代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實(shí)踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點(diǎn),運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實(shí)務(wù)工作,其專業(yè)實(shí)踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點(diǎn)的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實(shí)踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點(diǎn):一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點(diǎn),即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時(shí)還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及一定程度的英語水平。但是實(shí)踐中存在的問題是,具備扎實(shí)專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實(shí)踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個(gè)長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計(jì)劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項(xiàng)目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實(shí)際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實(shí)的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計(jì)校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實(shí)施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點(diǎn),圍繞一個(gè)或若干個(gè)主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時(shí)又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點(diǎn)分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實(shí)踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個(gè)教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
參考文獻(xiàn):
[1]李燕.美國雙語教師培訓(xùn)制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學(xué),.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學(xué)出版社,.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學(xué)的思考[j].武漢大學(xué)(哲學(xué)社會科學(xué)版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學(xué)[m]上海:上海外語教育出版社,.
范國際法論文篇十三
親愛的同學(xué)們:
大家好!__年前,我們朝氣蓬勃,熱情奔放,滿懷著闖蕩世界的豪邁志向;一轉(zhuǎn)眼,跨過世紀(jì)年輪,進(jìn)入不惑,都已成為孩他爹,娃__。
今天,我們在這里歡聚一堂,隆重舉行__班同學(xué)畢業(yè)__周年聚會。這次聚會由丁__、劉__、楊__、張__等幾位同學(xué)的熱心發(fā)起,得到了全班廣大同學(xué)的積極響應(yīng)。經(jīng)過近一個(gè)月的聯(lián)系籌備,今天,同學(xué)們?nèi)缭敢詢?,相聚在一起,重溫舊情,共敘友情。在此,讓我們以熱烈的掌聲對本次聚會表示最熱烈的祝賀!對因故未能參加的個(gè)別同學(xué),送去我們誠摯的問候和良好的祝愿!
彈指一揮間,須臾__年,__年的分別,__年的牽掛,給了我們足夠的相約相聚的理由。憶往昔,恰同學(xué)少年,風(fēng)華正茂,青春飛揚(yáng)。初到母校時(shí)的那份驚喜、那份純情、還有那一絲不安,如今歷歷在目,恍若昨天。曾記否,田間小徑,課外漫步,夕陽下聆聽鳥兒歡唱;曾記否,元旦晚會,載歌載舞,共同迎接新年的曙光。春去秋來,流轉(zhuǎn)時(shí)光,夢境依舊,溫馨如昨,悲歡歲月,往事茫茫?;厥譥_余年的風(fēng)風(fēng)雨雨,回望我們曾一起走過的青春歲月,沖淡的是我們所經(jīng)歷的人生坎坷、悲歡離合,濃郁的卻是我們從容平淡、不拘于功名利祿的同窗情誼。__年思念和盼望,釀成了一壇濃香的美酒,今天,讓我們大家一起來共同分享!
__年前我們有緣走到一起、坐到一處、玩到一塊,一日同學(xué),百日朋友,割不斷的情,分不開的緣,但愿相識能相知,相遇能相愛,相識不易,相處更難,同窗三載,因?yàn)橛芯墸〗裆鸁o緣,今日有緣,天祝一聚,三生有緣!海內(nèi)存知己,天涯若比鄰。親愛的同學(xué)們,讓我們共同祝愿:友誼長存,激情永在!我提議,為同窗之誼,為今日重逢,干杯。最后提醒同學(xué)們,“情未了”篝火晚會等著你。
謝謝。
范國際法論文篇十四
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實(shí)踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個(gè)方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個(gè)術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言?!蹦壳皣鴥?nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實(shí)際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實(shí)法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時(shí)代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實(shí)踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點(diǎn),運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實(shí)務(wù)工作,其專業(yè)實(shí)踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點(diǎn)的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實(shí)踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點(diǎn):一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點(diǎn),即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的'影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時(shí)還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及一定程度的英語水平。但是實(shí)踐中存在的問題是,具備扎實(shí)專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實(shí)踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個(gè)長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計(jì)劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項(xiàng)目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實(shí)際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實(shí)的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計(jì)校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實(shí)施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點(diǎn),圍繞一個(gè)或若干個(gè)主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時(shí)又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點(diǎn)分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實(shí)踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個(gè)教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
參考文獻(xiàn):
[1]李燕.美國雙語教師培訓(xùn)制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學(xué),2004.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學(xué)出版社,2011.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學(xué)的思考[j].武漢大學(xué)(哲學(xué)社會科學(xué)版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學(xué)[m]上海:上海外語教育出版社,2001.
范國際法論文篇十五
不過,從國際法的歷史發(fā)展來看,古代國際法(或國際法的遺跡)為近現(xiàn)代國際法提供了早期的實(shí)踐、理念、術(shù)語及其概念等。在國際法的歷史發(fā)展中,基督教因素動態(tài)地影響了其發(fā)展。從起初《圣經(jīng)》有關(guān)人權(quán)、戰(zhàn)爭的經(jīng)文、教父神學(xué)對戰(zhàn)爭觀的闡釋,中世紀(jì)教廷有關(guān)戰(zhàn)爭、使節(jié)、仲裁等的實(shí)踐,到近現(xiàn)代社會教廷參與國際條約、參加國際組織、基督教非政府組織參與和影響國際法的實(shí)踐。可以看出,基督教歷史發(fā)展起伏對國際法產(chǎn)生了在不同歷史階段具有不同歷史特征的影響。
基督教對國際法的影響是以《圣經(jīng)》為基礎(chǔ)和核心,以神學(xué)為紐帶和動力推動國家法發(fā)展,進(jìn)而在國家法的實(shí)踐和發(fā)展中影響國際法發(fā)展的。與國家法發(fā)展的同時(shí),浸透著基督教因素的國際關(guān)系現(xiàn)實(shí)也需要相應(yīng)的國際法。面對不同歷史時(shí)代的世俗問題,實(shí)踐中需要信仰通過神學(xué)予以有力回應(yīng)。道德神學(xué)全面、系統(tǒng)闡述基督教對于國際關(guān)系、國際法的信仰主張,是影響國際法的基礎(chǔ)性神學(xué)因素?;谏駥W(xué)基調(diào),神學(xué)家建構(gòu)并發(fā)展了神學(xué)主義法學(xué)律,其中有關(guān)國際關(guān)系、國際法的思想主張豐富了國際法的思想寶庫。教廷和基督教非政府組織立足其信仰主張,作為非國家行為體,一方面增加了國際法主體的多元性,另一方面顯出傳統(tǒng)國際法的內(nèi)部缺陷并為國際法的發(fā)展提供了場域和新資源。
國際法在歷史演進(jìn)中主要是歐洲基督教文明的產(chǎn)物。不過,從基督教的歷史發(fā)展看,基督教在初期延續(xù)并發(fā)展了猶太教對國際法的影響。猶太教對國際法的影響是持續(xù)性的。
早期的國際法學(xué)者有很多受益于猶太教及其法律理念、制度。國際法形成之后,基督教因世俗性的廣泛進(jìn)取對其的影響日漸式微,但延續(xù)了此前的基本范疇,并在全球宗教復(fù)興的大背景下對國際法的影響呈現(xiàn)新景象。
從國際法史可以看出,最先有意識、系統(tǒng)化地闡釋國際法理論的嘗試由15-16世紀(jì)西班牙學(xué)派的天主教學(xué)者和神學(xué)家開啟,這項(xiàng)工作接著被許多新教的學(xué)者,尤其是由荷蘭、英國和德國的新教學(xué)者接續(xù)。法國大革命及其民族國家鞏固后,在民族國家與世俗基礎(chǔ)上對國際法的系統(tǒng)闡述才變得常見。自然而然地,歐洲基督教文明施與法律的印記使其發(fā)展為一般國際法——基于此可以認(rèn)為,美洲是構(gòu)成整體的歐洲文明之一部分。而這種智識的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)現(xiàn)在正處在混亂和被瓦解的過程中。總體來看,這種影響表現(xiàn)為全面廣泛、日漸衰減、宗教回歸三種形態(tài)。從國際法史的角度看,基督教對于國際法的影響可分為1648年之前、1648-1945年、1945年至今三個(gè)階段。
范國際法論文篇十六
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實(shí)踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個(gè)方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個(gè)術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言。”目前國內(nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實(shí)際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實(shí)法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時(shí)代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實(shí)踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點(diǎn),運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實(shí)務(wù)工作,其專業(yè)實(shí)踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點(diǎn)的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實(shí)踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點(diǎn):一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點(diǎn),即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的'影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時(shí)還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及一定程度的英語水平。但是實(shí)踐中存在的問題是,具備扎實(shí)專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實(shí)踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個(gè)長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計(jì)劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項(xiàng)目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實(shí)際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實(shí)的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計(jì)校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實(shí)施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點(diǎn),圍繞一個(gè)或若干個(gè)主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時(shí)又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點(diǎn)分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實(shí)踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個(gè)教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
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范國際法論文篇一
對于國際法淵源的內(nèi)涵,即什么是國際法的淵源,學(xué)界存在不同的觀點(diǎn)。歸納起來,主要有以下兩個(gè)派別。
(一)單一內(nèi)涵學(xué)派。
大部分學(xué)者認(rèn)為,國際法淵源的內(nèi)涵是單一的,其中主要流派有三個(gè)。其一,起源說,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的起源地。例如王鐵崖教授認(rèn)為:“法律淵源是法律原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)的地方?!眲谔嘏商匦抻喌摹秺W本海國際法》也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。其二,形式說,即認(rèn)為國際法淵源就是現(xiàn)行國際法律規(guī)范得以顯現(xiàn)的表現(xiàn)形式。例如蘇聯(lián)學(xué)者伊格納欽科和奧斯塔頻科認(rèn)為:“國際法的淵源乃是協(xié)調(diào)國家意志的形式,是在互相接受的基礎(chǔ)上把國家(以及其他主體)達(dá)成的協(xié)議固定下來的形式?!逼淙?,程序說,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的造法程序。例如周鯁生教授認(rèn)為:國際法淵源是指國際法作為有效的法律規(guī)范所以形成的方式或程序。
(二)復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派。
另一部分學(xué)者主張國際法淵源可以有多重內(nèi)涵,其中最主要的流派是主張國際法淵源為“實(shí)質(zhì)淵源+形式淵源”。例如李浩培教授認(rèn)為:“國際法淵源,正如國內(nèi)法淵源一樣,主要區(qū)分為實(shí)質(zhì)淵源和形式淵源兩類。國際法的實(shí)質(zhì)淵源指國際法規(guī)則產(chǎn)生過程中影響這種規(guī)則的內(nèi)容的一些因素,如法律意識、正義觀念、連帶關(guān)系、國際互賴、社會輿論、階級關(guān)系,等。國際法的形式淵源是指國際法規(guī)則由以產(chǎn)生或出現(xiàn)的一些外部形式或程序,如條約、國際習(xí)慣、一般法律原則?!闭矊幩?、瓦茨修訂的《奧本海國際法》也持類似觀點(diǎn)。除上述觀點(diǎn)外,復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派中還有一些其他意見。例如梁西教授認(rèn)為:對國際法淵源的多種解釋中,一種是指國際法作為有效法律規(guī)范所由形成的方式,另一種是指國際法淵源第一次出現(xiàn)的地方。兩者各有側(cè)重,可以兼采其長。
二、國際法的形式獨(dú)立于國際法的淵源。
國際法學(xué)作為法學(xué)的具體分支,其許多概念和理論植根于法理學(xué),淵源問題也是如此。對國際法淵源的內(nèi)涵之所以眾說紛紜,很大程度上是因?yàn)榉ɡ韺W(xué)作為法學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科,自己也沒有在“法的淵源”問題上達(dá)成一致。翻閱中外法理學(xué)著作,對“法的淵源”的解釋同樣是五花八門。由此,凱爾森不禁感慨:法的淵源是個(gè)被學(xué)界搞得“極端模糊不明”且賦予其種種涵義的概念。博登海默也說:“法的淵源這個(gè)術(shù)語迄今尚未在英美法理學(xué)中獲得一致的涵義。法理學(xué)的研究滯后拖累了國際法對自身部門法淵源的探究。從法理學(xué)角度考察,筆者認(rèn)為,產(chǎn)生分歧的重要原因之一是很多學(xué)者要么把法的淵源和法的形式等同起來,要么認(rèn)為法的淵源已經(jīng)包含法的形式,可事實(shí)上兩者不但互不等同,而且相互獨(dú)立。
(一)從法理學(xué)的角度分析法的淵源不等同于法的形式。
在法理學(xué)上提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的觀點(diǎn),最早可追溯至克拉克在1883年出版的《實(shí)用法理學(xué)》一書。一些國外學(xué)者的著作,如高柳賢三的《英美法源理論》、龐德的《法學(xué)肄言》等,也都有某些類似的意思。在我國,明確提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的代表人物是周旺生教授。他認(rèn)為:“法的淵源與法的形式有密切關(guān)聯(lián),但它不是法的形式。法的淵源有可能被選擇和提煉為法,或有可能形成為法,對法而言,它是一個(gè)可能性的概念;而法的形式則是已然的法所采取的表現(xiàn)形式,它表明不同的法具有各自不同的效力等級,對法的淵源而言,法的形式在很大程度上是法的淵源發(fā)展的結(jié)果?!眹鴥?nèi)其他學(xué)者也有類似觀點(diǎn)。例如王勇飛先生也認(rèn)為:“法的.淵源與法的形式,是既相互聯(lián)系又有區(qū)別的兩個(gè)概念,不能混淆?!毙问秸f將法的形式和法的淵源人為地畫上等號,顯然是一廂情愿的。
三、國際法形式的內(nèi)涵界定。
既然法的形式獨(dú)立于法的淵源,那么在界定國際法淵源的內(nèi)涵時(shí),就必須首先剝離國際法的形式。那么國際法的形式又如何界定呢?首先,按照法理學(xué)的一般觀點(diǎn),法是由三大要素組成的,即法律概念、法律原則和法律規(guī)則。這三大要素的組合就構(gòu)成了法的形式。國際法也不例外。其次,國內(nèi)法是由國家制定或認(rèn)可,并保證實(shí)施的。但由于世界上不存在“超國家”機(jī)構(gòu),因此,國際法只能由國際社會制定或認(rèn)可,并“由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施”。再次,國際法的形式具有一定約束力。法的本質(zhì)特征之一無疑是具有約束力,否則就不能稱其為法。國際法也是如此。但筆者想強(qiáng)調(diào)的是,國際法形式所具備的只是“一定”的約束力,也就是說:。
(1)并非只有全部國際法主體都遵守的法律規(guī)范才是國際法的形式。例如國際條約分為造法性條約和契約性條約兩種。有人認(rèn)為只有造法性條約才是國際法的形式,契約性條約由于約束不了第三國,所以不是國際法的形式。這種觀點(diǎn)顯然是不對的。因?yàn)樘囟ǖ姆ǖ男问剿s束的對象是有限的,但是這種有限性并不妨礙它作為法的形式的根本屬性。例如上海的地方立法一般無法約束北京市民,但這并不影響它是法的形式這一屬性。國內(nèi)法況且如此,我們就沒有理由去苛求國際法的所有形式都必須具有普遍的、絕對的約束力。
(2)國際法的形式具有“一定的”約束力并不意味著國際法主體在違反國際法后必須實(shí)際得到懲罰?!凹s束力”是一個(gè)“應(yīng)然”概念,“制裁”是一個(gè)“實(shí)然”概念,“有約束力”不等于“制裁”,“不制裁”并不等于“沒有約束力”,更不能說“不是法”。而且正如李浩培先生所說:“各國遵守國際法的事例,較之違反國際法的事例,在數(shù)量上要大得多。實(shí)際上,遵守國際法是原則,違反國際法是例外?!奔词故菄鴥?nèi)法也很難做到完全的“違法必究”。綜上分析,國際法的形式是指由國際社會制定或認(rèn)可,并由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施的,具有一定約束力的法律概念、法律原則和法律規(guī)則。
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范國際法論文篇二
摘要:
時(shí)效是國際法中有爭議的理論問題之一。對公法學(xué)家的主張、國家實(shí)踐以及司法裁決的研究表明:國際法上存在著時(shí)效,其構(gòu)成要件有兩個(gè):援引時(shí)效的國家以主權(quán)者所有意思表示對所涉領(lǐng)土連續(xù)、平穩(wěn)地行使國家主權(quán);其他國家的默認(rèn)。
關(guān)鍵詞:
一、關(guān)于時(shí)效在國際法中地位和含義的爭論。
時(shí)效原是國內(nèi)法的概念,是各主要法系共有的一項(xiàng)法律制度。在國內(nèi)法中,時(shí)效的目的在于保護(hù)現(xiàn)存的持續(xù)狀態(tài),以免法律關(guān)系處于不確定、不穩(wěn)定的狀態(tài),從而起到保護(hù)社會秩序的作用。它的實(shí)質(zhì)是“事實(shí)勝于權(quán)利”,與法律上奉行的“權(quán)利勝于事實(shí)”原則恰恰相反。與國內(nèi)法相比,國際法律秩序尚不發(fā)達(dá),以有效性為基礎(chǔ)的事實(shí)狀態(tài)常常持續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間。因此,大多數(shù)國際法學(xué)家認(rèn)為,國際法上也應(yīng)該有時(shí)效制度。
被尊稱為國際法鼻祖的格老秀斯最早提出了時(shí)效在國際法中的地位問題。最初,他否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效,后來又限定了他先前做出的論斷,認(rèn)為國際法中不存在類似于羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效,但采用了遠(yuǎn)古占有概念。應(yīng)該說,格老秀斯在國際時(shí)效問題上的觀點(diǎn)并不十分明確。一方面,他否認(rèn)國際法上存在著類似于羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效,另一方面,又將羅馬法時(shí)效制度中的遠(yuǎn)古占有概念引入到國際法,而且,在適用遠(yuǎn)古占有時(shí),他又建議了1的時(shí)間期間。格氏在國際時(shí)效問題上的模棱兩可態(tài)度,給國際法學(xué)界埋下了紛爭的因子。
圍繞國際法上是否存在著時(shí)效,形成了格老秀斯學(xué)派和法泰爾學(xué)派。而且,來自大陸法系國家的學(xué)者基本上屬于格老秀斯學(xué)派,來自普通法法系國家的公法學(xué)家基本上屬于法泰爾學(xué)派。
格老秀斯否認(rèn)物權(quán)取得時(shí)效,引入了遠(yuǎn)古占有。但后來的格老秀斯學(xué)派并不總是遵循這種區(qū)分,他們否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。理由是,國際法沒有規(guī)定時(shí)效期間,而且不要求善意占有。另一方面,該學(xué)派承認(rèn)國際法上存在著遠(yuǎn)古占有,并且認(rèn)為,遠(yuǎn)古占有不是作為時(shí)效存在的,而是國際法的一項(xiàng)獨(dú)立制度。
法泰爾學(xué)派認(rèn)為,國際法上存在著時(shí)效,有兩種形式,即遠(yuǎn)古占有時(shí)效和類似于羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效(稱為國際物權(quán)取得時(shí)效)。例如,法泰爾認(rèn)為,“遠(yuǎn)古占有時(shí)效…是建立在遠(yuǎn)古占有基礎(chǔ)之上的”,取得時(shí)效是“建立在既沒有間斷也沒有被提出異議的長期占有之上的領(lǐng)土取得”,時(shí)效是自然法的一部分,因此是國際法的一部分。在他們看來,國際物權(quán)取得時(shí)效與遠(yuǎn)古占有時(shí)效的理論根據(jù)是不同的。在遠(yuǎn)古占有時(shí)效中,假定存在著最初不確定的狀態(tài),不可能證明這種最初狀態(tài)是合法或非法,就推定它是合法的。國際法庭將它界定為一種持續(xù)如此長的時(shí)間以至于“不可能提供證明存在著不同情勢的占有……”因此,一直有人爭辯說,遠(yuǎn)古占有不創(chuàng)設(shè)或產(chǎn)生新的權(quán)利,僅限于認(rèn)可其最初狀態(tài)不可能查明并且因此被視為是按照法律要求產(chǎn)生的某種事實(shí)狀態(tài)。換句話說,它不賦予一個(gè)新的所有權(quán),只是使事實(shí)上已經(jīng)存在的所有權(quán)成為神圣。國際物權(quán)取得時(shí)效的理論根據(jù)是,所有權(quán)最初是有瑕疵的,但據(jù)說占有治愈了這一缺陷,即通過時(shí)效取得了先前根本不享有的所有權(quán)。與羅馬法中的物權(quán)取得時(shí)效不同的是,國際物權(quán)取得時(shí)效不是根據(jù)法定期間的經(jīng)過,而是根據(jù)并非時(shí)間因素的某種標(biāo)準(zhǔn)取得所有權(quán),但理論根據(jù)是一樣的,即這種時(shí)效源于不當(dāng)占有。因此,有的學(xué)者干脆將國際物權(quán)取得時(shí)效稱為“不當(dāng)占有”。
盡管格老秀斯學(xué)派和法泰爾學(xué)派在國際時(shí)效問題上的觀點(diǎn)針鋒相對,但它們都承認(rèn)遠(yuǎn)古占有,當(dāng)然,他們在遠(yuǎn)古占有的性質(zhì)上存在分歧。更為有趣的是,由于不可能嚴(yán)格按照字面意義適用遠(yuǎn)古占有,兩派在具體適用遠(yuǎn)古占有制度時(shí)均根據(jù)個(gè)案具體情況確定是否滿足了遠(yuǎn)古占有的要件。正如維荷格斯指出的,遠(yuǎn)古時(shí)效與嚴(yán)格意義上時(shí)效的唯一的真正差別在于前者比后者要求更長的時(shí)間期間,但這是程度上的而不是性質(zhì)上的不同。換句話說,國際法上只有一種時(shí)效(如果存在的.話),該制度在適用時(shí)因不同情況而發(fā)生變化。因此,對視遠(yuǎn)古占有為時(shí)效的學(xué)者來說,遠(yuǎn)古占有只是要求更長時(shí)間期間的取得時(shí)效;對否認(rèn)國際時(shí)效的學(xué)者來說,在具體適用遠(yuǎn)古占有時(shí)實(shí)際上等于承認(rèn)了國際物權(quán)取得時(shí)效。而且,應(yīng)該看到的是,遠(yuǎn)古占有制度的適用范圍太窄,不足以滿足穩(wěn)定國際秩序的需要。因?yàn)椤翱梢哉f,所有權(quán)已經(jīng)持續(xù)如此長時(shí)間的情況非常少見;同時(shí),遠(yuǎn)古占有的前提條件也很難滿足?!币虼?,遠(yuǎn)古占有在國際法中并不占有重要地位。正如約翰遜教授所說,從國際法上看,關(guān)鍵問題不在于遠(yuǎn)古占有是否是一種取得時(shí)效,而在于類似國內(nèi)法中的物權(quán)取得時(shí)效是否被承認(rèn)為國際法的一項(xiàng)制度。因此,兩派分歧的關(guān)鍵是時(shí)效在國際法中的地位和含義。
關(guān)于時(shí)效在國際法中的地位,基本上表現(xiàn)為格老修斯學(xué)派和法泰爾學(xué)派之間的持久論爭。按照布盧姆教授的分析,造成這種分歧的原因有兩個(gè),一個(gè)是一般性質(zhì)的,另一個(gè)尤其與時(shí)效制度有關(guān)。
關(guān)于國際時(shí)效的爭論,從大的方面看,是與私法概念在國際法中地位這一更基本的爭論有關(guān)。正如勞特派特指出的,起源于幾個(gè)世紀(jì)前的爭論,本質(zhì)上是國際法中的實(shí)在法學(xué)派與自然法學(xué)派之間的沖突?!皩?shí)在法學(xué)派的基本要求用一個(gè)字表述就是:自給自足。它拒絕從除國際習(xí)慣或條約之外的任何淵源吸收規(guī)則和格言。”因此,它對任何求助于私法類比最不信任。另一方面,實(shí)在法學(xué)派的反對者——自然法學(xué)派——?jiǎng)t將羅馬法視為活的淵源,以填充它的無數(shù)空隙??偟膩碚f,來自大陸法系國家的國際法學(xué)者大都是實(shí)在法學(xué)派,而來自英美法系國家的國際法學(xué)家一般屬于自然法學(xué)派。因此,實(shí)在法學(xué)派和自然法學(xué)派各自對私法概念在國際法領(lǐng)域中的適用和類比問題上的一般看法,在很大程度上決定了他們在國際時(shí)效問題上的態(tài)度。
更具體地說,源于大陸法系和英美法系對時(shí)效的不同界定。在大陸法系中,時(shí)間因素是時(shí)效的一個(gè)構(gòu)成性因素,適用時(shí)效主要是根據(jù)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),因此,時(shí)間因素在大陸法系中具有根本重要性。在英美法系中,適用時(shí)效本質(zhì)上是推定原所有者已經(jīng)放棄了所有權(quán),時(shí)間因素也只是有助于這種推定的因素之一,或者說是這種推定的簡化而已,因此,時(shí)間因素在普通法中不具有重要性。既然不同法系對時(shí)效制度有不同界定,那么,具有不同法系背景的國際法學(xué)家在談到時(shí)效時(shí),實(shí)際上是以國內(nèi)法的時(shí)效概念為標(biāo)準(zhǔn)的。這毫無疑問會加劇他們在國際時(shí)效問題上的分歧。
總之,時(shí)效制度本身具有的政策合理性以及國際社會的特點(diǎn),是國際法上存在時(shí)效有說服力的理由,正因?yàn)槿绱耍^大多數(shù)國際法學(xué)家都贊同國際法上存在著時(shí)效,沒有幾個(gè)學(xué)者反對國際時(shí)效,甚至在反對國際時(shí)效的少數(shù)學(xué)者中,如馬藤斯、里維埃表面上否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效,但實(shí)際上也承認(rèn)國際法上存在時(shí)效制度。
二、時(shí)效在國際法中的地位和含義。
下面著重從司法裁決和少數(shù)國家的國內(nèi)實(shí)踐來考察與時(shí)效有關(guān)的國際實(shí)踐。
(一)司法裁決。
在白令海仲裁案中,雖然當(dāng)事方的書面和口頭辯論以及法庭的正式判決中都沒有提到時(shí)效術(shù)語和理論,但英國籍的仲裁員漢農(nóng)勛爵曾不經(jīng)意提到過時(shí)效,并且否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。勞特派特通過對該案的研究發(fā)現(xiàn):“從美國籍仲裁員以及口頭辯論中,似乎清楚地表明,美國的一個(gè)主要論點(diǎn)正是以時(shí)效為根據(jù)的……美國代理人在其最后報(bào)告中也承認(rèn),在準(zhǔn)備該案的早期,曾得出結(jié)論:援引時(shí)效將是困難的?!睆脑摪傅贸鋈缦陆Y(jié)論:組成仲裁庭的法官對時(shí)效在國際法中的地位是有爭議的;美國曾設(shè)想援引時(shí)效理論,但最后沒有援引,美國沒有援引時(shí)效,并不意味著它否認(rèn)國際時(shí)效,而是因?yàn)椤霸龝r(shí)效將是困難的”的顧慮,因此,似乎可以推斷,美國是承認(rèn)國際時(shí)效的。
在格里斯巴丹那仲裁案中,當(dāng)事方在訴狀中均援引了時(shí)效,然而,裁決卻沒有提到時(shí)效。關(guān)于該裁決,學(xué)者們有不同觀點(diǎn)。勞特派特認(rèn)為:“在格里斯巴丹那案中,該裁決的理由實(shí)際上等于承認(rèn)國際法中存在著時(shí)效,盡管該裁決沒有提到時(shí)效這一術(shù)語?!辈急R姆認(rèn)為該裁決是以遠(yuǎn)古占有為根據(jù)的。實(shí)際上,如果將遠(yuǎn)古占有視為時(shí)效,那么可以認(rèn)為裁決承認(rèn)了時(shí)效。
在查米扎勒仲裁案中,美國以時(shí)效為根據(jù),即不受干擾、沒有間斷地占有,并且自規(guī)定里奧格蘭德河作為兩國邊界的1848年條約以來墨西哥從來沒有對其占有該領(lǐng)土提出異議為由,主張它對舊河床和現(xiàn)在河床之間查米扎勒地區(qū)享有所有權(quán)。仲裁庭指出:“用作時(shí)效根據(jù)的占有的另一個(gè)特征是,它應(yīng)該是平穩(wěn)的?!倍绹恼加胁⒎瞧椒€(wěn),因?yàn)槟鞲绯瞬粫r(shí)地提出外交抗議外,還曾計(jì)劃在本案爭議地區(qū)設(shè)立海關(guān)門拄。盡管沒有實(shí)際設(shè)立,但在仲裁庭看來,由于該行為可能導(dǎo)致武力沖突,因此,不能指責(zé)墨西哥只采取了較為克制的抗議行為。而且,外交抗議在那時(shí)是能夠阻止一個(gè)時(shí)效所有權(quán)產(chǎn)生的通常措施。因此,在這種情況下,就不能認(rèn)為美國的占有是平穩(wěn)的。仲裁庭最后得出結(jié)論說:“沒有必要探討美國援引的時(shí)效權(quán)利這一有爭議的問題,是否已被接受為國際法原則,在沒有任何公約規(guī)定完成時(shí)效期間的情況下,仲裁員們得出如下結(jié)論:美國的占有不具有確立一個(gè)時(shí)效所有權(quán)的特征?!币恢抡J(rèn)為,美國的占有并不是“不受干擾、沒有間斷和沒有異議的”,因此,其權(quán)利要求不予支持。關(guān)于該裁決,學(xué)者們有不同看法,布盧姆認(rèn)為,該裁決與時(shí)效無關(guān),而不是贊同國際法中存在著時(shí)效。其他學(xué)者如勞特派特、約翰遜以及維荷格斯則認(rèn)為,該裁決承認(rèn)國際法中存在著時(shí)效。筆者認(rèn)為,仲裁庭雖然意識到時(shí)效在國際法上的地位存在爭議,但它實(shí)際上贊同國際法上存在著時(shí)效,并以美國的占有不能滿足時(shí)效要件為根據(jù)駁回了美國的權(quán)利要求。
在帕爾瑪斯島案中,荷蘭主張國際法中存在著時(shí)效原則,而美國則反對荷蘭援引時(shí)效。胡伯法官拒絕接受美國的權(quán)利要求,并以荷蘭對該島連續(xù)、平穩(wěn)地行使主權(quán)以及得到了其他國家的默認(rèn)為根據(jù),做出了對荷蘭有利的裁決。雖然仲裁員沒有明確提到時(shí)效理論,但該案被視為所有與時(shí)效有關(guān)的案件中最著名的。胡伯闡述了適用于本案的實(shí)體法規(guī)則,即“連續(xù)、平穩(wěn)地行使領(lǐng)土主權(quán)(在與其他國家的關(guān)系中是平穩(wěn)的)實(shí)際上就是所有權(quán)”。同時(shí)指出:“盡管國內(nèi)法,由于其完備的司法制度,在沒有實(shí)際行使權(quán)利的情況下仍然能夠承認(rèn)抽象財(cái)產(chǎn)權(quán)利的存在,但決不限制時(shí)效和保護(hù)占有原則的效果。國際法,其結(jié)構(gòu)不是建立在超國家組織的基礎(chǔ)之上,不能認(rèn)可國際法將如幾乎與所有國際關(guān)系有關(guān)的領(lǐng)土主權(quán)那樣的權(quán)利,降低到?jīng)]有實(shí)際行使主權(quán)的抽象權(quán)利。”言下之意是,國際法中更不應(yīng)該限制時(shí)效等原則的效果。另外,胡伯法官暗示,連續(xù)、平穩(wěn)地行使國家權(quán)力就是時(shí)效。并且認(rèn)為,該原則一直在不只一個(gè)聯(lián)邦國家中得到承認(rèn),指出:“從美國最高法院幾個(gè)類似裁決中只需援引印地安那州訴肯塔基州裁決就足夠了,在該案中,羅德島州訴馬薩諸塞州這一判例是以援引法泰爾和惠頓的著作得到支持的,這兩位學(xué)者都承認(rèn)以長時(shí)間占有為根據(jù)的時(shí)效就是有效、不可反駁的所有權(quán)?!笨傊?,胡伯法官在本案中雖然沒有明確援引時(shí)效,但分析裁決上下文可以得出結(jié)論,即該裁決不僅承認(rèn)國際時(shí)效,而且闡述了國際時(shí)效的含義和要件。正如索倫森所說:“在帕爾馬斯島案中,時(shí)效已經(jīng)得到承認(rèn)?!碑?dāng)然,也有學(xué)者不無遺憾地指出:“遺憾的是,胡伯法官沒有充分地闡述時(shí)效問題,只是滿足于宣稱,美國最高法院已經(jīng)將該理論適用于聯(lián)邦成員國,并且以法泰爾和惠頓的學(xué)說為根據(jù)?!?BR> 在漁業(yè)案中,當(dāng)事方在口頭和書面辯論中都曾提到時(shí)效理論,并詳細(xì)探討了這一問題。英國在答辯中指出,以背離普遍適用的國際法規(guī)則的方式取得對海域領(lǐng)土的權(quán)利,只能是以時(shí)效的方式完成的。挪威在反駁中對時(shí)效在國際法中的地位提出異議。法院沒有就雙方的觀點(diǎn)發(fā)表意見,而是以下述理由做出了有利于挪威的判決,即“外國對挪威實(shí)踐的普遍默認(rèn)是一個(gè)不爭的事實(shí)。在長達(dá)60多年的時(shí)間里,英國沒有以任何方式對此提出異議。”學(xué)者們對該案有不同看法。布盧姆認(rèn)為,在當(dāng)事方明確提到時(shí)效理論的情況下,法院卻沒有提到這一問題,只能解釋為法院對該理論在國際法中的適用持懷疑態(tài)度。筆者認(rèn)為,這種解釋未免過于武斷。仔細(xì)分析可以看出,法院判決理由有兩點(diǎn):挪威一貫劃定領(lǐng)海方法的國家實(shí)踐;其他國家尤其是英國的默認(rèn),這兩個(gè)理由正是適用國際時(shí)效的兩個(gè)要件。因此,本案暗含地承認(rèn)了國際時(shí)效。實(shí)際上,阿拉法茲法官在個(gè)別意見中明確提到了時(shí)效,而且在這位智利法學(xué)家看來,時(shí)效理論與歷史性權(quán)利是同一的。
在敏基埃群島和??死锖伤谷簫u案中,當(dāng)事方都主張各自已經(jīng)長期占有了有爭議的群島,并已經(jīng)取得了對它們的最初所有權(quán),并且傾向于認(rèn)為,只有在其最初所有權(quán)不能成立時(shí)、因而他們援引的占有是不當(dāng)占有的情況下才援引時(shí)效,因此,雙方純粹將時(shí)效作為其權(quán)利要求的替代性理由。在約翰遜教授看來,當(dāng)事方不愿意明確援引時(shí)效,是由于“存在著純粹將時(shí)效視為通過不當(dāng)占有取得所有權(quán)的手段的傾向?!狈ㄔ阂罁?jù)當(dāng)事方提出的第一個(gè)理由做出了有利于英國的判決,即英國對有爭議的群島已經(jīng)確立了最初所有權(quán),從來沒有放棄。因此,法院沒有對當(dāng)事方提出的替代性理由發(fā)表意見。從約翰遜的分析可以看出,當(dāng)事方?jīng)]有明確援引時(shí)效,是處于訴訟策略的考慮,即時(shí)效有“不當(dāng)占有”的惡名。
在某些邊界領(lǐng)土主權(quán)案中,比利時(shí)以劃界條約和其他文件根據(jù),認(rèn)為爭議中的領(lǐng)土屬于它。荷蘭爭辯說,即使根據(jù)1843年的邊界專約,可以認(rèn)為爭議領(lǐng)土的主權(quán)授予了比利時(shí),但荷蘭自那時(shí)起對這些地區(qū)行使的主權(quán)行為,已經(jīng)牢固地確立了荷蘭主權(quán)。法院沒有援引時(shí)效理論,而是查明比利時(shí)的默認(rèn)是否成立,即“比利時(shí)是否由于沒有主張其權(quán)利并且對荷蘭行使主權(quán)行為的默認(rèn)而失掉了主權(quán)?!痹诓槊鞅壤麜r(shí)的態(tài)度不能解釋為默認(rèn)后,法院做出了有利于比利時(shí)的判決。阿曼德一烏戈法官的異議意見和少數(shù)法官意見均認(rèn)為本案可以適用時(shí)效原則。
通過對國際司法裁決的考察可以得出如下結(jié)論:在早期的司法裁決中,法庭不承認(rèn)時(shí)效在國際法中的地位,或者組成法庭的法官們對時(shí)效在國際法中的地位是有爭議的。在后來的案件中,尤其是在查米扎勒仲裁案、帕爾瑪斯島案和漁業(yè)案中,當(dāng)事方明確提到或援引時(shí)效理論,但法庭仍盡量避免提到或援引時(shí)效,但裁決一般是同時(shí)強(qiáng)調(diào)兩個(gè)方面:一是權(quán)利主張國行使領(lǐng)土主權(quán)的事實(shí),另一方面則是對方的默認(rèn),尤其是強(qiáng)調(diào)后者,而這兩個(gè)方面正是適用國際時(shí)效的要件。因此,可以得出結(jié)論說,雖然法庭沒有明確援引時(shí)效理論,但它們實(shí)際上適用的正是時(shí)效理論;法庭沒有明確提到或援引時(shí)效,或許是為了避免不必要的爭論。
2少數(shù)國家的國內(nèi)法院裁決。
按照《國際法院規(guī)約》的規(guī)定,國內(nèi)法院判決,不僅能夠表達(dá)該國的國際法觀點(diǎn),而且可以作為確定國際法的輔助性資料。
總的來說,美國聯(lián)邦最高法院的判決尤其是早期判決,的確承認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。后來的判決似乎提到默認(rèn)理論,或者交替性地提到它們。在印第安那州訴肯塔基州案中,最高法院援引了法泰爾和惠頓關(guān)于國際時(shí)效的論述。而且法院在闡述時(shí)效時(shí)特別強(qiáng)調(diào)默認(rèn)的作用。在后來對路易斯安那州訴密西西比州案、阿肯色州訴密西西比州案、密西根州訴威斯康星州案等一系列案件的判決中,法院遵循了同樣思路。
在美國直接電報(bào)有限公司訴英美電報(bào)有限公司案中,當(dāng)事方請求英國樞密院司法委員會從國際法的觀點(diǎn)說明康塞普灣(coneeptionbay)的法律地位。法院援引時(shí)效,并且在援引時(shí)效理論時(shí),非常強(qiáng)調(diào)其他國家默認(rèn)的作用,而不是關(guān)注時(shí)效期間。
總之,英美等國的司法機(jī)構(gòu)不僅明確承認(rèn)國際時(shí)效,并且在援引時(shí)效理論時(shí)特別強(qiáng)調(diào)原所有者的默認(rèn)。
(二)少數(shù)國家的國內(nèi)實(shí)踐。
與國際時(shí)效有關(guān)的國家實(shí)踐,表現(xiàn)為有權(quán)代表國家的機(jī)關(guān)和代表所做出的行為以及口頭和書面聲明。這些實(shí)踐表明了這些國家對國際時(shí)效的態(tài)度。
雖然意識到不存在時(shí)效期間,但美國國務(wù)卿奧爾尼186月22在致英國駐美大使的信件中明確提到了國際時(shí)效。規(guī)定將英屬圭亞那一委內(nèi)瑞拉之間的邊界爭端提交仲裁的18《英美條約》,明確承認(rèn)取得時(shí)效是國際法的一部分。該條約第4條(a)規(guī)定:“在50年期間的不當(dāng)占有或時(shí)效應(yīng)該產(chǎn)生所有權(quán)。仲裁員可以將對一個(gè)地區(qū)的專屬政治控制及實(shí)際定居視為足以構(gòu)成不當(dāng)占有或根據(jù)時(shí)效取得所有權(quán)?!睅缀蹩梢钥隙ǖ卣f,這是唯一承認(rèn)國際時(shí)效的國際條約。如上所述,一些國家在具體案件中也曾提到或援引時(shí)效。例如,荷蘭在帕爾瑪斯島案的答辯狀中堅(jiān)定主張國際法中存在著時(shí)效原則,并援引了該理論,但美國卻強(qiáng)烈地反對荷蘭援引該原則。挪威和瑞典在格里斯巴丹那案中均援引了時(shí)效。在查米扎勒仲裁案中,美國援引了時(shí)效理論,但沒有成功。挪威在東格陵蘭法律地位案中提到了時(shí)效理論,指出丹麥對有爭議領(lǐng)土的權(quán)利是以時(shí)效原則為根據(jù)的。在漁業(yè)案中,英國認(rèn)為挪威的權(quán)利主張是以時(shí)效為根據(jù)的。
可以看出,這方面的國家實(shí)踐比較少,而且某些國家在國際時(shí)效問題上的立場不一致,如挪威;一些國家(如美、英)在國際時(shí)效問題上的立場是一致的,即認(rèn)為國際法上存在著時(shí)效。尤其值得注意的是,當(dāng)一方指出另一方的權(quán)利主張是以時(shí)效為根據(jù)時(shí),總是遭到對方的反對,并強(qiáng)烈地否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效。有些學(xué)者因此得出結(jié)論說:“如此稀少的這種國家實(shí)踐幾乎不能得出國際社會或者某一特定國家已經(jīng)最后地使自己承擔(dān)贊同一個(gè)觀點(diǎn)或另一個(gè)觀點(diǎn)的結(jié)論。不同國家在這方面的實(shí)踐的確不具有確定的一貫性,并且顯然取決于——如在其他問題上一樣——所涉國家真正或想象的利益?!闭\然,國家實(shí)踐都是某種動機(jī)下完成的,但其法律性質(zhì)并不取決于這種動機(jī)。同樣,也不應(yīng)根據(jù)這方面國家實(shí)踐的多少斷定時(shí)效在國際法上的地位,而應(yīng)該具體問題具體分析。實(shí)際上,正如持上述觀點(diǎn)的學(xué)者自己分析的,“這方面的國家實(shí)踐相對稀少的主要原因之一是由于下述事實(shí),即國家援引時(shí)效理論,意味著承認(rèn)了對方最初曾享有所有權(quán),它對爭議中領(lǐng)土的權(quán)利是不當(dāng)權(quán)利。顯而易見,各國并不傾向于做出這種認(rèn)可。因此,它們盡可能地不主張時(shí)效權(quán)利。同樣,各國也不愿意援引遠(yuǎn)古占有理論,因?yàn)樵摾碚摽赡鼙唤忉尀?,它們承認(rèn)其對該領(lǐng)土的最初所有權(quán)是不確定的。因此,為了避免任何可能誤解,各國總是盡可能地避免援引國際時(shí)效和遠(yuǎn)古占有。”其實(shí),除了因時(shí)效具有“不當(dāng)占有”惡名的疑慮外,還有一個(gè)更深層的原因,即各國不援引時(shí)效理論是出于訴訟策略上的考慮:如果時(shí)效國不援引時(shí)效理論,那么,原主權(quán)者不僅要證明其最初就享有所有權(quán),而且必須證明它從來沒有放棄所有權(quán)或默認(rèn)時(shí)效國的所有權(quán);反之,時(shí)效國明確援引時(shí),則對方只須證明,它沒有放棄所有權(quán)或默認(rèn)時(shí)效國的所有權(quán),因此,在時(shí)效國看來,它沒有必要減輕對方的舉證責(zé)任。
總之,關(guān)于時(shí)效在國際法上的地位可以得出如下結(jié)論:時(shí)效沒有得到普遍性國際條約的承認(rèn),即使明確承認(rèn)國際時(shí)效的雙邊條約也相當(dāng)少。在國家實(shí)踐方面,只有英、美等少數(shù)國家的國家實(shí)踐可以說已經(jīng)形成了承認(rèn)國際時(shí)效的習(xí)慣,而其他國家出于時(shí)效“不當(dāng)占有”的惡名或訴訟策略的考慮不愿意援引時(shí)效理論。然而,應(yīng)該看到的是,時(shí)效作為“文明各國公認(rèn)的一般法律原則”無論如何是沒有問題的,根據(jù)《國際法院規(guī)約》第38條的規(guī)定,時(shí)效因而是國際法的一部分。從這個(gè)意義上講,時(shí)效是國際法的一部分。這一結(jié)論能否成立,取決于“作為確定法律原則之補(bǔ)助資料者”的“司法裁決和各國權(quán)威最高之公法學(xué)家學(xué)說”。
就公法學(xué)家學(xué)說而言,絕大多數(shù)公法學(xué)家都承認(rèn)國際時(shí)效,只有少數(shù)學(xué)者否認(rèn)國際時(shí)效,甚至在反對國際時(shí)效的少數(shù)學(xué)者中,如馬藤斯、里維埃等表面上否認(rèn)國際法上存在著時(shí)效,但他們闡述的理論實(shí)際上等于承認(rèn)了國際時(shí)效。因此,總的看來,公法學(xué)家是承認(rèn)國際時(shí)效的。就司法裁決而言,存在著相當(dāng)多的與國際時(shí)效有關(guān)的司法裁決。早期的國際裁決明確否認(rèn)國際時(shí)效,或者組成國際法庭的法官在時(shí)效問題上存在著分歧。在后來的國際裁決中,即使在當(dāng)事方明確援引時(shí)效理論的情況下,這些司法裁決也是竭力避免提到或援引時(shí)效,相反,它們不明確指明理由,而是同時(shí)強(qiáng)調(diào)兩個(gè)要素,權(quán)利主張國的國家實(shí)踐以及對方的默認(rèn),而這兩個(gè)要件也正是公法學(xué)家在引入時(shí)效概念時(shí)特別強(qiáng)調(diào)的與國內(nèi)法時(shí)效相區(qū)別的本質(zhì)特征。因此,國際司法裁決實(shí)際上暗含地承認(rèn)了國際時(shí)效。總之,時(shí)效作為“文明各國公認(rèn)的一般法律原則”,因而是國際法的一部分,這一論斷得到了公法學(xué)家和司法裁決的證明。
三、結(jié)論。
由上所述,可得出以下結(jié)論:
1國際法上存在著時(shí)效,稱為國際時(shí)效,包括遠(yuǎn)古占有時(shí)效和國際物權(quán)取得時(shí)效兩種形式。
2國際時(shí)效不同于大陸法系中的時(shí)效概念,更類似于英國法上的普通法時(shí)效,其作用的效果是有助于推定占有者享有所有權(quán)即各國對這種情勢的一般承認(rèn),正因?yàn)槿绱?,適用國際時(shí)效特別強(qiáng)調(diào)對方的默認(rèn),而不是取決于法律規(guī)定的時(shí)效期間。
3可以將國際時(shí)效界定為:國家事實(shí)上在足夠長的時(shí)間里以連續(xù)、沒有間斷的平穩(wěn)方式對所涉區(qū)域行使國家主權(quán),并且得到所有其他受到影響的國家的默認(rèn)的情況下,根據(jù)國際法就該國對所涉領(lǐng)土行使主權(quán)的法律承認(rèn)。
范國際法論文篇三
摘要:國際法學(xué)界對個(gè)人是否屬于國際法主體有很大爭議,傳統(tǒng)的國際法主體只有國家,但近年來由于人權(quán)觀念的普及,個(gè)人在國際法上的地位空前提高,與此同時(shí),個(gè)人在國際法上的法律地位的討論也由此產(chǎn)生。雖然個(gè)人在國際法上的主體地位是不存在的,但應(yīng)該認(rèn)識到個(gè)人在國際法上的重要作用。
作者簡介:王一達(dá)(1994-),男,漢族,江蘇人,華北水利水電大學(xué)法學(xué)與公共管理學(xué)院,法學(xué)專業(yè)。
目前,因?yàn)閭€(gè)人在國際舞臺上活動頻繁,特別是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,個(gè)人的國際地位也越來越突出,很多學(xué)者都提出要把個(gè)人作為國際法主體來看待的觀點(diǎn)。筆者也認(rèn)為既然國際法學(xué)界存在如此大的爭議,我們有必要對其進(jìn)行探討。如此也將幫助我們更加準(zhǔn)確地了解并解決國際法上的問題。
(一)從不區(qū)分國家個(gè)人到國家成為唯一主體。
國際法的基本理論來源于歐洲,法學(xué)界公認(rèn)的國際法起源于羅馬時(shí)期的“萬民法”,在此階段,由于沒有系統(tǒng)的理論支撐,在主體上對國家和個(gè)人并不進(jìn)行區(qū)分,更不會出現(xiàn)所謂的主體之爭。威斯特伐利亞和約簽訂后,國家開始成為國際社會的主要單位。與此同時(shí),歐洲的中央集權(quán)制度開始確立,國家的國際法地位更加鞏固,成為國際法上的唯一主體。
(二)國際組織和正在爭取獨(dú)立的民族成為國際法主體。
隨著國際社會濟(jì)政治的不斷發(fā)展,國際組織在國際社會上的作用也越來越重要。眾多國際法學(xué)家逐漸認(rèn)可了國際組織的國際法主體地位,而且聯(lián)合國也適時(shí)的承認(rèn)了國際組織的國際法主體資格。但是,國家依據(jù)的是主權(quán)而成為的國際法主體,而國際組織依據(jù)的是條約,其國際法主體地位是有限的。正在爭取獨(dú)立的民族雖然在事實(shí)上并沒有取得事實(shí)上的獨(dú)立,但基于承認(rèn)其民族自決權(quán),應(yīng)予以支持。正由于缺少完整的主權(quán),其國際法地位也是不完全的。
對于個(gè)人的國際法主體地位,學(xué)者提出了不同的觀點(diǎn),除了不承認(rèn)的觀點(diǎn)外,還有兩種觀點(diǎn)比較突出:一種認(rèn)為個(gè)人是唯一主體,一種認(rèn)為個(gè)人是有限主體。下文筆者對這兩種觀點(diǎn)進(jìn)行分析:
該觀點(diǎn)認(rèn)為個(gè)人是國際法上的唯一主體,該觀點(diǎn)跟傳統(tǒng)觀點(diǎn)截然不同。并且認(rèn)為在國際法上只有個(gè)人能夠享有權(quán)利承擔(dān)相應(yīng)義務(wù),國家卻必須借助一定的'機(jī)關(guān)才能參與到國際社會,而這些機(jī)關(guān)又是由個(gè)人組成的,因此既然國家是由個(gè)人組成的,國家的各項(xiàng)活動也具體到個(gè)人來完成,那么個(gè)人就應(yīng)當(dāng)且是唯一的國際法的主體。
該觀點(diǎn)認(rèn)為國家作為國際法主體的事實(shí)應(yīng)該予以認(rèn)可,與此同時(shí),還應(yīng)該認(rèn)識到個(gè)人也同樣在一定程度上可以作為國際法主體。很多西方的國際法學(xué)者認(rèn)可這個(gè)觀點(diǎn),他們認(rèn)為在一定的條件下,個(gè)人可以享有國際法權(quán)利,承擔(dān)國際法上的義務(wù)。同時(shí)該觀點(diǎn)認(rèn)為國際組織、正在爭取獨(dú)立的民族是國際法上的派生主體,個(gè)人只能稱為國際法有限主體。
要想成為國際法主體需要具備兩個(gè)條件:第一,應(yīng)具有獨(dú)立參加國際關(guān)系的能力;第二,應(yīng)該具有直接承受國際法上權(quán)利和義務(wù)的能力。由此,筆者認(rèn)為個(gè)人不是國際法的主體:
(一)不能獨(dú)立地參加國際關(guān)系。
個(gè)人參與國際關(guān)系的方式都是依附在國家之上,并不能獨(dú)立參與到國際關(guān)系中,如果失去一國公民的身份,個(gè)人便不能再參與到國際關(guān)系中。其他國際法主體也并不承認(rèn)個(gè)人的地位,有認(rèn)可個(gè)人國際法主體地位的學(xué)者以國家可以對個(gè)人簽授權(quán)協(xié)議,由此個(gè)人可以獨(dú)立參加國際關(guān)系,證明個(gè)人的國際法主體地位。人權(quán)論這認(rèn)為個(gè)人作為國際法保護(hù)的對象,已經(jīng)證明個(gè)人是國際法的主體。以上觀點(diǎn)都更表明了個(gè)人對國家的依附關(guān)系。由此可見,個(gè)人并不能獨(dú)立的參與到國際關(guān)系之中。
(二)不能直接承受國際法上的權(quán)利和義務(wù)。
個(gè)人在國際法上的權(quán)利義務(wù)是派生出來的,就拿人權(quán)這個(gè)概念來說,這不是國際人權(quán)法規(guī)定的結(jié)果,而是在此之前就出現(xiàn)了,如果沒有國際人權(quán)法,人權(quán)仍然會在國內(nèi)法上存在,國際法上的權(quán)利義務(wù)的實(shí)施也一般都是通過國家制定國內(nèi)法的方式實(shí)施的。國際公約在轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法過程中賦予國家很大的裁量權(quán),因此個(gè)人因其國家不同,其權(quán)利義務(wù)也不盡相同。由此可見,個(gè)人的權(quán)利義務(wù)是國內(nèi)法規(guī)定的結(jié)果,而不是因?yàn)槠鋮⑴c了國際關(guān)系。
四、結(jié)語。
隨著國際經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,個(gè)人的作用肯定會越來越重要,但個(gè)人無論如何都很難成為國際法主體。此外,個(gè)人如果成為國際法主體,可能加重國際社會的負(fù)擔(dān),可以一直使國家成為個(gè)人參與到國際社會的橋梁。
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范國際法論文篇四
選題最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎(chǔ)上,寫論文主要是反映學(xué)生對問題的思考,詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
·有關(guān)釣魚島問題的國際法思考。
·談國際私法領(lǐng)域的法律規(guī)避問題。
·談美國有限合伙法中合伙人之信義義務(wù)。
·淺談國際刑事法院管轄權(quán)補(bǔ)充性原則初探。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(一)。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(三)。
·美國鋼鐵保障措施案專家組和上訴機(jī)構(gòu)報(bào)告特點(diǎn)。
·論國際航空貨物運(yùn)輸承運(yùn)人責(zé)任期間。
范國際法論文篇五
隨著全球化的步伐不斷加快,國家與國家之間的關(guān)系敏感而密切,整個(gè)國際社會是“牽一發(fā)而動全身”,國際法的作用也日益得成熟、重要。目前,我國高等院校國際法課程教學(xué)內(nèi)容的設(shè)置和學(xué)時(shí)的安排只能完成國際法的啟蒙教育,這種初級教育對于培養(yǎng)法學(xué)專門人才的要求來說差得很遠(yuǎn)。國際法是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科,國際條約、國際慣例是國際法的重要組成部分。國際條約、國際慣例是兼顧到不同法系、不同國家法律制度的特點(diǎn)而形成的。但現(xiàn)階段我國學(xué)生普遍缺乏鍛煉和實(shí)踐的機(jī)會,接觸國際實(shí)例很難,理論與實(shí)踐脫節(jié),嚴(yán)重影響了國際法的教學(xué)效果和本專業(yè)的發(fā)展。因此國際法教學(xué)的改革勢在必行。本人主要從國際法的實(shí)踐教學(xué)改革方面談一下自己的思路和想法,希望能為培養(yǎng)國際法專門人才做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
(一)在實(shí)踐教學(xué)過程中重視對學(xué)生進(jìn)行道德品質(zhì)的培養(yǎng)和教育。
大學(xué)是培養(yǎng)人才的地方教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,道德品質(zhì)也是衡量人才的一個(gè)重要指標(biāo)。現(xiàn)今世界幾乎所有的西方發(fā)達(dá)國家都非常重視公民教育,并同時(shí)把它作為學(xué)校教育與教學(xué)工作的重要任務(wù)和目的之一。因此無論在理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)的環(huán)節(jié)德育教育都不應(yīng)當(dāng)被忽視。
在歐洲一些崇尚紳士風(fēng)度的國家,民族的文明素養(yǎng)很高,但是在他們的學(xué)校教育課程中卻很難找到專門的德育科目,德育一般就滲透在各門教學(xué)工作中并同步進(jìn)行,也就是任何一門學(xué)科都兼有道德教育的任務(wù)。目前我國大學(xué)的課程,在各門科目上一般都設(shè)置有課堂教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)兩個(gè)部分。就實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)來說,我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的德育教育部分。在對學(xué)生的實(shí)踐學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)進(jìn)行考核打分時(shí)應(yīng)增加具體的道德品質(zhì)的考核成績。比如在實(shí)踐學(xué)習(xí)中是否注意環(huán)境保護(hù)、是否體現(xiàn)了人文關(guān)懷、是否從事了義工或志愿者的服務(wù)等等。總之,凡是能體現(xiàn)公平、正直、誠實(shí)、勇敢、仁愛、熱愛勞動、艱苦樸素、追求民主、樂觀向上、寬容團(tuán)結(jié)的精神品質(zhì)和行為都可以成為學(xué)生實(shí)踐成績中的一部分。
(二)案例教學(xué)是國際法教學(xué)實(shí)踐改革的重要手段。
案例教學(xué)是實(shí)踐教學(xué)的主要形式之一。案例教學(xué)法有助于學(xué)生理解掌握所學(xué)。
摘要內(nèi)容。但案例教學(xué)模式在實(shí)際操作中還存在許多不足。
1、案例教學(xué)教材的選擇要注意與當(dāng)代的國際實(shí)踐相聯(lián)系。
在案例的選擇上,應(yīng)根據(jù)教學(xué)目標(biāo)進(jìn)行。既要選擇一些典型性、代表性、綜合性的案例。將案例與與所講授的重點(diǎn)內(nèi)容有機(jī)結(jié)合,盡量涉及多個(gè)知識點(diǎn)或多個(gè)章節(jié)的內(nèi)容。同時(shí)也要注意調(diào)整,隨時(shí)加入一些具體生動,較受社會關(guān)注的案例。以保證教學(xué)內(nèi)容的前瞻性和與時(shí)俱進(jìn)。
目前各個(gè)高校教學(xué)用的案例教材雖然多,但觀其內(nèi)容,其中所編的案例卻大多相同。其中案例也大部分是幾十年甚至上百年前的,上世紀(jì)90年代的案例都屬于年輕案例。當(dāng)然這其中不乏一些十分典型的案例,所以經(jīng)常被采用。另一方面也由于國際社會、國際法的特點(diǎn)所決定的。案例材料陳舊影響學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,也不利于學(xué)生了解本學(xué)科的前沿知識論文開題報(bào)告中國。因此案例教學(xué)教材的選擇既要注重科學(xué)系統(tǒng)性,也要注意與當(dāng)代的國際實(shí)踐相聯(lián)系。在此一方面呼吁廣大專家學(xué)者能夠,即時(shí)對當(dāng)前的教材進(jìn)行修訂與增補(bǔ)。或者多編纂一些新的、與國際法的發(fā)展、與當(dāng)今社會的現(xiàn)狀聯(lián)系緊密的案例教材。一方面也要求廣大教師在實(shí)踐教學(xué)中對案例的選擇進(jìn)行甄別、更新。隨時(shí)關(guān)注本領(lǐng)域的最新動態(tài),及時(shí)采集新案例。過時(shí)的案例被淘汰,新的案例補(bǔ)充進(jìn)來。在完成某一課程內(nèi)容的學(xué)習(xí)后,就可以選取一些時(shí)事性、較有深度及廣度的案例討論。甚至直接制作、改編一些案例。以便及時(shí)提高教材、教法水平,增強(qiáng)教學(xué)效果。因此改編、更新國際法教材,把案例教學(xué)法貫穿其中,是我們當(dāng)前國際法實(shí)踐教學(xué)改革所首先要解決的問題。
2、案例教學(xué)的過程要把教師創(chuàng)新教學(xué)與學(xué)生主動學(xué)習(xí)結(jié)合在一起。
案例教學(xué)應(yīng)該以學(xué)生為主體教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,充分發(fā)揮學(xué)生的主導(dǎo)作用。教師加以適當(dāng)?shù)慕M織引導(dǎo)。具體操作中教師,可以先布置學(xué)生課前閱讀相關(guān)資料,并設(shè)計(jì)幾個(gè)有針對性的問題,讓學(xué)生提前進(jìn)行思考尋求解答。但注意不要給予過多的提示,以免限制了學(xué)生的思路。預(yù)習(xí)案例有助于學(xué)生將所學(xué)內(nèi)容融會貫通,多角度解決問題。
具體由學(xué)生完成的部分主要應(yīng)該有三個(gè)環(huán)節(jié)。首先案情介紹階段,這部分比較簡單,但需要學(xué)生事先預(yù)習(xí)。主要是學(xué)生對案例背景介紹,也可以對案例中的要點(diǎn)進(jìn)行總結(jié),為理解案例提供一個(gè)分析框架。第二部分是重點(diǎn)部分,由同學(xué)們對案例中所涉及的問題提出行動方案。在這個(gè)過程中同學(xué)們可以相互批評、反駁、辯論。這個(gè)過程要求學(xué)生們充分參與、發(fā)言。同學(xué)們可以反駁其他同學(xué)的發(fā)言,也可以闡述自己的觀點(diǎn)。但不能重復(fù)其他同學(xué)的論點(diǎn)。隨著辯論的進(jìn)行,對案例的分析也會愈加深入,學(xué)生對理論的理解也會愈加的透徹并且和有關(guān)法律事實(shí)密切的結(jié)合起來。此時(shí)老師只要對同學(xué)們遺漏的問題進(jìn)行提示引導(dǎo)就可以。最后一個(gè)環(huán)節(jié)是學(xué)生點(diǎn)評。點(diǎn)評中強(qiáng)調(diào)學(xué)生對相關(guān)案例的點(diǎn)評,這樣能夠調(diào)動學(xué)生的思維,促進(jìn)其對相關(guān)知識的理解和把握,堅(jiān)持學(xué)生自主學(xué)習(xí)為主,在學(xué)生點(diǎn)評的基礎(chǔ)上,教師結(jié)合本次討論內(nèi)容作總結(jié)性的點(diǎn)評,指出學(xué)生的不足同時(shí)肯定其成績。最后由教師對同學(xué)們之前的討論進(jìn)行評價(jià)打分。不論觀點(diǎn)是否正確客觀,充分參與就是得分標(biāo)準(zhǔn)的重要參考指標(biāo)。
在整個(gè)案例教學(xué)的過程中教師要給學(xué)生充分空間,真正讓學(xué)生自主的去分析思考、并提出解決方案。達(dá)到培養(yǎng)學(xué)生概括、歸納、分析推理能力;口頭表達(dá)、辯論能力;提出方案、解決問題的能力的目的。也有利于養(yǎng)成學(xué)生關(guān)心、了解我國國情和世界政治、經(jīng)濟(jì)、文化、法律動態(tài)的習(xí)慣。
案例是教學(xué)法中的最優(yōu)資源,也是實(shí)踐教學(xué)的最常用手段。它為師生提供了一個(gè)從感性知識到理性知識、從具體到抽象的自然有序的教學(xué)認(rèn)識過程。通過課前預(yù)習(xí)和課堂討論為學(xué)生營造了一個(gè)生動、靈活、深刻的學(xué)習(xí)氛圍。避免傳統(tǒng)教學(xué)中只講授空泛冗長的理論,卻不能就相關(guān)法律事實(shí)進(jìn)行立論分析,導(dǎo)致理論與實(shí)踐脫節(jié)的現(xiàn)象。案例教學(xué)的重點(diǎn)不是尋找某一確定的答案,而更加注重認(rèn)識問題和解答問題的過程。面對有挑戰(zhàn)的問題和各種可能性教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性將得到激發(fā),為尋求答案,學(xué)生將會主動分析法律上的爭議點(diǎn),搜尋相關(guān)法規(guī)和類似案例,得出自己的判斷,從而變被動學(xué)習(xí)為主動學(xué)習(xí)。
(三)將國外的一些實(shí)踐課程模式引入我國的國際法課堂。
作為實(shí)踐教學(xué)的一種創(chuàng)新,各院校都在探討如何將國外的實(shí)踐課程模式“診所式法律課程”(clinicallegaleducation)和“法庭辯論課”(trialadvoca2cy)引入各自的法學(xué)課堂教學(xué)。在英美等普通法系國家,它包括兩種形式:“模擬法庭”(mooting)和“辯論技巧”(advocacy)。模擬法庭一般是低年級學(xué)生的必修課,即所有法學(xué)院學(xué)生都要參加模擬法庭的訓(xùn)練。辯論技巧課,則是為那些有意成為出庭律師的法學(xué)院學(xué)生開設(shè)高級訓(xùn)練課程。
目前我國的大多數(shù)法學(xué)高校都建立了專門的模擬法庭。在教師的.指導(dǎo)下,學(xué)生可以把一些經(jīng)典的案例依照嚴(yán)格的法庭程序進(jìn)行重現(xiàn)和模擬。通過學(xué)生扮演具體的角色,即原告、被告、法官/仲裁員、雙方當(dāng)事人的代理人和有關(guān)證人,對案情發(fā)表自己的看法和意見,提高學(xué)生的分析問題的能力和實(shí)際處理問題的能力,使學(xué)生真正成為課堂的主角。對學(xué)生增強(qiáng)學(xué)習(xí)興趣、加深理解、學(xué)以致用是十分有效的。很好地提高了學(xué)生的專業(yè)技能和基本素質(zhì)。
但現(xiàn)在大多數(shù)的法學(xué)院校的“模擬法庭”還只是一種形式。利用效率低,有的學(xué)校甚至一學(xué)期都不能開展一次模擬法庭活動。案例的選擇也比較單一,主要集中在民法、刑法領(lǐng)域。國際法的相關(guān)案例十分少見。另外一些學(xué)校的模擬法庭的配套設(shè)施還不完善,一些學(xué)校開展的“模擬法庭”過于注重形式,沒有相關(guān)法學(xué)問題進(jìn)行深入的探討。這些都是急需改進(jìn)的地方。我們要充分認(rèn)識到開展“模擬法庭”,尤其是“模擬國際法庭”和“模擬國際仲裁法庭”活動對我們培養(yǎng)學(xué)生能力所起的作用,這種作用可能是隱性的,但卻是長遠(yuǎn)的和巨大的。
另外,各法學(xué)院校對“辯論技巧”等專業(yè)素質(zhì)的培養(yǎng)形式還在初級階段。這也是我們應(yīng)充分重視和積極探索的。
(四)通過分層教學(xué)法實(shí)現(xiàn)實(shí)踐教學(xué)中對學(xué)生主體性和差異性的關(guān)注。
這一改革措施主要是在實(shí)踐教學(xué)中更好地根據(jù)學(xué)生的個(gè)體能力、已有基礎(chǔ)及學(xué)習(xí)偏好等來進(jìn)行有效的教學(xué)?!胺謱咏虒W(xué)”的具體做法是,針對班級授課制下不同學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)格和多樣性的學(xué)習(xí)差異,如根據(jù)學(xué)生在學(xué)習(xí)時(shí)對視覺、聽覺和動手操作等不同學(xué)習(xí)類型的偏好和實(shí)際能力,而將學(xué)生的課程劃分為不同的層次。某一層次既和某一級的學(xué)習(xí)水平和深度有關(guān),也和學(xué)生的興趣愛好、特長有關(guān)論文開題報(bào)告中國。在這里我們要十分注意的是學(xué)生層次的劃分不是由教師主觀決定的教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,而是由教師提出劃分方案,而由學(xué)生自己選擇。
比如第一層的學(xué)生,在這一層的學(xué)生要培養(yǎng)他們對某一話題的基本理解能力。這一層的學(xué)生可能是興趣廣泛,動手能力強(qiáng)的學(xué)生,即操作型的學(xué)生。這一類的學(xué)生擅長通過操作實(shí)踐的方法來學(xué)習(xí)。那么教師就可以分配這一組的學(xué)生就某一國際法案件進(jìn)行調(diào)查研究,提供各種報(bào)告資料;為國際法的案例教學(xué)提供音像資料、制作多媒體課件;或者進(jìn)行“模擬國際法庭”“模擬沖裁法庭”活動的準(zhǔn)備工作。
第二層的學(xué)生主要是培養(yǎng)他們比較復(fù)雜的思維能力,其首先要求學(xué)生熟練運(yùn)用他們曾在第一層水平階段已經(jīng)學(xué)過的東西,懂得如何運(yùn)用選擇、引起或發(fā)現(xiàn)更多的體驗(yàn)、認(rèn)識和結(jié)論,同時(shí)要求學(xué)生自己設(shè)計(jì)方案并找出答案。這一層次的學(xué)生往往是學(xué)習(xí)比較認(rèn)真,理論基礎(chǔ)扎實(shí)的學(xué)生。教師要注意拓展這部分學(xué)生的思路、培養(yǎng)他們的創(chuàng)新能力。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學(xué)生在“模擬國際法庭”中充當(dāng)當(dāng)事人的角色,通過法庭辯論提高學(xué)生的思維能力和創(chuàng)造能力。在這里教師要注意給學(xué)生一個(gè)完全自由思考和創(chuàng)造的空間,不要過多的限制和說教。
第三層次主要是一些善于思考、見解獨(dú)立的學(xué)生。對這一層次的學(xué)生應(yīng)該著重培養(yǎng)他們更復(fù)雜和更具有批判性思考的能力。在這一層級中,學(xué)生要學(xué)習(xí)并運(yùn)用所學(xué)知識,圍繞一個(gè)現(xiàn)實(shí)世界中有爭論的主題進(jìn)行評議和分析。與此同時(shí)還要求學(xué)生進(jìn)行批判性地思考并把研究與個(gè)人的審美觀、價(jià)值觀和人生觀結(jié)合起來。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學(xué)生在“模擬國際法庭”中充當(dāng)大法官的角色,分層教學(xué)法主要適用在實(shí)踐教學(xué)模式中,在課堂教學(xué)和期末理論考試當(dāng)中則不適用。國外教育界的一些專家和實(shí)驗(yàn)教師對上述模式的總體評價(jià)一般都很高。通過學(xué)生的個(gè)性化指導(dǎo),充分發(fā)揮每名學(xué)生的特長,增強(qiáng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,樹立了學(xué)生的信心,幫助每一位學(xué)生達(dá)到他們的理想目標(biāo)教育學(xué)論文教育教學(xué)論文,無疑,這對學(xué)生的發(fā)展和師生關(guān)系的融洽都是十分有益的。
(五)在實(shí)踐教學(xué)中采用小組學(xué)習(xí)的方法。
小組學(xué)習(xí)法就是讓學(xué)生自主組成若干個(gè)學(xué)習(xí)小組。學(xué)生們在課余時(shí)間可以進(jìn)行集中學(xué)習(xí)。包括討論、講座和進(jìn)行調(diào)研。
國際法的案例教學(xué)過程是一個(gè)充分鍛煉學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力的過程。在這個(gè)過程中可以貫穿小組學(xué)習(xí)的方法。通過小組學(xué)習(xí),學(xué)生們可以互相啟發(fā),彌補(bǔ)不足。一方面有利于在課堂討論中更加有針對性,不遺漏要點(diǎn);一方面可以使學(xué)生在比較輕松的環(huán)境中提出自己的觀點(diǎn)。既有利于學(xué)生表達(dá)能力的提高,也有助于學(xué)生進(jìn)行不受約束的思考。
對國際法的相關(guān)事件進(jìn)行調(diào)查研究也是實(shí)踐教學(xué)的一個(gè)有效途徑。通過調(diào)研能使學(xué)生掌握更加詳實(shí)資料,培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)謹(jǐn)求真的學(xué)習(xí)態(tài)度,使學(xué)生更加深入的了解社會,增強(qiáng)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)合作能力、與人交往的能力、解決問題的能力、快速反應(yīng)的能力等多種能力。有利于學(xué)生綜合素質(zhì)的提高。通過組成學(xué)習(xí)小組,學(xué)生們分工合作也可以促進(jìn)實(shí)踐活動的順利完成。
總之,學(xué)習(xí)小組對學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力、發(fā)散思維能力、團(tuán)隊(duì)合作能力的培養(yǎng)都有積極的影響。
綜上所述,國際法的實(shí)踐教學(xué)改革是一個(gè)長遠(yuǎn)的工作,學(xué)校在教學(xué)過程中要緊緊把握知識、素質(zhì)和能力三要素,突出培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)、提出、分析和解決問題的能力,特別是通過加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)提高動手能力和處理實(shí)際問題的能力。
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范國際法論文篇六
對于國際法淵源的內(nèi)涵,即什么是國際法的淵源,學(xué)界存在不同的觀點(diǎn)。歸納起來,主要有以下兩個(gè)派別。
(一)單一內(nèi)涵學(xué)派。
大部分學(xué)者認(rèn)為,國際法淵源的內(nèi)涵是單一的,其中主要流派有三個(gè)。其一,起源說,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的起源地。例如王鐵崖教授認(rèn)為:“法律淵源是法律原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)的地方。”勞特派特修訂的《奧本海國際法》也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。其二,形式說,即認(rèn)為國際法淵源就是現(xiàn)行國際法律規(guī)范得以顯現(xiàn)的表現(xiàn)形式。例如蘇聯(lián)學(xué)者伊格納欽科和奧斯塔頻科認(rèn)為:“國際法的淵源乃是協(xié)調(diào)國家意志的形式,是在互相接受的基礎(chǔ)上把國家(以及其他主體)達(dá)成的協(xié)議固定下來的形式?!逼淙绦蛘f,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的造法程序。例如周鯁生教授認(rèn)為:國際法淵源是指國際法作為有效的法律規(guī)范所以形成的方式或程序。
(二)復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派。
另一部分學(xué)者主張國際法淵源可以有多重內(nèi)涵,其中最主要的流派是主張國際法淵源為“實(shí)質(zhì)淵源+形式淵源”。例如李浩培教授認(rèn)為:“國際法淵源,正如國內(nèi)法淵源一樣,主要區(qū)分為實(shí)質(zhì)淵源和形式淵源兩類。國際法的實(shí)質(zhì)淵源指國際法規(guī)則產(chǎn)生過程中影響這種規(guī)則的內(nèi)容的一些因素,如法律意識、正義觀念、連帶關(guān)系、國際互賴、社會輿論、階級關(guān)系,等。國際法的形式淵源是指國際法規(guī)則由以產(chǎn)生或出現(xiàn)的一些外部形式或程序,如條約、國際習(xí)慣、一般法律原則?!闭矊幩?、瓦茨修訂的《奧本海國際法》也持類似觀點(diǎn)。除上述觀點(diǎn)外,復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派中還有一些其他意見。例如梁西教授認(rèn)為:對國際法淵源的多種解釋中,一種是指國際法作為有效法律規(guī)范所由形成的方式,另一種是指國際法淵源第一次出現(xiàn)的地方。兩者各有側(cè)重,可以兼采其長。
二、國際法的形式獨(dú)立于國際法的淵源。
國際法學(xué)作為法學(xué)的具體分支,其許多概念和理論植根于法理學(xué),淵源問題也是如此。對國際法淵源的內(nèi)涵之所以眾說紛紜,很大程度上是因?yàn)榉ɡ韺W(xué)作為法學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科,自己也沒有在“法的淵源”問題上達(dá)成一致。翻閱中外法理學(xué)著作,對“法的淵源”的解釋同樣是五花八門。由此,凱爾森不禁感慨:法的淵源是個(gè)被學(xué)界搞得“極端模糊不明”且賦予其種種涵義的概念。博登海默也說:“法的淵源這個(gè)術(shù)語迄今尚未在英美法理學(xué)中獲得一致的涵義。法理學(xué)的研究滯后拖累了國際法對自身部門法淵源的探究。從法理學(xué)角度考察,筆者認(rèn)為,產(chǎn)生分歧的重要原因之一是很多學(xué)者要么把法的淵源和法的形式等同起來,要么認(rèn)為法的淵源已經(jīng)包含法的形式,可事實(shí)上兩者不但互不等同,而且相互獨(dú)立。
(一)從法理學(xué)的角度分析法的淵源不等同于法的形式。
在法理學(xué)上提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的觀點(diǎn),最早可追溯至克拉克在1883年出版的《實(shí)用法理學(xué)》一書。一些國外學(xué)者的著作,如高柳賢三的《英美法源理論》、龐德的《法學(xué)肄言》等,也都有某些類似的意思。在我國,明確提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的代表人物是周旺生教授。他認(rèn)為:“法的淵源與法的形式有密切關(guān)聯(lián),但它不是法的形式。法的淵源有可能被選擇和提煉為法,或有可能形成為法,對法而言,它是一個(gè)可能性的概念;而法的形式則是已然的法所采取的表現(xiàn)形式,它表明不同的法具有各自不同的效力等級,對法的淵源而言,法的形式在很大程度上是法的淵源發(fā)展的結(jié)果。”國內(nèi)其他學(xué)者也有類似觀點(diǎn)。例如王勇飛先生也認(rèn)為:“法的.淵源與法的形式,是既相互聯(lián)系又有區(qū)別的兩個(gè)概念,不能混淆?!毙问秸f將法的形式和法的淵源人為地畫上等號,顯然是一廂情愿的。
三、國際法形式的內(nèi)涵界定。
既然法的形式獨(dú)立于法的淵源,那么在界定國際法淵源的內(nèi)涵時(shí),就必須首先剝離國際法的形式。那么國際法的形式又如何界定呢?首先,按照法理學(xué)的一般觀點(diǎn),法是由三大要素組成的,即法律概念、法律原則和法律規(guī)則。這三大要素的組合就構(gòu)成了法的形式。國際法也不例外。其次,國內(nèi)法是由國家制定或認(rèn)可,并保證實(shí)施的。但由于世界上不存在“超國家”機(jī)構(gòu),因此,國際法只能由國際社會制定或認(rèn)可,并“由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施”。再次,國際法的形式具有一定約束力。法的本質(zhì)特征之一無疑是具有約束力,否則就不能稱其為法。國際法也是如此。但筆者想強(qiáng)調(diào)的是,國際法形式所具備的只是“一定”的約束力,也就是說:。
(1)并非只有全部國際法主體都遵守的法律規(guī)范才是國際法的形式。例如國際條約分為造法性條約和契約性條約兩種。有人認(rèn)為只有造法性條約才是國際法的形式,契約性條約由于約束不了第三國,所以不是國際法的形式。這種觀點(diǎn)顯然是不對的。因?yàn)樘囟ǖ姆ǖ男问剿s束的對象是有限的,但是這種有限性并不妨礙它作為法的形式的根本屬性。例如上海的地方立法一般無法約束北京市民,但這并不影響它是法的形式這一屬性。國內(nèi)法況且如此,我們就沒有理由去苛求國際法的所有形式都必須具有普遍的、絕對的約束力。
(2)國際法的形式具有“一定的”約束力并不意味著國際法主體在違反國際法后必須實(shí)際得到懲罰?!凹s束力”是一個(gè)“應(yīng)然”概念,“制裁”是一個(gè)“實(shí)然”概念,“有約束力”不等于“制裁”,“不制裁”并不等于“沒有約束力”,更不能說“不是法”。而且正如李浩培先生所說:“各國遵守國際法的事例,較之違反國際法的事例,在數(shù)量上要大得多。實(shí)際上,遵守國際法是原則,違反國際法是例外?!奔词故菄鴥?nèi)法也很難做到完全的“違法必究”。綜上分析,國際法的形式是指由國際社會制定或認(rèn)可,并由國家單獨(dú)或集體的強(qiáng)制措施保證實(shí)施的,具有一定約束力的法律概念、法律原則和法律規(guī)則。
范國際法論文篇七
個(gè)人隱私,就是不愿意公開,不希望外人了解或是打聽的個(gè)人秘密、私人事情。在國際交往中,人們普遍講究尊重個(gè)人隱私,并且把是不是尊重個(gè)人隱私,看成一個(gè)人在待人接物方面有沒有教養(yǎng)、能不能尊重和體諒交往對象的重要標(biāo)志。
在國際交往中,個(gè)人收入的.多少,一向被外國人看作自己的臉面,十分忌諱他人進(jìn)行直接或間接地打聽。除去工資外,那些反映個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況的問題,例如,納稅數(shù)額、銀行存款、股票收益、住房面積、汽車型號、度假地點(diǎn)、服飾品牌、娛樂方式等,因?yàn)楹蛡€(gè)人收人相關(guān),都不適合提到。
在國外,普遍把實(shí)際年齡當(dāng)作“核心機(jī)密”,而對于“老”字很忌諱。對親友、晚輩的戀愛、婚姻、家庭生活不以為然。在一些國家里,跟異性談?wù)摯祟悊栴},極有可能被對方視為無聊致極,甚至還會認(rèn)為是“性騷擾”。閑聊時(shí),一般都反感別人對自己的健康狀況關(guān)注過多。
外國人大都把自己的私人住所看成是私生活領(lǐng)地。他們都不喜歡輕易地把個(gè)人住址、住宅電話號碼等純私人資訊“泄密”。我們對于別人打聽諸如“是哪里的人”、“什么學(xué)校畢業(yè)的”、“以前干過什么”等問題,認(rèn)為是正常的。然而外國人卻把這些內(nèi)容看做是“商業(yè)秘密”,反對詢問交往對象的既往經(jīng)歷,隨隨便便地擅自查對方的“戶口”。
在國際交往中對信仰和政見避而不談。在國外詢問一下對方:“最近忙什么呢”、“怎么好久沒見到你”外國人對于這一類的問題卻非常忌諱,認(rèn)為向別人探聽這一類問題的人,不是好奇心過盛,不懂得尊重別人,就是“別有用心”。
我們以上提到的這些問題,都屬于個(gè)人隱私問題。要尊重外國友人的個(gè)人隱私權(quán),就必須避免涉及這些問題。
范國際法論文篇八
論文摘要:國際合作原則是國際環(huán)境法的一項(xiàng)基本原則,它對于國際環(huán)境保護(hù)事業(yè)而言,具有特別重要的意義。該原則以國際宣言為依據(jù),具有廣泛的內(nèi)容,是人類應(yīng)對環(huán)境危機(jī)的必然、理性的選擇。但其實(shí)施現(xiàn)狀并不樂觀。國際社會分而治之的政治格局與生態(tài)系統(tǒng)的整體性存在矛盾,為促進(jìn)國際環(huán)境合作的發(fā)展,各國需以人類共同利益為出發(fā)點(diǎn),讓渡主權(quán),堅(jiān)守合作的承諾,以求實(shí)現(xiàn)保護(hù)地球環(huán)境的最終目標(biāo)。
論文關(guān)鍵詞:國際合作原則;國際環(huán)境合作;途徑;主權(quán)。
一、國際合作原則的依據(jù)及有關(guān)規(guī)定。
國際合作原則的依據(jù)是《聯(lián)合國憲章》、《人類環(huán)境宣言》和《里約宣言》。
《聯(lián)合國憲章》的序言宣布各成員國為促成社會進(jìn)步和改善民生,要“力行寬恕,彼此以善鄰之道,和睦相處”。第一條死三款規(guī)定聯(lián)合國的宗旨為“促成國際合作,以解決國際間屬于經(jīng)濟(jì)、社會、文化及人類福利性質(zhì)之國際問題”。
《人類環(huán)境宣言》第7條規(guī)定:“種類越來越多的環(huán)境問題,因?yàn)樗鼈冊诜秶鲜堑貐^(qū)性或全球性的,或者因?yàn)樗鼈冇绊懝餐膰H領(lǐng)域,將要求國與國之間廣泛合作和國際組織采取行動以謀求共同的利益?!贝藯l款尤其強(qiáng)調(diào)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的,需要共同的努力,即“為籌措資金以支援發(fā)展中國家完成它們這方面的責(zé)任所需要進(jìn)行的國際合作”。第22、24、25條都有關(guān)于這一原則的規(guī)定。
《里約宣言》中,有9項(xiàng)原則規(guī)定了加強(qiáng)磋商、合作的內(nèi)容。其中有的是重申《人類環(huán)境宣言》的有關(guān)內(nèi)容,是它的具體化。如原則24,關(guān)于戰(zhàn)爭破壞問題,規(guī)定各國“應(yīng)遵守國際法關(guān)于在武裝沖突期間保護(hù)環(huán)境的規(guī)定,并按必要情況合作”最后一項(xiàng)原則明確規(guī)定:“各國和人民應(yīng)誠意地本著伙伴精神合作”,將這一基本原則概括升華到一個(gè)新的水平。
二、國際合作原則的必然性。
首先,國際環(huán)境問題的特點(diǎn)決定了各國必須合作,國際環(huán)境問題的特點(diǎn)包括全方位,全因子,整體問題與局部問題交叉和互相促進(jìn),既有當(dāng)前癥狀又有滯后效應(yīng)等。環(huán)境問題的這些特點(diǎn)決定了它的解決不是世界上任何一個(gè)國家所能單獨(dú)勝任的。
其次,國際社會由于在政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)等方面存在巨大差異的不同國家所組成這一基本事實(shí)決定了各國必須合作。這些差異導(dǎo)致了各國之間存在很多利益沖突,尤其是經(jīng)濟(jì)和正式利益的沖突,這就反感了各國在國際環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域中的協(xié)調(diào)行動。各國唯有加強(qiáng)國際合作才能克服這些利益上的沖突,共同致力于國際環(huán)境的保護(hù)。
最后,國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實(shí)施要求各國進(jìn)行合作。國際合作是國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實(shí)施的必要條件。唯有通過國際合作,各國才能克服利益沖突,制定表現(xiàn)為各國之間的協(xié)調(diào)意志的國際環(huán)境法規(guī)則。所有國際環(huán)境法律文件的形成過程都是國際合作或經(jīng)過斗爭達(dá)到合作的過程。在合作的前提下,各國才能克服利益沖突和政治、司法制度等方面的差異,有效的實(shí)施國際環(huán)境法。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,世界正在變得越來越小。在這一背景下,國際關(guān)系呈現(xiàn)兩種趨勢。一方面,由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及越來越多的國家參與國際事務(wù)的能力增強(qiáng),加之危機(jī)意識的增強(qiáng)、安全概念的擴(kuò)展,使國家間的利益沖突、權(quán)利分配問題敏感而又復(fù)雜,體現(xiàn)出一種無法形成“合力”的“離心”傾向,各國均有意強(qiáng)化政府職能,捍衛(wèi)主權(quán)獨(dú)立;另一方面,全球化導(dǎo)致國家間的聯(lián)系日益增多,而由此引發(fā)的公共問題——無論是金融危機(jī)、跨國犯罪、瘟疫流行、環(huán)境問題,都使國界形同虛設(shè)。這些問題單憑一個(gè)國家或幾個(gè)國家的努力是不能解決的,無論他們有多么強(qiáng)的實(shí)力。為了生存,國家之間需要聯(lián)合起來,共同應(yīng)對這些問題,他們由此產(chǎn)生一種“合力”。
三、國際合作原則的實(shí)施現(xiàn)狀。
(一)在環(huán)境問題上采取自掃門前雪的態(tài)度。
許多國家和地區(qū)不關(guān)心其他區(qū)域或其他國家的環(huán)境整治只關(guān)心自己領(lǐng)域范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)。由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡規(guī)律的作用,經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的國家和地區(qū)有可能將更多的資金投入到環(huán)境治理上來,這樣就導(dǎo)致了在一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益緩和的同時(shí),另一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益尖銳。這樣全球和地區(qū)性的環(huán)境問題與矛盾也就往往通過發(fā)達(dá)和不發(fā)達(dá)區(qū)域顯示出來。
(二)南北雙方在承擔(dān)環(huán)境保護(hù)責(zé)任方面存在重大分歧。
長期以來,發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,一直是控制與被控制、剝削與被剝削的關(guān)系,是一種不公正、不平等和不合理的關(guān)系。發(fā)展中國家同發(fā)達(dá)國家在國際生產(chǎn)體系分工、國際金融貿(mào)易等方面的斗爭,特別是關(guān)于環(huán)境權(quán)益的斗爭非常激烈。發(fā)達(dá)國家出于自身利益的考慮,片面強(qiáng)調(diào)環(huán)境保護(hù)的重要性,將環(huán)境與發(fā)展割裂開來;利用環(huán)境保護(hù)干涉別國內(nèi)政,要求各自放棄一些主權(quán),尤其是在國家對本國自然資源的主權(quán)問題上表現(xiàn)得尤為突出;在國際環(huán)境合作上缺乏誠意。發(fā)達(dá)國家在上述問題上采取的立場觀點(diǎn)是與發(fā)展中國家對立的,不符合發(fā)展中國家的根本利益。對此,發(fā)展中國家從促進(jìn)發(fā)展、推動建立公正合理的國際秩序以及有效解決全球環(huán)境問題出發(fā),在一系列原則性問題上始終堅(jiān)持自己的原則立場。
四、推進(jìn)國際合作原則實(shí)施的途徑。
(一)推動全球環(huán)境法制化。
環(huán)境問題對國際關(guān)系和國際安全的影響正在逐步加深,環(huán)境問題將會引起越來越多的國際沖突。面對環(huán)境安全對國際政治的深刻影響,國際社會已認(rèn)識到環(huán)境問題不能停留在各種論壇上的一般性討論,必須尋求制定有法律約束力的國際公約,確保各國加強(qiáng)合作,采取切實(shí)有效的行動。國際立法是一種強(qiáng)制性手段,無論哪一國家加入國際環(huán)境保護(hù)公約,他就在法律上承擔(dān)了相關(guān)的義務(wù)與責(zé)任;否則,就要在政治上外交上蒙受國際社會的壓力,或在國際貿(mào)易上處于不利地位。近年來,新的全球性、區(qū)域性和雙邊環(huán)境保護(hù)條約不斷出臺,領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。國際環(huán)境法的迅速發(fā)展增強(qiáng)了國際環(huán)境保護(hù)措施的有效性和強(qiáng)制性,同時(shí)也對各國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展進(jìn)程產(chǎn)生深刻影響。
(二)開展環(huán)境問題上的南北對話和東西協(xié)商。
我們共享同一個(gè)地球,任何一個(gè)局部地區(qū)的環(huán)境惡化都會對全球環(huán)境產(chǎn)生重大影響。因而,不發(fā)達(dá)國家在改善環(huán)境時(shí)遭遇到資金、技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的障礙時(shí),發(fā)達(dá)國家基于歷史和未來的考慮,應(yīng)給予大力幫助。比較發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家,由于環(huán)境治理基點(diǎn)的不同,在發(fā)展中國家環(huán)境投資的邊際成本明顯高于發(fā)達(dá)國家??梢?,從全球來看,環(huán)境保護(hù)和投資的重點(diǎn)應(yīng)放在生態(tài)環(huán)境脆弱的發(fā)展中國家,發(fā)達(dá)國家應(yīng)支持發(fā)展中國家改善環(huán)境的各種努力。盡管在環(huán)境問題產(chǎn)生的原因上,發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家之間始終存在爭議,但“共同但有區(qū)別的責(zé)任”這一環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域特有原則的最終確立,使國際環(huán)境合作具有了更加靈活的實(shí)現(xiàn)方式。這一原則號召各國積極應(yīng)對環(huán)境危機(jī),克服環(huán)境合作中的分歧與困難以達(dá)成共識。
(三)建立可持續(xù)發(fā)展指導(dǎo)下的國際環(huán)境保護(hù)合作關(guān)系。
可持續(xù)發(fā)展作為一種全面的發(fā)展觀,深刻影響和改變著人類的經(jīng)濟(jì)行為和生活方式,調(diào)整人類經(jīng)濟(jì)社會活動與自然之間的相互關(guān)系。環(huán)境與發(fā)展大會以后,可持續(xù)發(fā)展的觀點(diǎn)逐步從理論走向?qū)嵺`。為確保持續(xù)發(fā)展,各國將在制定經(jīng)濟(jì)、社會、財(cái)政、能源、交通、農(nóng)業(yè)、貿(mào)易及其他政策時(shí),進(jìn)行環(huán)境與發(fā)展綜合決策,并尋求更大范圍的國際參與。國際社會也必須在政策、措施上實(shí)行更大范圍的協(xié)調(diào)配合,以解決任何可能影響整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)平衡的環(huán)境與發(fā)展問題。可以相信,未來世界對環(huán)境問題的關(guān)注將超過以往任何時(shí)候,人類在追求與自然和諧相處的道路上將最終走到一起。
從全球主義者角度看,生態(tài)環(huán)境危機(jī)造成的一個(gè)國際結(jié)構(gòu)性的變化是,國家的傳統(tǒng)權(quán)利及權(quán)力在淡化,而國際社會的共同職責(zé)在加強(qiáng),影響在擴(kuò)大;變化的特點(diǎn)是,從最低限度的合作目標(biāo),朝建立國際規(guī)則和承擔(dān)更大責(zé)任的方向前進(jìn),朝改善及改造國家內(nèi)部的組織功能的方向演進(jìn),朝形成共同的星球意識的方向演進(jìn)。這是一個(gè)前所未有的主權(quán)弱化的時(shí)代。國際環(huán)境合作的成功與否依賴各合作主體的合作誠意及采取的實(shí)質(zhì)措施,需要主權(quán)國家更多地站在人類共同利益的角度,更多地讓渡主權(quán),以長遠(yuǎn)利益為重,同心協(xié)力,保護(hù)人類賴以生存的地球環(huán)境。
范國際法論文篇九
不過,從國際法的歷史發(fā)展來看,古代國際法(或國際法的遺跡)為近現(xiàn)代國際法提供了早期的實(shí)踐、理念、術(shù)語及其概念等。在國際法的歷史發(fā)展中,基督教因素動態(tài)地影響了其發(fā)展。從起初《圣經(jīng)》有關(guān)人權(quán)、戰(zhàn)爭的經(jīng)文、教父神學(xué)對戰(zhàn)爭觀的闡釋,中世紀(jì)教廷有關(guān)戰(zhàn)爭、使節(jié)、仲裁等的實(shí)踐,到近現(xiàn)代社會教廷參與國際條約、參加國際組織、基督教非政府組織參與和影響國際法的實(shí)踐。可以看出,基督教歷史發(fā)展起伏對國際法產(chǎn)生了在不同歷史階段具有不同歷史特征的影響。
基督教對國際法的影響是以《圣經(jīng)》為基礎(chǔ)和核心,以神學(xué)為紐帶和動力推動國家法發(fā)展,進(jìn)而在國家法的實(shí)踐和發(fā)展中影響國際法發(fā)展的。與國家法發(fā)展的同時(shí),浸透著基督教因素的國際關(guān)系現(xiàn)實(shí)也需要相應(yīng)的國際法。面對不同歷史時(shí)代的世俗問題,實(shí)踐中需要信仰通過神學(xué)予以有力回應(yīng)。道德神學(xué)全面、系統(tǒng)闡述基督教對于國際關(guān)系、國際法的信仰主張,是影響國際法的基礎(chǔ)性神學(xué)因素?;谏駥W(xué)基調(diào),神學(xué)家建構(gòu)并發(fā)展了神學(xué)主義法學(xué)律,其中有關(guān)國際關(guān)系、國際法的思想主張豐富了國際法的思想寶庫。教廷和基督教非政府組織立足其信仰主張,作為非國家行為體,一方面增加了國際法主體的多元性,另一方面顯出傳統(tǒng)國際法的內(nèi)部缺陷并為國際法的發(fā)展提供了場域和新資源。
國際法在歷史演進(jìn)中主要是歐洲基督教文明的產(chǎn)物。不過,從基督教的歷史發(fā)展看,基督教在初期延續(xù)并發(fā)展了猶太教對國際法的影響。猶太教對國際法的影響是持續(xù)性的。
早期的國際法學(xué)者有很多受益于猶太教及其法律理念、制度。國際法形成之后,基督教因世俗性的廣泛進(jìn)取對其的影響日漸式微,但延續(xù)了此前的基本范疇,并在全球宗教復(fù)興的大背景下對國際法的影響呈現(xiàn)新景象。
從國際法史可以看出,最先有意識、系統(tǒng)化地闡釋國際法理論的嘗試由15-16世紀(jì)西班牙學(xué)派的天主教學(xué)者和神學(xué)家開啟,這項(xiàng)工作接著被許多新教的學(xué)者,尤其是由荷蘭、英國和德國的新教學(xué)者接續(xù)。法國大革命及其民族國家鞏固后,在民族國家與世俗基礎(chǔ)上對國際法的系統(tǒng)闡述才變得常見。自然而然地,歐洲基督教文明施與法律的印記使其發(fā)展為一般國際法——基于此可以認(rèn)為,美洲是構(gòu)成整體的歐洲文明之一部分。而這種智識的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)現(xiàn)在正處在混亂和被瓦解的過程中。總體來看,這種影響表現(xiàn)為全面廣泛、日漸衰減、宗教回歸三種形態(tài)。從國際法史的角度看,基督教對于國際法的影響可分為1648年之前、1648-1945年、1945年至今三個(gè)階段。
1648年之前,歐洲歷經(jīng)中世紀(jì)、文藝復(fù)興、啟蒙運(yùn)動等歷史時(shí)期。基督教進(jìn)入法律領(lǐng)域是從羅馬帝國定其為國教開始的?;浇虒H法的影響,起先是從羅馬帝國的國內(nèi)法開始的,最初表現(xiàn)為對當(dāng)時(shí)國家政治、法律的影響,在法律觀念和國家關(guān)系的實(shí)踐中逐步形成具有影響力的因素,包括在羅馬法中的對外法律規(guī)范,是國際法發(fā)展的最初淵源之一。
范國際法論文篇十
摘要:國際法,是調(diào)整國家間關(guān)系的法律原則和規(guī)則,涉及國家間政治、經(jīng)濟(jì)、法律各個(gè)領(lǐng)域,是國家間進(jìn)行交往的行為規(guī)范和維護(hù)國際社會正常秩序的法律標(biāo)準(zhǔn)。只有做好國際法的研究工作才能保證國家交往與合作的正常進(jìn)行,更好地保護(hù)各國的自身權(quán)益和維護(hù)與發(fā)展全人類的共同利益。
關(guān)鍵詞:國際法國內(nèi)法發(fā)展。
1.全球化與國家主權(quán)。
國內(nèi)外的學(xué)者們認(rèn)為,國家主權(quán)作為當(dāng)代國際關(guān)系的基石是毋庸置疑的,但不能絕對化,主權(quán)的行使也要受到某些限制,這是為了解決世界各國所面臨的共同問題所必需的。但如何限制,限制多少,學(xué)者們見解各不相同。有學(xué)者指出,國家主權(quán)包括經(jīng)濟(jì)主權(quán)。對主權(quán)的限制是基于國家的認(rèn)可,是主權(quán)權(quán)力行使的表現(xiàn)而不是剝奪。盡管主權(quán)在經(jīng)濟(jì)全球化中不會消亡,但主權(quán)的行使必定受到來自國際社會和國家內(nèi)部的限制。有學(xué)者認(rèn)為,主權(quán)與全球環(huán)境保護(hù)之間存在矛盾,這也決定了主權(quán)行使的限制。還有的學(xué)者提出,在全球化的條件下,應(yīng)把主權(quán)的功能界定為一種對話的實(shí)踐,使國際法律體制由強(qiáng)制性模式向管理性模式轉(zhuǎn)化。多數(shù)學(xué)者贊同從現(xiàn)實(shí)來看,主權(quán)不會消亡,將是現(xiàn)代社會的基石,但全球化帶來的許多重大影響值得細(xì)化研究。
2.國際法與國內(nèi)法。
法的內(nèi)在特質(zhì)的'普遍性與形式特征的共同性以及法治社會對法律體系融合協(xié)調(diào)的基本要求,決定了國際法與國內(nèi)法必須且只能在法律規(guī)范的統(tǒng)領(lǐng)下和諧共生、協(xié)調(diào)一致。從規(guī)范上看,既可以是單個(gè)規(guī)范之間的一致,也可以是由個(gè)體規(guī)范組成的規(guī)范群的調(diào)適,還可以是規(guī)范性法律文件間的妥協(xié)。從方式上講,國際法律規(guī)范與國內(nèi)法律的協(xié)調(diào)既可以是直接的,也可以是間接的。不在于國內(nèi)法與國際法孰先孰后或平行對待,關(guān)鍵在于法的本身是否為良法,而正義與秩序才是衡量法律之善的尺度。
有學(xué)者提出,傳統(tǒng)法理以維護(hù)民族國家的主權(quán)為核心,因而國際法不能以限制締約國的主權(quán)來對締約國產(chǎn)生法律效力,而只能在締約國主權(quán)限制下對締約國產(chǎn)生一定程度的義務(wù)約束。但二戰(zhàn)后及聯(lián)合國成立以來,締約國在履行國際法的義務(wù)時(shí),其本國的主權(quán)不可能完全不受影響,國家主權(quán)學(xué)說不得不面對國際法領(lǐng)域出現(xiàn)的新問題作適應(yīng)性的調(diào)整。影響國際法與國內(nèi)法關(guān)系的新問題有許多,獨(dú)立的國際組織如聯(lián)合國、歐盟法院、世界貿(mào)易組織等在監(jiān)督國際法實(shí)施中的影響、國際人權(quán)公約給傳統(tǒng)法理帶來的影響等。研究國際法與國內(nèi)法之間的關(guān)系不能抽象地、無針對性地議論,而要就國際法與國內(nèi)法發(fā)生聯(lián)系的具體情況和條件區(qū)別論證。
我國參加的國際條約在國內(nèi)如何適用的問題,由于憲法沒有明文規(guī)定,學(xué)者眾說紛紜。比較一致的意見是修改憲法或在憲法性法律如立法法、締結(jié)條約程序法等中加入有關(guān)國際條約與國內(nèi)法關(guān)系的規(guī)定,使國際條約具有高于一般國內(nèi)法的地位,二者并用,在二者發(fā)生沖突時(shí),優(yōu)先適用前者。因?yàn)樵谖覈鷾?zhǔn)參加的國際條約和制定法律的兩種議案要經(jīng)過同樣的審批程序,并且經(jīng)同一立法機(jī)關(guān)審議進(jìn)行,二者不會發(fā)生矛盾。
有學(xué)者認(rèn)為國際條約和國內(nèi)立法是兩個(gè)不同的法律領(lǐng)域,國內(nèi)法院直接適用國際條約不僅將導(dǎo)致國家主權(quán)對內(nèi)職能的削弱,而且也不利于國家履行條約的國際義務(wù)。我國應(yīng)修改原有的國內(nèi)立法或者制定新的法律法規(guī),使其符合我國所締結(jié)的國際條約的要求,即要以執(zhí)行國內(nèi)法的方式適用國際條約。
國際法和國內(nèi)法是不同的法律體系,但由于國內(nèi)法的制定者和國際法的制定者都是國家,這兩個(gè)體系之間有著密切的聯(lián)系,彼此不得互相對立而是互相緊密聯(lián)系的,互相滲透和互相補(bǔ)充的,國家在制定國內(nèi)法時(shí),應(yīng)考慮國際法的原則和規(guī)則,不應(yīng)違背所承擔(dān)的國際義務(wù),國家在參與制定國際法時(shí)應(yīng)考慮到國內(nèi)法的立場不能干預(yù)國內(nèi)法,國際法的原則和規(guī)則可以從各國的國內(nèi)法得到補(bǔ)充和具體化,國內(nèi)法可以從國際法的原則和規(guī)則得到充實(shí)和發(fā)展。兩者互相補(bǔ)充、互相滲透、但不是互相干擾和排斥的:國際法不得干預(yù)國內(nèi)法,國內(nèi)法不得改變國際法,兩者的關(guān)系應(yīng)該是協(xié)調(diào)一致的。
3.國際法的未來發(fā)展與制約因素。
首先,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了社會生產(chǎn)力的發(fā)展,不斷為人類活動開辟新領(lǐng)域。世界的范圍相對地縮小了,人類的關(guān)系空前地密切了??茖W(xué)技術(shù)對國際關(guān)系的深刻影響,也必然會反映在國際法的發(fā)展上,從而使國際法伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步而不斷變化。近現(xiàn)代國際法是如此,當(dāng)代國際法亦然。今天,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步對人和社會的深遠(yuǎn)影響尤為明顯,它也深刻地影響國際關(guān)系的發(fā)展,推動了國際法各個(gè)分支的演進(jìn)。
回顧國際法的演進(jìn),我們能夠找到許多反映科學(xué)技術(shù)對國際法規(guī)則的產(chǎn)生和發(fā)展有影響的例證。然而,國際法的發(fā)展經(jīng)常滯后于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,不能很好地適應(yīng)國際社會的需要。這在很大程度上是由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展所帶來的嚴(yán)重的利益沖突所導(dǎo)致的。這幾乎體現(xiàn)在國際法的各個(gè)領(lǐng)域。例如,發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家在外層空間的探索和利用、國際海底開發(fā)制度、知識產(chǎn)權(quán)以及如何彌補(bǔ)南北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的鴻溝等問題上存在很大分歧??茖W(xué)技術(shù)本身當(dāng)然不能為自己制定規(guī)則,人類也同樣不能成為科學(xué)技術(shù)的奴隸。唯一的選擇是伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,不斷制定新的國際法規(guī)范以適應(yīng)國際社會的需要。
其次,國際法不可能是一種孤立的存在,它深受國際社會各個(gè)方面,特別是國際政治的制約。事實(shí)證明,公正、合理的國際關(guān)系有助于國際法的發(fā)展,而國際強(qiáng)權(quán)政治會窒息國際法的生機(jī),因?yàn)樗鼮閲H法劃定了一個(gè)非常狹窄的天地。人們從國際法的歷史演進(jìn)中可以發(fā)現(xiàn),國際法對國際政治有一種畸形的從屬性。中世紀(jì)和近、現(xiàn)代國際法,都是如此。
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范國際法論文篇十一
國際法是各國公認(rèn)的調(diào)整國家關(guān)系的有約束力的原則、規(guī)則和制度的總稱。簡單地說,國際法就是調(diào)整國家之間關(guān)系的法律。它是隨著國際關(guān)系的形成和發(fā)展而逐漸產(chǎn)生和發(fā)展起來的。
(1)國際法的主體主要是國家,調(diào)整的主要是國家之間的關(guān)系。
(2)國際法是國家之間以協(xié)議的方式制定的。
(3)國際法的強(qiáng)制實(shí)施,主要依靠國家本身的行動。
國際法的淵源是指國際法的原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)、確立并獲得法律效力的地方或事實(shí)。國際條約和國際習(xí)慣是國際法的主要淵源。
國際條約是國家之間的協(xié)議,是現(xiàn)代國際法的主要淵源。國際條約一般應(yīng)以書面形式存在,從內(nèi)容講可分為造法性條約和契約性條約。但是,并不是所有的國際條約都是一般國際法的淵源。造法性條約的主體涉及到世界性的內(nèi)容,它的締約者是開放性的,各國都可以參與批準(zhǔn)、制定,這樣的條約可以長久性地存在,它有普遍的意義,是直接的國際法淵源。契約性條約一般指兩個(gè)或少數(shù)幾個(gè)國家只為他們之間特定的事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議,沒有世界性的意義,不直接產(chǎn)生一般國際法規(guī)范,并不直接成為國際法淵源。只有經(jīng)過發(fā)展,該條約所載規(guī)則被反復(fù)采用并得到公認(rèn),或構(gòu)成國際習(xí)慣后才能成為國際法的淵源。
國際習(xí)慣是各國在反復(fù)實(shí)踐中形成的,具有法律約束力的不成文的行為規(guī)則。它是指被各國接受為法律的國際實(shí)踐或通例,也就是在國際實(shí)踐中形成的國際法原則和規(guī)則,如外交特權(quán)與豁免、國家責(zé)任等。
構(gòu)成國際習(xí)慣必須具備兩個(gè)主要因素:一是有通例存在,即國家間長期的、反復(fù)的、廣泛的、一致的作為或不作為,就是所謂的“物質(zhì)因素”;二是通例被各國確認(rèn)具有法律約束力,即國家把通例認(rèn)為是法律規(guī)范,就是所謂的“心理因素”。
三、國際法與國內(nèi)法的關(guān)系。
國際法與國內(nèi)法是兩個(gè)不同的法律體系,但彼此不是完全對立的,它們既相互區(qū)別又相互聯(lián)系。
(1)立法方式不同。
每一個(gè)主權(quán)國家都是國際社會平等的一員,在它們之上沒有一個(gè)超越國家統(tǒng)一的最高立法機(jī)關(guān),因此,國際法的原則、規(guī)則和制度主要由各國家在平等的基礎(chǔ)上以協(xié)議的方式制定(國際條約),或由主權(quán)國家明示或默示承認(rèn)而確立(國際習(xí)慣)。而國內(nèi)法則由國家立法機(jī)關(guān)制定。
(2)生效條件不同。
國際法必須得到國家的承認(rèn)方能生效,得到國家的承認(rèn)就意味著得到該國國內(nèi)法的承認(rèn),它是體現(xiàn)各國家的集體意志的.。而國內(nèi)法則是由該國家的立法機(jī)關(guān)制定,經(jīng)過該國一定人數(shù)的公民通過即發(fā)生效力,它體現(xiàn)的是該國的國家意志。
(3)適用范圍不同。
國際法一旦生效,其適用范圍是世界上明確承認(rèn)國際法的所有國家;而國內(nèi)法則只適用于該國國內(nèi)的法人和自然人。國際法是國際社會的法,它只調(diào)整國際關(guān)系,包括國家與國家之間、國家與政府間的國際組織之間,或者其他國際法主體之間的關(guān)系。國內(nèi)法是調(diào)整一國權(quán)力下的國內(nèi)成員之間關(guān)系即自然人之間、法人間、自然人與法人或其他實(shí)體間的關(guān)系。
(4)強(qiáng)制方式不同。
國際法的強(qiáng)制執(zhí)行只能依靠國家采取單獨(dú)的強(qiáng)制措施來保證。一旦有人破壞國際法,某個(gè)或者幾個(gè)國家,甚至也可能是整個(gè)國際社會就會遭到非法侵害,這時(shí)就需要整個(gè)國際社會聯(lián)合起來,制止打擊違法行為,使國際法得到維護(hù)和執(zhí)行,使違法者回到國際法的立場上來。國際上雖然有國際法院,但它沒有強(qiáng)制管轄權(quán),因此國際法的實(shí)施除依靠各國自覺遵守外,主要依靠國家本身的力量。國內(nèi)法依靠國家權(quán)力之下的司法機(jī)關(guān)、其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和國內(nèi)的軍隊(duì)來保證遵守和執(zhí)行。
國內(nèi)法有時(shí)也可以變成國際法,其成立的條件是該國內(nèi)法要得到多數(shù)國家的承認(rèn);同時(shí),國際法可以根據(jù)自身的性能滲透到國內(nèi)法當(dāng)中,成為該國內(nèi)法的一部分。根據(jù)我國憲法和一般法律的規(guī)定,國際條約是我國法律的組成部分,它們低于憲法,不得與憲法相抵觸,但與一般法律沖突時(shí),優(yōu)先執(zhí)行國際法。如果不遵守、執(zhí)行國際法,就要承擔(dān)國際法律責(zé)任。
1.確立辨明國際問題是非曲直的標(biāo)準(zhǔn)和法律依據(jù)。一方面,國際法作為行為規(guī)范,為各國間互相交往提供了行為標(biāo)準(zhǔn),各國應(yīng)該以國際法為依據(jù)規(guī)范和約束自身的行為,以國際法為標(biāo)準(zhǔn)評判自身行為的對與錯(cuò)。另一方面,國際法作為審判規(guī)范,是裁決是否脫離和違反國際法的審判標(biāo)準(zhǔn)。國際法要求各國予以遵守,但違反甚至破壞國際法的行為并非就是否定了國際法存在的價(jià)值;相反,國際法的作用之一,就是對這種違法行為進(jìn)行制裁,使有關(guān)的國家承擔(dān)法律責(zé)任,從而更好地保證國際法的實(shí)施。
2.規(guī)定國際社會的基本行為準(zhǔn)則,減少國際糾紛。國際法是主權(quán)國家通過一致協(xié)商制定的法律,任何國家不論大小強(qiáng)弱、發(fā)達(dá)程度如何,都必須遵守國際法,不允許有超越國際法的特權(quán)國家存在。一方面,國際法是各國家參與制定的,遵守國際法意味著國家遵守自己所制定的法律,從維護(hù)國家自身的意志和利益出發(fā),國家愿意自覺地用國際法對其行為進(jìn)行自我約束。另一方面,單個(gè)的國家不可能制定國際法,國際法是世界各國協(xié)商一致的結(jié)果,因此,如果一個(gè)國家破壞了這種由各國協(xié)商制定的國際法,其他國家為維護(hù)自身或國際社會的整體利益,就要單獨(dú)或集體采取行動制裁違法者,以相互約束的方式確保國際法的實(shí)施。
3.在國際交往過程中建立各種權(quán)利與義務(wù)的關(guān)系,以便明確國際責(zé)任。國際法是國際關(guān)系的法律表現(xiàn)形式,確立世界各國在國際交往過程中的行為規(guī)則。在國際法中,特別是在一些造法性的國際條約中,直接為國家規(guī)定了權(quán)利與義務(wù),國家享受權(quán)利的同時(shí),必須承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。國際法的一些基本原則,如尊重國家主權(quán)和領(lǐng)土完整、不干涉國家內(nèi)政等,既是國家的權(quán)利,同時(shí)又是國家的義務(wù)。享受國際權(quán)利和承擔(dān)國際義務(wù)是國家的重要屬性,國際法將國家間的具體權(quán)利與義務(wù)以法律的形式確立下來,賦予法律上的約束力,由各國予以遵守,有利于防止戰(zhàn)爭與沖突,保障和平與發(fā)展,有利于建立正常的國際秩序,促進(jìn)世界各國的友好關(guān)系。
范國際法論文篇十二
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實(shí)踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個(gè)方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個(gè)術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言?!蹦壳皣鴥?nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實(shí)際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實(shí)法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時(shí)代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實(shí)踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點(diǎn),運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實(shí)務(wù)工作,其專業(yè)實(shí)踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點(diǎn)的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實(shí)踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點(diǎn):一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點(diǎn),即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時(shí)還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及一定程度的英語水平。但是實(shí)踐中存在的問題是,具備扎實(shí)專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實(shí)踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個(gè)長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計(jì)劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項(xiàng)目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實(shí)際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實(shí)的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計(jì)校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實(shí)施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點(diǎn),圍繞一個(gè)或若干個(gè)主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時(shí)又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點(diǎn)分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實(shí)踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個(gè)教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
參考文獻(xiàn):
[1]李燕.美國雙語教師培訓(xùn)制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學(xué),.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學(xué)出版社,.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學(xué)的思考[j].武漢大學(xué)(哲學(xué)社會科學(xué)版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學(xué)[m]上海:上海外語教育出版社,.
范國際法論文篇十三
親愛的同學(xué)們:
大家好!__年前,我們朝氣蓬勃,熱情奔放,滿懷著闖蕩世界的豪邁志向;一轉(zhuǎn)眼,跨過世紀(jì)年輪,進(jìn)入不惑,都已成為孩他爹,娃__。
今天,我們在這里歡聚一堂,隆重舉行__班同學(xué)畢業(yè)__周年聚會。這次聚會由丁__、劉__、楊__、張__等幾位同學(xué)的熱心發(fā)起,得到了全班廣大同學(xué)的積極響應(yīng)。經(jīng)過近一個(gè)月的聯(lián)系籌備,今天,同學(xué)們?nèi)缭敢詢?,相聚在一起,重溫舊情,共敘友情。在此,讓我們以熱烈的掌聲對本次聚會表示最熱烈的祝賀!對因故未能參加的個(gè)別同學(xué),送去我們誠摯的問候和良好的祝愿!
彈指一揮間,須臾__年,__年的分別,__年的牽掛,給了我們足夠的相約相聚的理由。憶往昔,恰同學(xué)少年,風(fēng)華正茂,青春飛揚(yáng)。初到母校時(shí)的那份驚喜、那份純情、還有那一絲不安,如今歷歷在目,恍若昨天。曾記否,田間小徑,課外漫步,夕陽下聆聽鳥兒歡唱;曾記否,元旦晚會,載歌載舞,共同迎接新年的曙光。春去秋來,流轉(zhuǎn)時(shí)光,夢境依舊,溫馨如昨,悲歡歲月,往事茫茫?;厥譥_余年的風(fēng)風(fēng)雨雨,回望我們曾一起走過的青春歲月,沖淡的是我們所經(jīng)歷的人生坎坷、悲歡離合,濃郁的卻是我們從容平淡、不拘于功名利祿的同窗情誼。__年思念和盼望,釀成了一壇濃香的美酒,今天,讓我們大家一起來共同分享!
__年前我們有緣走到一起、坐到一處、玩到一塊,一日同學(xué),百日朋友,割不斷的情,分不開的緣,但愿相識能相知,相遇能相愛,相識不易,相處更難,同窗三載,因?yàn)橛芯墸〗裆鸁o緣,今日有緣,天祝一聚,三生有緣!海內(nèi)存知己,天涯若比鄰。親愛的同學(xué)們,讓我們共同祝愿:友誼長存,激情永在!我提議,為同窗之誼,為今日重逢,干杯。最后提醒同學(xué)們,“情未了”篝火晚會等著你。
謝謝。
范國際法論文篇十四
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實(shí)踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個(gè)方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個(gè)術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言?!蹦壳皣鴥?nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實(shí)際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實(shí)法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時(shí)代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實(shí)踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點(diǎn),運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實(shí)務(wù)工作,其專業(yè)實(shí)踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點(diǎn)的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實(shí)踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點(diǎn):一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點(diǎn),即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的'影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時(shí)還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及一定程度的英語水平。但是實(shí)踐中存在的問題是,具備扎實(shí)專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實(shí)踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個(gè)長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計(jì)劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項(xiàng)目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實(shí)際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實(shí)的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計(jì)校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實(shí)施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點(diǎn),圍繞一個(gè)或若干個(gè)主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時(shí)又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點(diǎn)分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實(shí)踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個(gè)教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
參考文獻(xiàn):
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范國際法論文篇十五
不過,從國際法的歷史發(fā)展來看,古代國際法(或國際法的遺跡)為近現(xiàn)代國際法提供了早期的實(shí)踐、理念、術(shù)語及其概念等。在國際法的歷史發(fā)展中,基督教因素動態(tài)地影響了其發(fā)展。從起初《圣經(jīng)》有關(guān)人權(quán)、戰(zhàn)爭的經(jīng)文、教父神學(xué)對戰(zhàn)爭觀的闡釋,中世紀(jì)教廷有關(guān)戰(zhàn)爭、使節(jié)、仲裁等的實(shí)踐,到近現(xiàn)代社會教廷參與國際條約、參加國際組織、基督教非政府組織參與和影響國際法的實(shí)踐。可以看出,基督教歷史發(fā)展起伏對國際法產(chǎn)生了在不同歷史階段具有不同歷史特征的影響。
基督教對國際法的影響是以《圣經(jīng)》為基礎(chǔ)和核心,以神學(xué)為紐帶和動力推動國家法發(fā)展,進(jìn)而在國家法的實(shí)踐和發(fā)展中影響國際法發(fā)展的。與國家法發(fā)展的同時(shí),浸透著基督教因素的國際關(guān)系現(xiàn)實(shí)也需要相應(yīng)的國際法。面對不同歷史時(shí)代的世俗問題,實(shí)踐中需要信仰通過神學(xué)予以有力回應(yīng)。道德神學(xué)全面、系統(tǒng)闡述基督教對于國際關(guān)系、國際法的信仰主張,是影響國際法的基礎(chǔ)性神學(xué)因素?;谏駥W(xué)基調(diào),神學(xué)家建構(gòu)并發(fā)展了神學(xué)主義法學(xué)律,其中有關(guān)國際關(guān)系、國際法的思想主張豐富了國際法的思想寶庫。教廷和基督教非政府組織立足其信仰主張,作為非國家行為體,一方面增加了國際法主體的多元性,另一方面顯出傳統(tǒng)國際法的內(nèi)部缺陷并為國際法的發(fā)展提供了場域和新資源。
國際法在歷史演進(jìn)中主要是歐洲基督教文明的產(chǎn)物。不過,從基督教的歷史發(fā)展看,基督教在初期延續(xù)并發(fā)展了猶太教對國際法的影響。猶太教對國際法的影響是持續(xù)性的。
早期的國際法學(xué)者有很多受益于猶太教及其法律理念、制度。國際法形成之后,基督教因世俗性的廣泛進(jìn)取對其的影響日漸式微,但延續(xù)了此前的基本范疇,并在全球宗教復(fù)興的大背景下對國際法的影響呈現(xiàn)新景象。
從國際法史可以看出,最先有意識、系統(tǒng)化地闡釋國際法理論的嘗試由15-16世紀(jì)西班牙學(xué)派的天主教學(xué)者和神學(xué)家開啟,這項(xiàng)工作接著被許多新教的學(xué)者,尤其是由荷蘭、英國和德國的新教學(xué)者接續(xù)。法國大革命及其民族國家鞏固后,在民族國家與世俗基礎(chǔ)上對國際法的系統(tǒng)闡述才變得常見。自然而然地,歐洲基督教文明施與法律的印記使其發(fā)展為一般國際法——基于此可以認(rèn)為,美洲是構(gòu)成整體的歐洲文明之一部分。而這種智識的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)現(xiàn)在正處在混亂和被瓦解的過程中。總體來看,這種影響表現(xiàn)為全面廣泛、日漸衰減、宗教回歸三種形態(tài)。從國際法史的角度看,基督教對于國際法的影響可分為1648年之前、1648-1945年、1945年至今三個(gè)階段。
范國際法論文篇十六
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實(shí)踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個(gè)方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個(gè)術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言。”目前國內(nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實(shí)際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實(shí)法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時(shí)代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實(shí)踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點(diǎn),運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實(shí)務(wù)工作,其專業(yè)實(shí)踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點(diǎn)的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實(shí)踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點(diǎn):一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點(diǎn),即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的'影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時(shí)還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及一定程度的英語水平。但是實(shí)踐中存在的問題是,具備扎實(shí)專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實(shí)踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個(gè)長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計(jì)劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項(xiàng)目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實(shí)際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實(shí)的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計(jì)校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實(shí)施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點(diǎn),圍繞一個(gè)或若干個(gè)主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時(shí)又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點(diǎn)分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實(shí)踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個(gè)教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
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